Загрузил Виталий Армаков

Лекции по общей части ГК

реклама
ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Основные вопросы
1. Понятие и предмет гражданского права.
2. Метод гражданско-правового регулирования. Его характерные черты.
3. Принципы гражданского права.
4. Система
5. (хозяйственного, торгового, коммерческого) права как отрасли права.
6. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
1. Понятие и предмет гражданского права
Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом (предмет гражданского права), определен в статье
1 Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 года (далее - ГК).
Предмет гражданского права составляют три группы отношений:
1) имущественные отношения двух видов:
• товарно-денежные имущественные отношения, суть которых составляет обмен на основе принципа
эквивалентности и возмездности;
• иные имущественные отношения, основанные на равенстве участников, носящие безвозмездный характер и не
обладающие эквивалентностью (например, отношения, возникающие в связи с причинением вреда);
2) а промышленной собственности и приравненные к ним объекты);
3) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными отношениями, поскольку иное не
вытекает из существа этих отношений (отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и
свобод человека и других нематериальных благ).
К таким благам относятся: честь, достоинство, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна и др.
Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих товарно-денежные и иные имущественные
отношения между самостоятельными и равноправными лицами, связанные с имущественными личные
неимущественные отношения и иные личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными,
поскольку иное не вытекает из существа личного неимущественного отношения.
2. Метод гражданско-правового регулирования. Его характерные черты
Метод гражданско-правового регулирования - это система юридических приемов, способов, средств, используемых
для регулирования гражданских отношений. Метод гражданского права по сравнению с методами других отраслей
права имеет свои особенности, обусловленные спецификой предмета гражданского права.
К основным и наиболее важным чертам метода гражданского -права относятся:
• равенство участников гражданских правоотношений (субъекты гражданского права выступают в гражданском
обороте как юридически равноправные и самостоятельные носители имущественных прав и обязанностей);
• автономия воли (участники гражданских отношений приобретают и осуществляют свои гражданские нрава своей
волей и в своих интересах, они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых не противоречащих законодательству условий договора (ч. 3 ст. 2 ГК));
• диспозитивность гражданских норм (в гражданском праве большинство норм носят диспозитивный характер),
дающих сторонам право урегулировать свои отношения иначе, чем это предусмотрено диспозитивной нормой права;
• особый порядок защиты гражданских прав (гражданские права защищаются судом по инициативе лица, право
которого нарушено, путем воздействия не на личность, а на имущественную сферу должника).
2. Принципы гражданского права
Принципы гражданского права - это его основополагающие, руководящие начала, в соответствии с которыми
осуществляется правовое регулирование гражданских отношений.
ГК в статье 2 закрепляет важнейшие принципы гражданского законодательства. Этот перечень не является
исчерпывающим. К числу принципов гражданского права относятся принципы, присущие всем отраслям права и
вытекающие из Конституции Республики Беларусь:
1) принцип верховенства права;
2) принцип социальной направленности регулирования экономической деятельности;
3) принцип приоритета общественных интересов.
Отраслевыми принципами гражданского права являются:
4) принцип равенства участников гражданских отношений -субъекты; гражданского права участвуют в гражданских
отношениях как лица равноправные, они равны перед законом, им должно быть обеспечено равное право на защиту;
5) принцип неприкосновенности собственности - собственность, приобретенная законным способом, защищается
государством;
6) принцип свободы договора - понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством;
7) принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений;
8) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела;
1
9) принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав;
10) принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты;
11) принцип диспозитивности.
Принципы, закрепленные в статье 2 ГК, могут непосредственно применяться при регулировании общественных
отношений, составляющих предмет гражданского права. В частности, данные принципы применяются, когда имеются
пробелы в гражданском законодательстве и возникает необходимость в применении аналогии права.
3. Система гражданского права
Под системой права понимается совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
которая образует определенную целостность, единство.
Каждая из отраслей права имеет свою систему, состоящую из следующих структурных подразделений: правовых
норм, субинститутов, институтов и подотраслей.
Правовая норма - обязательное правило, установленное государством и лежащее в основе отрасли права.
Правовые нормы, регулирующие сравнительно небольшую группу однородных общественных отношений, образуют
субинститут данной отрасли права (например, субинститут розничной купли-продажи в институте купли-продажи).
Правовой институт - совокупность правовых норм, регулирующих специфическую совокупность общественных
отношений (например, институт исковой давности, институт купли-продажи).
Подотрасль права - совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых
институтов. Можно выделить четыре подотрасли гражданского права:
1) право собственности и другие вещные права;
2) обязательственное право;
3) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность);
4) наследственное право.
В юридической литературе нет единства мнений о составе подотраслей гражданского права. Некоторые авторы (Т.И.
Илларионова) выделяют две подотрасли гражданского права: право собственности и обязательственное право, другие
(Е.А. Суханов) выделяют шесть подотраслей: право собственности и другие вещные права, обязательственное право,
личные неимущественные права, право на результаты творческой деятельности, семейное право, наследственное право.
4. Функции гражданского права
Функции отрасли права - это основные направления правового воздействия на поведение субъектов права
посредством правовых норм.
Основными функциями гражданского права являются:
• регулятивная - обеспечивает воздействие гражданского права на нормально существующие отношения путем
наделения сторон правами и обязанностями;
• охранительная - обеспечивает возмещение ущерба, причиненного участникам гражданских правоотношений
вследствие нарушения их законных прав, а также восстановление нарушенных личных неимущественных прав граждан
и организаций;
• превентивно-воспитательная функция побуждает участников к правомерному поведению, к недопущению
гражданских правонарушений.
Некоторыми авторами выделяются также стимулирующая и компенсационная функции гражданского права.
5. Проблемы предпринимательского (хозяйственного, торгового, коммерческого) права как отрасли
права
В цивилистической литературе на протяжении длительного времени ведется дискуссия о необходимости выделения в
системе права самостоятельной отрасли - хозяйственного (предпринимательского) права. Высказывается две точки
зрения по данному вопросу. Сторонники одной (В.В. Лайтев, B.C. Мартемьянов) отстаивают мнение о том, что
хозяйственное (предпринимательское) право - это самостоятельная отрасль права; сторонники другой (В.Ф. Чигир)
считают, что хозяйственное (предпринимательское) право - это комплексная отрасль законодательства.
Чтобы определить, является ли хозяйственное (предпринимательское) право самостоятельной отраслью права,
следует установить, обладает ли оно признаками, присущими отраслям права. Как известно, основные отрасли права
всегда характеризуются предметным единством, а комплексные отрасли законодательства регулируют отношения,
которые являются предметом различных отраслей права. Кроме того, отрасли права имеют свой специфический метод
правового регулирования, комплексные отрасли законодательства - нет1.
Отношения, возникающие в процессе хозяйственной (предпринимательской) деятельности - это отношения власти и
подчинения (налоговые, таможенные, управленческие и т.п.), в то время как нормы гражданского права регулируют
имущественные стоимостные отношения, между равноправными субъектами.
Таким образом, следует согласиться с мнением тех ученых цивилистов, которые считают, что хозяйственное
(предпринимательское) право представляет собой комплексную отрасль законодательства, а не самостоятельную
отрасль права.
Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / А.В. Каравай [и др.]; под ред. В.Ф. Чигира. - Минск: Амалфея, 2008. - С.
56-57.
6. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права
Отграничение одних отраслей права от других отраслей осуществляется по предметному признаку, т.е. по кругу
общественных отношений, которые регулируются соответствующей отраслью права, с учетом метода правового
2
регулирования, присущего каждой отдельной отрасли права. Именно таким образом происходит отграничение
гражданского права от смежных отраслей.
Административное право, как и гражданское, регулирует имущественные отношения, однако это отношения,
складывающиеся в сфере исполнительно-распорядительной деятельности государственных органов. Основной метод
правового регулирования административного права - власть-подчинение.
Финансовое право регулирует имущественные отношения, складывающиеся в сфере осуществления государством
его финансовой (бюджетной, эмиссионной и др.) и налоговой деятельности. Основной метод правового регулирования
финансового права также -власть-подчинение.
Земельное право регулирует отношения по управлению земельным фондом, определяет режим землепользования.
Метод правового регулирования земельного права характеризуется подчинением одной из сторон правоотношения
другой.
Трудовое право регулирует общественные отношения, складывающиеся по поводу применения труда, основанные на
трудовом договоре и возникающие в организациях всех организационно-правовых форм, а также связанные с ними
отношения (отношения по профессиональной подготовке работников на производстве, отношения, связанные с
деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей и т.п.) 1. Метод регулирования трудовых отношений
характеризуется сочетанием договорного (основанного на равноправии участников общественных отношений) и
императивного (государственно-властного) способов регулирования2.
Семейное право раньше было частью гражданского права. В настоящее время это самостоятельная отрасль права,
имеющая специфический предмет правового регулирования - личные и связанные с ними имущественные отношения,
возникающие из брака, кровного родства, принадлежности к семье, других форм устройства детей на воспитание 1.
Метод семейного права характеризуется как дозволительно-императивный, что предполагает, с одной стороны наделение участников брачно-семейных отношений широкими правами, а с другой - установление запрета участникам
этих отношений принимать решения или заключать соглашения, выходящие за рамки закона.
Основы права: учеб. пособие / С.Г. Дробязко [и др.]; под ред. В.А. Витушко, В-ГуГихини, Г.Б. Шишко. - Минск:
БГЭУ, 2002. - С. 481.
Трудовое право: учебник / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигеревой. - М.: ТК Велби,
Проспект, 2007. - С. 16-17.
3
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Основные вопросы
1. Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий «гражданское законодательство» и
«гражданское право».
2. Состав гражданского законодательства.
3. Значение судебной практики в применении и совершенствовании гражданского законодательства.
4. Аналогия закона и аналогия права.
5. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц.
1. Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий «гражданское
законодательство» и «гражданское право»
Гражданское законодательство - это система нормативных правовых актов, содержащих нормы гражданского
права.
Понятие гражданского законодательства не тождественно понятию гражданского права. Но эти категории тесно
связаны друг с другом. Связь определяется как связь содержания и формы. Гражданское законодательство - это
совокупность нормативных правовых актов, в которых соответствующие нормы находят свое официальное
выражение. Данные формы и именуются источниками гражданского права. Источник права - это форма отражения и
сохранения сведений о правилах поведения в гражданском обороте, легализованных государством и обществом.
Гражданское право Республики Беларусь развивается на принципах континентальной правовой системы, в
которой основным1 источником права признается нормативный правовой акт.
Нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах
компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума, с соблюдением
установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные правила
поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. Таким образом, основными
признаками нормативного правового акта являются:
1) легализованность;
2) универсальный характер.
В гражданском законодательстве выделяют общие и специальные нормативные правовые акты. Общие
нормативные правовые акты регулируют все гражданские отношения. Специальные акты регулируют либо
определенные виды отношений, либо определенные виды деятельности. В частности, к специальному законодательству относится транспортное законодательство, законодательство о защите прав потребителей и др.
2. Состав гражданского законодательства
Согласно статье 3 ГК гражданское законодательство образует систему нормативных правовых актов, которая
включает:
1) законодательные акты (Конституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс и законы Республики Беларусь,
декреты и указы Президента Республики Беларусь);
2) иные акты законодательства. Это содержащие гражданско-правовые нормы:
• распоряжения Президента Республики Беларусь;
• постановления Правительства Республики Беларусь;
• акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь;
• акты министерств, иных республиканских органов государственного управления, местных органов управления и
самоуправления.
В соответствии со статьей 8 Конституции и статьей 6 ГК признается приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивается соответствие им и международным договорам Республики Беларусь
гражданского законодательства. Правовые нормы, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь,
вступивших в силу, являются частью законодательства Республики Беларусь (например, Конвенция о договоре международной купли-продажи 1980 года ратифицирована в 1997 году).
3. Значение судебной практики в применении и совершенствовании гражданского законодательства
Под судебной практикой принято понимать единообразные решения и определения судов общей компетенции и
хозяйственных
судов, вынесенные при разрешении по существу конкретных дел, а также постановления и разъяснения Пленумов
Верховного Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. В Беларуси судебный
прецедент не является источником гражданского права, однако значение судебной практики нельзя недооценивать.
Значение судебной практики в применении и совершенствовании гражданского законодательства состоит в
следующем:
• является базой для совершенствования гражданского законодательства;
• выявляет пробелы в действующем гражданском законодательстве и способствует их устранению.
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь и Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь
изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику и дают судам в порядке судебного
толкования разъяснения по вопросам применения гражданского законодательства Республики Беларусь, что
4
способствует выработке единообразного понимания и применения гражданского законодательства судебными
органами.
4. Аналогия закона и аналогия права
Гражданское право регламентирует наиболее характерные и типичные общественные, отношения, относящиеся к
предмету данной отрасли права. Однако в правоприменительной практике иногда возникают ситуации, когда
определенное отношение оказывается прямо не урегулированным отдельными институтами или нормами
законодательства. В случае возникновения подобного «пробела» в законодательстве обычно используются
специальные приемы: аналогия закона и аналогия права.
Аналогия закона выражается в том, что к соответствующим отношениям, поскольку это не противоречит их
существу, применяется норма гражданского законодательства, регулирующая сходное отношение (п. 1 ст. 5 ГК).
Выделяют три условия применения аналогии закона:
• имеет место общественное отношение, которое входит в предмет гражданского права;
• общественное отношение не урегулировано ни нормой права, ни соглашением сторон;
• имеется норма права, которая регулирует сходные общественные отношения.
Смысл применения аналогии права состоит в том, что права и обязанности лица определяются исходя из общих начал
и смысла гражданского законодательства (п. 2 ст. 5 ГК). Выделяют три условия применения аналогии права:
• имеет место общественное отношение, которое входит в предмет гражданского права;
• общественное отношение не урегулировано ни нормой права, ни соглашением сторон;
• нет нормы права, регулирующей сходные общественные отношения.
Вначале стремятся применить аналогию закона и лишь при невозможности достичь подобным образом результата
прибегают к аналогии права.
Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих
ответственность (п. 3 ст. 5 ГК).
5. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц
Время действия закона начинается с момента вступления' его в силу и сохраняется до момента утраты им
юридической силы. Основные положения о действии гражданского законодательства во времени закреплены в Законе
Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь».
Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим:
• после введения их в действие;
• до введения их в действие в части прав и обязанностей, возникших после введения их в действие.
Иное может быть предусмотрено Конституцией и принятыми в соответствии с ней законодательными актами.
Придание обратной силы нормативному правовому акту согласно статье 67 Конституции возможно, если он смягчает
или отменяет ответственность гражданина либо иным образом улучшает положение лиц, либо когда в самом
нормативном правовом акте прямо предусматривается, что его действие распространяется на отношения, возникшие До
его вступления в силу.
Действие гражданского законодательства в пространстве подчинено правилу о том, что акты гражданского
законодательства Действуют на территории, подведомственной принявшему их органу. В зависимости от того, каким
органом издан акт нормативного характера, он применяется либо на всей территории Республики Беларусь, либо на
определенной ее части (область, район, город). Кроме того, территория действия отдельных нормативных правовых
актов может быть ограничена.
По общему правилу нормативные правовые акты, в сфере гражданского права распространяют свое действие на всех
субъектов гражданского права Республики Беларусь: граждан, юридических лиц, государство, а также на всех
иностранных физических и юридических лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь.
В тех случаях, когда действие нормативного правового акта ограничивается определенной территорией, акт действует
только в отношении лиц, которые находятся на данной территории. В некоторых случаях в самом акте законодательства
определяется круг субъектов, на которых он распространяет свое действие (например, Закон от 9 января 2002 года «О
защите прав потребителей»).
5
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные вопросы
1. Понятие гражданского правоотношения.
2. Структура (элементы) гражданского правоотношения.
3. Субъекты гражданских правоотношений. Гражданская правосубъектность: понятие правоспособности,
дееспособности и деликтоспособности.
4. Правопреемство.
5. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и гражданскоправовой обязанности. Отличие субъективного гражданского права от гражданского права в объективном
смысле. Соотношение субъективного гражданского права и правоспособности.
6. Объекты гражданского правоотношения.
7. Классификация гражданских правоотношений.
1. Понятие гражданского правоотношения
Гражданское правоотношение - это основанное на нормах гражданского права правоотношение,
складывающееся по поводу материальных и нематериальных благ, участники которого, обладая правовой
автономией и имущественной обособленностью, выступают в качестве юридически равных носителей прав и
обязанностей.
Гражданское правоотношение носит волевой характер и характеризуется равенством участников.
2. Структура (элементы) гражданского правоотношения
К элементам гражданского правоотношения относятся:
• субъекты;
• объект;
• содержание.
Субъекты правоотношения - это лица, между которыми устанавливаются правоотношения и которые выступают
в качестве носителей гражданских прав и обязанностей.
Под объектом правоотношения понимают то, на что направлены интересы субъектов правоотношения.
Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности, т.е. права и обязанности,
принадлежащие субъектам в каждом конкретном гражданском правоотношении.
3. Субъекты гражданских правоотношений. Гражданская правосубъектность: понятие
правоспособности, дееспособности и деликтоспособности
Субъектами правоотношения могут быть граждане, юридические лица, Республика Беларусь и административнотерриториальные единицы.
Гражданская правосубъектность - это социально-правовая способность лица быть участником гражданских
правоотношений. Категория правосубъектности включает в себя ряд взаимосвязанных элементов: гражданскую
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Правоспособность - способность субъекта иметь гражданские права и нести соответствующие обязанности.
Правоспособность физического лица возникает с рождения, правоспособность юридического лица возникает с момента
его государственной регистрации.
Дееспособность - способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Право- и дееспособность граждан является общей, а правоспособность и дееспособность юридических лиц именуется
специальной. Содержание дееспособности юридического лица определяется в учредительных документах юридического
лица.
Деликтоспособность - способность лица нести ответственность за совершенное гражданское правонарушение.
Деликтоспособность физических лиц возникает с достижением ими четырнадцатилетнего возраста, а у юридических лиц
- с момента их создания.
4. Правопреемство
Правопреемство - это переход прав и обязанностей от одного лица (правообладателя) к другому (правопреемнику).
Правопреемство предполагает изменение субъектного состава существующего правоотношения.
Большинство субъективных прав и обязанностей могут переходить от одного лица к другому в рамках
существующих правоотношений. Однако в результате правопреемства не могут передаваться права, которые носят личный характер. Так, не
допускается уступка требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 354 ГК).
Личные неимущественные права не могут быть объектом правопреемства. Правопреемство может осуществляться:
• по инициативе самих участников гражданских правоотношений (при заключении ими договоров об уступке
права требования и переводе долга);
• по решению суда (в случае продажи участником долевой собственности доли с нарушением преимущественного
права покупки другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном
порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (ст. 253 ГК));
6
• в соответствии с законодательством (например, при реорганизации юридического лица, наследовании имущества
граждан и т.д.).
По объему одновременно передаваемых прав и обязанностей различают сингулярное (частное) и универсальное
(общее) правопреемство. При частном правопреемстве от одного лица к другому переходят права и обязанности в
отдельном (отдельных) правоотношении (правоотношениях). Например, при заключении договора факторинга
поставщик передает банку свое право на получение от покупателя стоимости поставленной продукции (ст. 772 ГК)).
Примером универсального правопреемства является наследование по закону.
5. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и
гражданско-правовой обязанности. Отличие субъективного гражданского права от
гражданского права в объективном смысле. Соотношение субъективного гражданского права и
правоспособности
Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности, т.е. права и обязанности,
принадлежащие субъектам в каждом конкретном гражданском правоотношении. Под субъективным правом понимается
определенная законом мера дозволенного поведения управомоченного лица. Содержание субъективного права
составляют следующие правомочия:
• правомочие на совершение определенного действия самим управомоченным лицом;
• правомочие требования (возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него
обязанностей);
• правомочие на защиту в случае нарушения субъективного гражданского права.
Под субъективной гражданской обязанностью понимается мера должного поведения обязанного лица, которая
состоит в необходимости:
• совершения определенного положительного действия;
• воздержания от совершения определенных действий, которыми могут быть нарушены права, принадлежащие
управомоченному лицу.
Субъективное гражданское право следует отличать от объективного права и от правоспособности. Правоспособность
- абстрактная способность быть носителем прав. Субъективное право - конкретное право отдельного субъекта в
соответствующем гражданском правоотношении. Оно зависит от объективного права как системы правовых норм,
регулирующих такое правоотношение.
6. Объекты гражданского правоотношения
Под объектом правоотношения понимают то, на что направлены интересы субъектов правоотношения. Статья 128
ГК к объектам гражданских прав относит:
• вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
• работы и услуги;
• охраняемую информацию;
• исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность);
• нематериальные блага.
По вопросу об объекте гражданского правоотношения в литературе высказываются самые различные мнения. Одни
авторы считают, что в качестве объекта всегда выступают вещи, другие полагают, что объект образует поведение
человека. Сторонники признания свойств объекта правоотношения за материальными предметами окружающего мира
полагают, что «объект правоотношения - это предмет, на который направлена деятельность субъектов правоотношения,
осуществляемая в процессе реализации ими своих юридических прав и обязанностей» (М.М. Агарков, P.O. Халфина).
Другая точка зрения на «объект» включает в это понятие не только предметы материального мира и продукты
духовного творчества человека, но и сами действия людей, человеческое поведе-НИе- Поэтому в качестве объекта
гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и
нематериальные блага (О.С. Иоффе).
Некоторые авторы занимают промежуточную позицию и делят всю совокупность объектов прав на две категории:
вещи и действия.
7. Классификация гражданских правоотношений
Наука гражданского права проводит классификацию гражданских правоотношений на виды по различным
критериям.
1. В зависимости от того, какие общественные отношения урегулированы, различают:
• имущественные правоотношения. Они устанавливаются в результате урегулирования нормами гражданского
права имущественно-стоимостных отношений. К имущественным относят правоотношения собственности, договорные
обязательственные правоотношения, опосредующие отношения по передаче имущества, выполнению работ, оказанию
услуг, обязательственные отношения по возмещению причиненного вреда и др.;
• личные неимущественные правоотношения. В личном неимущественном правоотношении в качестве объекта
выступают различного рода нематериальные блага (честь, достоинство, имя человека, право авторства и т.д.).
Имущественные нрава защищаются посредством возмещения причиненных убытков. Защита личных
неимущественных прав осуществляется восстановлением нарушенного права (например, опровержением сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию). На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав, исковая давность не распространяется.
2. По степени определенности обязанных субъектов все гражданские правоотношения делятся:
7
• на относительные правоотношения. В относительных правоотношениях управомоченному лицу противостоят
строго определенные обязанные лица. К таким правоотношениям относят договорные и внедоговорные;
• абсолютные правоотношения. В абсолютных правоотношениях управомоченному лицу противостоит
неопределенное число обязанных лиц. Абсолютные правоотношения: право собственности и иные вещные права, права
интеллектуальной собственности и др.
3. В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица различают:
• вещные правоотношения. В вещном правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет
полезных свойств вещей путем непосредственного взаимодействия с вещью. К вещным относятся права абсолютные:
правоотношения собственности, пожизненного наследуемого владения и др.;
• обязательственные правоотношения. В обязательственном правоотношении интерес управомоченного лица может
быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу
соответствующих материальных благ. Обязательственные правоотношения возникают из договоров, вследствие
причинения вреда, из других юридических фактов.
В юридической литературе проводятся и другие классификации гражданских правоотношений. Так, различают
гражданские правоотношения: срочные и бессрочные, регулятивные и охранительные, организационные и др.
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Основные вопросы
1. Понятие физического лица как субъекта гражданского права (гражданин Республики Беларусь, иностранный
гражданин, лицо без гражданства).
2. Правоспособность физических лиц.
3. Дееспособность физических лиц. Объем дееспособности.
4. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным.
5. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
6. Имя гражданина. Место жительства гражданина.
7. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
8. Объявление гражданина умершим.
9. Акты гражданского состояния.
10. Предпринимательская деятельность гражданина. Экономическая несостоятельность (банкротство)
индивидуального предпринимателя.
1. Понятие физического лица как субъекта гражданского права (гражданин Республики Беларусь,
иностранный гражданин, лицо без гражданства)
Термин «физическое лицо» определяет правовое положение человека как субъекта частного права. Физические лица,
наряду с юридическими лицами, Республикой Беларусь и административно-территориальными единицами, являются
субъектами гражданского права.
Термин «гражданин» употребляют, когда необходимо установить положение человека в определенном государстве.
Граждане других государств в Республике Беларусь именуются иностранными гражданами. Лица, которые не могут
доказать свою принадлежность к гражданству какого-либо государства, именуются лицами без гражданства
(апатридами).
В законодательстве и юридической литературе граждане именуются физическими лицами.
2. Правоспособность физических лиц
Гражданская правоспособность - это способность иметь гражданские права и обязанности. Гражданская
правоспособность возникает у гражданина в момент его рождения и является необходимым условием для приобретения
субъективных прав и принятия на себя обязанностей. Правоспособность прекращается со смертью гражданина.
Все граждане обладают равной правоспособностью. В виде исключения в соответствии со статьей 51 Уголовного
кодекса Республики Беларусь допускается ограничение правоспособности граждан по приговору суда как наказание за
совершение преступления в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью сроком от одного года до пяти лет. В. соответствии с ГК гражданин по решению суда может быть
ограничен в праве заниматься предпринимательской деятельностью на срок до трех лет (ст. 31).
Характерными чертами правоспособности граждан являются:
• гарантированность (реальность) - правоспособность признается за всеми гражданами Республики Беларусь;
• равенство, т.е. равная возможность всех иметь все предусмотренные законом права и обязанности;
• неотчуждаемость - гражданин не имеет права полностью или частично отказаться от правоспособности или
ограничить ее. Сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны;
• неразрывная связь прав и обязанностей, которыми наделены граждане как субъекты гражданского права.
Содержание гражданской правоспособности - совокупность имущественных прав и обязанностей, которыми
гражданин может обладать.
Статья 17 ГК устанавливает, что граждане могут:
• иметь имущество на праве собственности;
• наследовать и завещать имущество;
• заниматься предпринимательской и любой иной деятельностью, не запрещенной законодательными актами;
8
• совершать не противоречащие законодательству сделки и участвовать в обязательствах;
• иметь иные имущественные и личные неимущественные права и т.д.
Иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) пользуются гражданской правоспособностью наравне с
гражданами Республики Беларусь. Однако Конституцией Республики Беларусь, законами и международными
договорами могут быть установлены изъятия из правоспособности, установленной для белорусских граждан (например,
в состав экипажа воздушных и морских судов могут входить лишь граждане Республики Беларусь).
3. Дееспособность физических лиц. Объем дееспособности
Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Дееспособность неотчуждаема и не может быть ограничена по воле гражданина.
В зависимости от объема дееспособности выделяются:
1. Полная дееспособность. Она возникает у гражданина с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18
лет. В случае когда законодательством допускается эмансипация или вступление в брак до достижения 18 лет,
гражданская дееспособность наступает в полном объеме соответственно с момента принятия решения об эмансипации
или ей времени вступления в брак.
Эмансипация предусмотрена статьей 26 ГК и возможна, если гражданин (достигший 16 лет):
• работает по трудовому договору (контракту);
• с согласия родителей, попечителей, усыновителя занимается предпринимательской деятельностью.
Решение об эмансипации принимается органом опеки и попечительства (при наличии согласия родителей) или судом
(если родители не дали своего согласия).
2. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет(малолетних) состоит в предоставленном им праве
самостоятельно совершать:
• мелкие бытовые сделки (направлены на удовлетворение личных нужд, незначительны по сумме, момент
заключения сделки совпадает с моментом ее исполнения);
• сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения или
оформления либо государственной регистрации;
• сделки по распоряжению средствами, предоставленными им законными представителями или третьими лицами для
целевого или свободного использования.
От имени малолетних в гражданском обороте выступают их законные представители - родители (усыновители) или
опекуны.
Малолетние неделиктоспособны - за вред, причиненный такими несовершеннолетними, отвечают их законные
представители, если не докажут, что вред возник не по их вине.
3. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет наделены дееспособностью в значительно большем объеме по
сравнению с малолетними. Самостоятельно без согласия законных представителей такие несовершеннолетние могут:
• распоряжаться своим заработком или стипендией;
• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
• осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства;
• совершать мелкие бытовые сделки;
• по достижении 16 лет быть членом кооператива.
Другие сделки они могут совершать с согласия родителей (одного из них), усыновителей, попечителей.
По общему правилу лица от 14 до 18 лет деликтоспособны. Однако, в случае, когда у таких несовершеннолетних нет
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения причиненного вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части их родителями, усыновителями или попечителем, если последние не докажут, что
вред возник не по их вине. В случаях, когда несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающийся в попечении,
находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или
другом аналогичном учреждении, которое в силу акта законодательства является его попечителем, это учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине (ст. 943 ГК).
Имущественную ответственность по сделкам, для которых согласие законных представителей не требуется, несет
несовершеннолетний. Имущественную ответственность по сделкам, заключенным с согласия законных представителей,
несет несовершеннолетний, а его законные представители отвечают субсидиарно. При наличии достаточных оснований
суд по ходатайству законных представителей может лишить лицо от 14 до 18 лет права распоряжаться самостоятельно
своими доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме
(эмансипация, вступление в брак) (ст. 25 ГК).
4. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным
Возможность ограничения дееспособности граждан предусмотрена статьей 30 ГК. Гражданин может быть ограничен
судом в дееспособности при наличии одновременно двух условий:
• злоупотребление им спиртными напитками или наркотическими средствами либо психотропными веществами
(другие злоупотребления, например азартными играми, не могут повлечь ограничения дееспособности);
• это ставит семью гражданина в тяжелое материальное положение (если гражданин не имеет семьи, то он не может
быть ограничен в дееспособности).
Под злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами либо психотропными веществами
следует понимать их систематическое употребление в большом количестве. Тяжелое материальное положение семьи
может быть вызвано затратами на содержание такого гражданина либо уклонением его от исполнения своих
9
материальных обязанностей по содержанию семьи.
Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство. Самостоятельно он вправе
совершать мелкие бытовые сделки. Совершать иные сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную
плату, пенсию и иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако он
самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.
При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо
психотропными веществами, а также в случае распада семьи суд отменяет решение об ограничении дееспособности.
Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни
или слабоумия), не позволяющего ему понимать значение своих действий или руководить ими. Такое решение
принимается с целью защиты личных неимущественных и имущественных интересов гражданина- Дела о признании
гражданина недееспособным рассматриваются судом, а для определения психического состояния назначается судебнопсихиатрическая экспертиза. На основании решения сУДа над гражданином устанавливается опека. Опекун от имени
недееспособного совершает все сделки и несет ответственность за причиненный им вред.
5. Опека и попечительство.
Патронаж над дееспособными гражданами
Основные цели института опеки и попечительства - защита прав и интересов недееспособных или не полностью
дееспособных граждан, а в отношении несовершеннолетних - также и обеспечение их воспитания.
Опека устанавливается над малолетними (несовершеннолетними в возрасте до 14 лет), а также гражданами,
признанными судом недееспособными, а попечительство - над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и
гражданами, ограниченными в дееспособности в судебном порядке.
Основные различия между опекой и попечительством состоят в объеме гражданско-правовых обязанностей, которые
закон возлагает на опекунов и попечителей исходя из объема дееспособности их подопечных. Опекуны являются
законными представителями подопечных и совершают в их интересах все необходимые сделки. Попечители оказывают
своим подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей.
ГК устанавливает основные гражданско-правовые обязанности опекунов и попечителей. Опекуны и попечители
выступают в защиту прав и законных интересов подопечных, в том числе в судах, без специального наделения
соответствующими полномочиями.
Доходы подопечного, которыми он не вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или
попечителем в интересах подопечного и с разрешения органа опеки и попечительства. На произведение расходов,
связанных с содержанием подопечного, разрешение органов опеки и попечительства не требуется.
Без предварительного согласия органа опеки и попечительства опекун не вправе совершать, а попечитель - давать
согласие на совершение сделок по отчуждению, сдаче в аренду, в залог имущества; сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав; раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок,
влекущих уменьшение имущества подопечного (ст. 35 ГК). Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не
вправе совершать сделки с подопечными.
Патронаж - специфический вид попечительства. Его особенность состоит в том, что он устанавливается над
совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности (ст. 37 ГК). Патронаж устанавливается и отменяется по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина и не ограничивает его прав.
Попечитель-помощник (лицо, осуществляющее патронаж) такого совершеннолетнего лица распоряжается
имуществом, принадлежащим подопечному, на основании договора поручения или доверительного управления,
заключенного с подопечным. Совершение других сделок осуществляется попечителем-помощником с согласия
подопечного.
б. Имя гражданина. Место жительства гражданина
Имя гражданина - это средство индивидуализации его как участника гражданских правоотношений. Право на имя
является личным правом гражданина.
Сведения об имени заносятся в актовую запись о рождении ребенка. Имя гражданина включает в себя фамилию,
собственное имя и отчество. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей (при разных фамилиях родителей фамилией отца или матери). Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Отчество присваивается по
собственному имени отца. Если отцовство не установлено - отчество ребенка записывается по указанию матери.
Гражданин вправе переменить имя, полученное при рождении. Закон допускает использование псевдонима
(вымышленного имени).
Не допускается приобретение прав и обязанностей под именем другого лица. Гражданин, имя которого было
неправомерно использовано, вправе потребовать возмещения вреда, причиненного вследствие такого использования.
Местом жительства гражданина признается место нахождения (адрес) жилого помещения, право владения,
распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основаниям, установленным законодательными
актами, либо населенный пункт, где этот гражданин постоянно или преимущественно проживает, а при невозможности
установить такое место - место жительства (при его отсутствии - место пребывания), указанное в документе,
удостоверяющем личность, либо другом документе о регистрации, либо место нахождения имущества этого лица (п. 1
ст. 19 ГК). При определении места жительства гражданина предполагается, что гражданин находится всегда в
определенном месте» независимо от того, что в данный момент или в иной период времени он находится в другом месте.
По смыслу статьи 19 ГК у гражданина может быть только одно место жительства.
Свободный выбор места жительства - одно из важнейших конституционных прав человека.
10
Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет или граждан, находящихся под опекой, является место
жительства родителей, усыновителей, опекунов, независимо от того, где эти граждане проживают (легальное место
жительства).
Точное определение места жительства гражданина имеет юридическое значение, поскольку с ним законодательство
связывает ряд важных юридических последствий. В частности, денежные обязательства исполняются в месте жительства
кредитора, иные обязательства исполняются в месте жительства должника, местом открытия наследства по общему
правилу считается последнее место жительства наследодателя и т.д.
7. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим
Существование института безвестного отсутствия вызвано необходимостью устранения правовой неопределенности,
которая может возникнуть в связи с длительным отсутствием должника, супруга, родственника в месте их постоянного
жительства. Для устранения этой неопределенности закон устанавливает возможность признания по суду лица безвестно
отсутствующим или объявления отсутствующего умершим.
Признание безвестно отсутствующим может последовать лишь при наличии юридического состава, состоящего из
таких фактов, как:
\) отсутствие лица в месте его постоянного жительства в течение 1 года;
2) отсутствие в течение этого срока сведений о месте его на хождения;
3)
невозможность установить место нахождения отсутствующего.
Правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим:
• на основании решения суда орган опеки и попечительства передает имущество безвестно отсутствующего
гражданина в доверительное управление определенному этим органом лицу; из имущества выдается содержание лицам,
которых безвестно отсутствующий должен был содержать;
• по заявлению супруга безвестно отсутствующего производится расторжение брака;
• прекращаются выданные безвестно отсутствующим доверенности.
В случае явки лица, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании лица безвестно
отсутствующим, соответственно отменяется доверительное управление имуществом.
8. Объявление гражданина умершим
Объявление гражданина умершим может последовать лишь при наличии юридического состава, состоящего из таких
фактов, как:
1) отсутствие лица в месте его постоянного жительства в течение 3 лет. Если гражданин пропал без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного
случая, такой срок сокращается до 6 месяцев. Если гражданин пропал без вести в связи с военными действиями, он
может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении 2 лет со времени окончания военных действий;
2) отсутствие в названные в пункте 1 сроки сведений о месте его нахождения;
3) невозможность в течение этих сроков установить место нахождения отсутствующего.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может
признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
Закон связывает с объявлением гражданина умершим такие же последствия, которые наступают при смерти
гражданина:
• наследники призываются к наследованию имущества;
• прекращается брак с лицом, объявленным умершим;
• иждивенцы приобретают право на получение пенсий и пособий.
В случае явки лица, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении лица умершим. Гражданин вправе
потребовать и возврата своего имущества, которое безвозмездно перешло к другим лицам после объявления
отсутствующего умершим. Это правило не распространяется на деньги и ценные бумаги, которые не могут быть
истребованы у так называемых добросовестных приобретателей. Если же имущество перешло по возмездным сделкам,
эти лица обязаны возвратить имущество лишь в случае, если будет доказано, что, приобретая имущество, они знали, что
гражданин фактически жив. Если же имущество перешло к государству (выморочное наследство), оно возвращается во
всех случаях
либо возвращается его стоимость (если возврат имущества в натуре невозможен).
9. Акты гражданского состояния
Гражданское состояние лица определяется совокупностью фактов, которые характеризуют гражданина как субъекта
гражданского права. Акты гражданского состояния - это совокупность действий и событий, с которыми
законодательство связывает возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей гражданина1.
Акты гражданского состояния подлежат обязательной регистрации, поскольку точное установление (закрепление)
этих фактов вызывается интересами не только отдельных граждан, но и интересами государства и общества.
Регистрация актов гражданского состояния производится в органах загса путем внесения соответствующих записей в
книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи свидетельств на основании этих записей.
В соответствии со статьей 43 ГК государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:
1) рождение;
11
2) заключение брака;
3) расторжение брака;
4) усыновление (удочерение);
5) установление материнства и (или) отцовства;
6) перемена имени;
7) смерть гражданина.
10.Предпринимательская деятельность гражданина. Экономическая несостоятельность
(банкротство) индивидуального предпринимателя
Предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц,
осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность
и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных,
переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг,
если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного
потребления (п. 1 ст. 1 ГК).
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только
после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 22 ГК).
В случае занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации гражданин не вправе
ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является индивидуальным предпринимателем.
К таким сделкам применяются правила, установленные законодательством для предпринимательской деятельности (п. 3
ст. 22 ГК).
Занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, является незаконной и запрещается.
Доходы, полученные от такой деятельности, взыскиваются в местный бюджет в судебном порядке.
В случаях, предусмотренных законодательством, предпринимательская деятельность гражданина может быть
ограничена в судебном порядке на срок до 3 лет (ст. 31 ГК).
Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание (перечень
такого имущества устанавливается гражданским процессуальным законодательством).
Индивидуальный предприниматель может быть признан экономически несостоятельным (банкротом), если он не в
состоянии по своему имущественному положению удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением
им предпринимательской деятельности. В период процедуры признания банкротом его кредиторы по обязательствам, не
связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования (пп. 1, 2
ст. 24 ГК). Заявленные требования кредиторов в случае признания индивидуального предпринимателя банкротом
удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание, в порядке установленной очередности.
1
Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / А.В. Каравай [и др.]; под ред. В.Ф. Чи-гира. - Минск: Амалфея, 2008. - С.
186.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Основные вопросы
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Наименование и место нахождения юридического лица.
3. Учредительные документы юридического лица.
4. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица.
5. Образование юридических лиц.
6. Виды юридических лиц. Критерии классификации.
7. Коммерческие юридические лица.
8. Некоммерческие юридические лица.
9. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
1. Понятие и признаки юридического лица
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию в
качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным актом (ст. 44 ГК).
Из приведенного определения вытекают четыре основных признака юридического лица:
• • организационное единство. Организационное единство юридического лица состоит в том, что оно имеет
определенную структуру, соподчиненность входящих в него структурных подразделений и структурных единиц,
систему органов управления, обладающих соответствующей компетенцией. Организационное единство юридического
лица отражается в его уставе или общем положении о таких юридических лицах1;
• обособленное имущество. Имущественная обособленность юридического лица означает, что его имущество
обособлено от имущества его учредителей (участников) и от имущества всех других физических и юридических лиц,
12
имущества Республики Беларусь и административно-территориальных единиц;
• самостоятельная имущественная ответственность, выражающаяся в том, что юридические лица (кроме
финансируемых собственником учреждений) отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом;
• участие в гражданском обороте и в суде от своего имени. Самостоятельное выступление юридического лица в
гражданском обороте от своего имени означает, что юридическое лицо выступает в качестве самостоятельного субъекта
права в отношениях с органами государственной власти и управления, а также с другими юридическими лицами и может
быть истцом или ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, а также в Международном арбитражном
(третейском) суде;
• организация приобретает статус юридического лица только после государственной регистрации в качестве
юридического лица либо признанная ее таковым законодательным актом.
1
Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / А.В. Каравай [и др.]; под ред. В.Ф. Чигира. - Минск: Амалфея, 2008. - С.
190.
2. Наименование и место нахождения юридического лица
Одним из правовых средств индивидуализации юридических лиц является наименование юридического лица. Статья 50
ГК предъявляет к наименованию юридического лица определенные требования:
• наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму;
• наименования некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законодательными
актами случаях и иных коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического
лица.
Включение в наименование юридического лица указаний на официальное полное или сокращенное название
Республики Беларусь, слов «национальный» и «белорусский», включение такого названия либо элементов
государственной символики в реквизиты документов или рекламные материалы юридического лица допускаются в
порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
Место нахождения юридического лица определяется местом нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа (административно-территориальная единица, населенный пункт, а также дом, квартира или
иное помещение, если они имеются), а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного
органа или липа, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
В соответствии с пунктом 5 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного
Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1, местонахождением частного унитарного
предприятия может являться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического лица -собственника имущества
частного унитарного предприятия - в одном из следующих случаев:
• жилое помещение принадлежит ему на праве собственности (находится в долевой или совместной собственности) с согласия иного собственника (всех собственников), а также всех совершеннолетних членов его семьи (и членов семьи
всех собственников), проживающих в этом помещении;
• он постоянно проживает в данном жилом помещении (за исключением жилого помещения государственного
жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка в документе, удостоверяющем личность, либо сведения в карточке
регистрации (домовой книге), - с согласия собственника (всех собственников) жилого помещения частного жилищного
фонда, а также проживающих в данном помещении всех совершеннолетних членов семьи собственника (всех
собственников).
При этом с собственника жилого помещения взимаются плата за коммунальные услуги и иные платежи, связанные с
эксплуатацией такого помещения, в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Осуществление производственной деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в жилом помещении,
являющемся местонахождением частного унитарного предприятия, не допускается без перевода этого помещения в
нежилое в порядке, определенном законодательством.
Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.
3. Учредительные документы юридического лица
Юридическое лицо действует на основании устава (акционерные общества, унитарные предприятия, производственные
кооперативы, многие некоммерческие юридические лица), либо учредительного договора и устава (общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью), либо только учредительного договора
(полные и коммандитные товарищества).
Учредительный договор заключается, а устав утверждается его учредителями. В учредительных документах
юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, цели деятельности,
порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные
законодательством о юридических лицах соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих
организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законодательством случаях - и иных коммерческих
организаций должен быть определен предмет деятельности юридического лица. Учредительными документами иных
коммерческих организаций может быть предусмотрен предмет их деятельности и в случаях, когда по законодательству
это не является обязательным.
В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной
деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором
определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления
деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава. В учредительный договор по согласию учредителей могут быть включены и другие условия.
13
4. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица
Правоспособность юридического лица - это его способность иметь гражданские права и нести обязанности. В
литературе правоспособность юридического лица именуется «специальной», поскольку ее пределы ограничиваются
учредительными документами, определяющими цели, а зачастую и предмет деятельности юридического лица1.
В соответствии с Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1, в уставе юридического лица (учредительном договоре для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) по желанию собственника
имущества, учредителей (участников) юридического лица могут указываться виды деятельности, осуществляемые
юридическим лицом. При изменении таких видов деятельности юридические лица вправе (по своему усмотрению)
обратиться за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный договор)
юридического лица.
Регистрирующим и иным государственным органам (организациям) запрещается требовать указания в уставе
юридического лица (учредительном договоре - для коммерческой организации, действующей только на основании
учредительного договора), осуществляемых ими видов деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
1
Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / А.В. Каравай [и др.]; под ред. В.Ф. Чигира. - Минск: Амалфея, 2008. - С.
202.
Декретом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 года № 22 (в редакции от 6 октября 2008 года № 20)
утверждено Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, а также перечень видов деятельности, на
осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу
государственных органов и государственных организаций.
Правоспособность возникает у юридического лица в момент его создания, а признается оно созданным с даты
проставления штампа на его уставе (учредительном договоре - для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора) и внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Дееспособность юридического лица (способность своими действиями приобретать гражданские права и
осуществлять гражданские обязанности) возникает одновременно с правоспособностью. Она осуществляется органами
юридического лица, действующими в пределах прав, предоставленных им законом или учредительными документами.
Орган юридического лица - лицо (группа лиц), которое вырабатывает, формулирует и выражает его волю.
По способу приобретения полномочий органы юридического лица могут быть разделены:
•на выборные (избираются участниками);
• назначаемые (назначаются собственником имущества юридического лица).
По способу осуществления полномочий органы юридического лица могут быть разделены:
• на единоличные (директор, председатель правления, управляющий и др.);
• коллегиальные (правление, совет, общее собрание участников и др.).
Орган юридического лица действует от имени юридического лица без доверенности.
5. Образование юридических лиц
Юридические лица образуются в порядке, установленном законодательством применительно к их отдельным видам и
организационно-правовым формам. Традиционно выделяют три основных способа образования юридических лиц:
1) распорядительный - юридическое лицо возникает по распоряжению собственника или уполномоченного им
органа {государственные юридические лица);
2) разрешительный - создание организации должно быть разрешено тем или иным компетентным органом
(например, жилищно-строительные кооперативы);
3) явочно-нормативный - разрешения на образование юридического лица не требуется, поскольку оно дано
законодательством. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли законодательству учредительные
документы юридического лица и соблюден ли установленный порядок его образования, после чего обязан
зарегистрировать юридическое лицо (в таком порядке создается большинство юридических лиц: унитарные
предприятия, хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и др.).
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом законодательными актами.
Данные государственной регистрации включаются в соответствии с законодательством в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытый для всеобщего ознакомления.
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1, установлен порядок государственной регистрации субъектов
хозяйствования, определены права регистрирующих органов, установлены минимальные размеры уставного фонда
отдельных видов коммерческих организаций (закрытые акционерные общества (далее - ЗАО) и открытые акционерные
общества (далее - ОАО)), приведен перечень документов, представляемых для государственной регистрации, определен
порядок и сроки их рассмотрения.
Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, в регистрирующий орган представляются:
- заявление о государственной регистрации (составляется по форме, установленной Министерством юстиции
Республики Беларусь);
- устав (учредительный договор - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного
14
договора) в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc или .rtf);
- легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть
датирована не позднее одного года до подачи заявления о государственной регистрации) с переводом на белорусский
или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) - для учредителей, являющихся иностранными
организациями;
- копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика
нотариально удостоверяется) - для учредителей, являющихся иностранными физическими лицами;
- оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
Истребование иных документов для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, в
том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, запрещается.
В день подачи документов, представленных для государственной регистрации, уполномоченный сотрудник
регистрирующего органа ставит на учредительных документах штамп, свидетельствующий о проведении
государственной регистрации, выдает один экземпляр лицу, их представившему, и вносит в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запись о государственной регистрации субъекта
хозяйствования. С этого момента юридическое лицо считается зарегистрированным.
В регистрации юридического лица может быть отказано в трех случаях: непредставление в регистрирующий орган
всех необходимых для государственной регистрации документов; неправильное оформление заявления о
государственной регистрации; представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган.
При неосуществлении государственной регистрации уполномоченный сотрудник регистрирующего органа в день
подачи документов ставит на заявлении о государственной регистрации соответствующий штамп и указывает
основания, по которым государственная регистрация не осуществлена.
б. Виды юридических лиц. Критерии классификации
Юридические лица делятся на виды по различным основаниям.
1. В зависимости от формы собственности, на основе которой они образованы, юридические лица делятся:
• на созданные на основе собственности отдельного гражданина (физического лица);
• тех, в основе которых лежит собственность различных учредителей (физических и юридических лиц) в различном
сочетании;
• созданные на основе государственной собственности.
2. В зависимости от прав учредителей (участников) юридического лица на имущество юридического лица}:
2.1. юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право; к
ним относятся:
• унитарные предприятия, в том числе дочерние;
• финансируемые собственником учреждения;
2.2. юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав; к ним
относятся:
• общественные и религиозные организации (объединения);
• благотворительные и иные фонды;
• объединения юридических лиц (ассоциации и союзы);
2.3. юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права; к ним относятся:
• хозяйственные товарищества и общества;
производственные и потребительские кооперативы. Участники таких юридических лиц могут иметь вещные права
только на имущество, которое они передали юридическим лицам в пользование в качестве вклада в уставный фонд.
3. В зависимости от цели деятельности юридические лица делятся:
• на коммерческие - преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или)
распределяющие полученную прибыль между участниками (хозяйственные общества и товарищества, производственные
кооперативы, унитарные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства;
• некоммерческие - имеют иные цели, не связанные с предпринимательской деятельностью (потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды и др.).
4. В зависимости от состава участников юридические лица, учрежденные:
• государственным органом, административно-территориальными единицами и их органами;
• одним физическим лицом (супругами), крестьянским (фермерским) хозяйством (унитарное предприятие);
• несколькими физическими лицами (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации);
• одним юридическим лицом;
• юридическими лицами и предпринимателями в различном сочетании (хозяйственные товарищества и общества).
5 По составу учредительных документов - юридические лица, создаваемые и действующие на основании:
 учредительного договора (полные и коммандитные товарищества);
• учредительного договора и устава (общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО), общества с
дополнительной ответственностью (далее - ОДО));
• только устава (ЗАО, ОАО, унитарные предприятия (далее -УП), производственные и потребительские кооперативы,
общественные объединения, профессиональные союзы, фонды учреждения, объединения юридических лиц,
политические партии).
6. По характеру участия учредителей в деятельности юридических лиц:
• участники которых объединяют свои личные усилия для достижения предпринимательской цели (хозяйственные
товарищества, производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства);
15
• участники которых объединяют свои капиталы (хозяйственные общества).
1
Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / Н.Д. Егоров [и др.]; под ред. Л.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.:
Проспект, 1999. - С. 144.
7. Коммерческие юридические лица
Хозяйственные товарищества и общества - это коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) их
учредителей (участников) уставным фондом. Имущество хозяйственного товарищества или общества, созданное за счет
вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или
обществом в процессе их деятельности, принадлежит им на праве собственности.
Хозяйственное товарищество - это объединение лиц. Все полные товарищи полного товарищества и полные
товарищи коммандитного товарищества помимо имущественных вкладов непосредственно лично участвуют в делах
товарищества. Личное участие в делах товарищества влечет за собой неограниченную ответственность участников
товарищества по его долгам своим имуществом (за исключением вкладчиков коммандитного товарищества, участвующих в товариществе только имуществом - вкладом, но не в делах товарищества, и несущих риск убытков только в
размере вклада). При этом полные товарищи не могут входить в несколько товариществ. Участниками полных
товариществ и полными товарищами в коммандитных товариществах могут быть индивидуальные предприниматели и
(или) коммерческие организации.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и коммандитного (товарищества на
вере), а хозяйственные общества - в форме общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью, акционерного (открытого и закрытого) общества.
Хозяйственное общество - объединение капиталов. Участники общества с ограниченной ответственностью несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества
с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его
обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых уставом общества, но не менее чем в сумме,
эквивалентной 50 базовым величинам.
Акционерное общество - это коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на определенное число
акций. Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
По способам эмиссии и переуступки акций на вторичном рынке ценных бумаг акционерные общества делятся на два
вида: открытые и закрытые. Открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые
им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных законодательством, а акционеры этого общества могут
без согласия других акционеров отчуждать принадлежащие им акции неограниченному кругу лиц. Закрытое
акционерное общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции.
Деятельность хозяйственных обществ регулируется Законом от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (в
редакции от 8 июля 2008 г.).
Создаются и действуют данные коммерческие организации:
• полные и коммандитные товарищества - на основании учредительного договора;
• общества с ограниченной и дополнительной ответственностью - на основании учредительного договора и устава;
• акционерные общества - на основании устава.
Коммерческие организации самостоятельно определяют размеры уставных фондов. Исключение составляют
акционерные общества, для которых законодательством устанавливаются минимальные размеры уставных фондов в
сумме, эквивалентной 100 базовым величинам, - для закрытых акционерных обществ, и 400 базовым величинам, - для
открытых акционерных обществ.
На момент осуществления государственной регистрации уставные фонды должны быть сформированы в размере не
ниже минимального размера, предусмотренного законодательством.
Производственный кооператив (артель) - это коммерческая организация, участники которой обязаны внести
имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную
ответственность по обязательствам производственного кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в
пределах, установленных уставом, но не менее величины полученного годового дохода в производственном
кооперативе.
Производственные кооперативы являются коммерческими организациями, образованными на основе объединения
труда и капитала для ведения совместной хозяйственной деятельности. Члены производственных кооперативов обязаны
участвовать в этой
деятельности личным трудом, объединять имущественные паи и нести дополнительную ответственность по
обязательствам этой организации.
Производственный кооператив может заниматься любой хозяйственной деятельностью, в том числе строительством,
торговлей, проведением научно-исследовательских и конструкторских работ, оказанием услуг.
Число членов производственного кооператива не должно быть менее трех. При этом не требуется, чтобы член
производственного кооператива был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
Учредительным документом производственного кооператива является устав, утвержденный общим собранием его
членов. Высший орган управления кооперативом - это общее собрание. Исполнительными органами являются правление
кооператива и его председатель.
Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова «производственный кооператив»
16
или «артель». В сокращенном наименовании сельскохозяйственных производственных кооперативов указываются
только слово «колхоз» и специальное наименование.
Производственный кооператив по единогласному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное
товарищество или общество в случае, когда в составе кооператива осталось менее трех членов, а также в унитарное
предприятие в случае, когда в составе кооператива остался один член.
Унитарное предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за
ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено
по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
В форме унитарных предприятий могут быть созданы:
• государственные (республиканские или коммунальные) унитарные предприятия;
• частные унитарные предприятия.
И мущество унитарного предприятия находится в государственной либо частной собственности физического или
юридического лица. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на форму
собственности.
Государственные унитарные предприятия создаются в порядке, определенном Положением о порядке создания
унитарных предприятии, учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности, их
реорганизации и ликвидации, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004
года № 913 (в редакции от 15 апреля 2009 года).
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное
предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества, за исключением случаев,
предусмотренных ГК.
Единственным учредительным документом унитарного предприятия является устав.
В зависимости от полномочий унитарного предприятия по распоряжению закрепленным за ним имуществом
собственника-учредителя различают:
• унитарные предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения (распоряжаются имуществом предприятия в
пределах, установленных законодательством);
• унитарные предприятия (именуемые «казенные»), имеющие право оперативного управления имуществом,
закрепленным за соответствующим предприятием (распоряжаются закрепленным имуществом лишь с согласия
собственника имущества).
8. Некоммерческие юридические лица
Некоммерческими организациями признаются организации, не имеющие в качестве основной своей цели
извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками.
Цели некоммерческих юридических лиц определены их учредительными документами. Это цели культурные,
образовательные, научные, социальные, благотворительные, политические и т.д. Некоммерческие организации могут
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для реализации их
уставных целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям.
ГК предусматривает следующие формы некоммерческих юридических лиц:
• потребительские кооперативы;
• общественные и религиозные организации (объединения);
• республиканские государственно-общественные объединения;
• фонды;
• учреждения;
• объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциации и союзы).
Кроме того, могут создаваться творческие союзы и товарищества собственников жилых помещений.
Поскольку некоммерческие юридические лица не ставят цели получать прибыль и распределять се между
учредителями (участниками), то законодательство, как правило, не устанавливает для этих юридических лиц
минимального размера уставного фонда.
9. Реорганизация и ликвидация юридического лица
Реорганизация юридического лица - это переход всех или части прав и обязанностей одного юридического лица к
другому юридическому лицу.
Гражданский кодекс предусматривает пять форм реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование.
Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При
слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в
соответствии с передаточным актом. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в
соответствии с разделительным балансом. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности
17
реорганизованного юридического лица. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо
другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и
обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства,
оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками)
юридического лица или органом, принявшими решение о реорганизации юридического лица, и представляются вместе с
учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в
учредительные документы существующих юридических лиц.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица,
обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной. В соответствии с пунктом 3
Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению:
1) учредителей (участников) либо органа коммерческой организации, уполномоченного учредительными
документами в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, достижением цели, ради
которой оно создано, или признанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными
при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
2) хозяйственного суда в случаях:
• непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо,
достижением цели, ради которой оно создано;
• уменьшения стоимости чистых активов коммерческой организации по результатам второго и каждого
последующего финансового года ниже установленного законодательством минимального размера уставного фонда;
• осуществления деятельности без специального разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной
законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо при
систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица, или признанием
судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями
законодательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами;
3) регистрирующего органа в случаях:
• неосуществления предпринимательской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления
коммерческой организацией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности
(исключение из этого правила установлены частью 5 пункта 19 названного Положения);
• внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации коммерческой организации в связи с
признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием.
Порядок ликвидации юридических лиц состоит из следующих стадий1:
• выявление кредиторов ликвидируемого юридического лица;
• составление промежуточного ликвидационного баланса;
• продажа имущества ликвидируемого юридического лица;
• выплата денежных сумм кредиторам в порядке очередности (требования граждан о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью; выплата выходных пособий, оплата труда, выплата вознаграждений; обязательные
платежи в бюджет и внебюджетные фонды; по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого
юридического лица; всех остальных кредиторов).
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после
внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Основные вопросы
1. Правосубъектность Республики Беларусь и административно-территориальных единиц.
2. Участие Республики Беларусь и административно-территориальных единиц в гражданских правоотношениях.
3. Государство как субъект гражданско-правовой ответственности.
1. Правосубъектность Республики Беларусь и административнотерриториальных единиц
Участниками общественных отношений, регулируемых гражданским правом, наряду с физическими и юридическими
лицами, выступает государство, т.е. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Это особые
субъекты права, поскольку от их имени приобретают и осуществляют имущественные и неимущественные права,
обязанности и несут ответственность соответственно государственные органы и органы местного управления и
самоуправления, обладающие властными полномочиями, создающие правовые нормы, регулирующие различные сферы
18
общественных отношений, в том числе отношения составляющие предмет гражданского права.
Правосубъектность Республики Беларусь IT административно-территориальных единиц как субъектов гражданского
права определяется их право- и дееспособностью.
Сущность правоспособности Республики Беларусь и административно-территориальных единиц определяется тем, что
они участвуют в гражданском обороте в публичных интересах, интересах народа и сами определяют содержание и объем
принадлежащей им правоспособности.
2. Участие Республики Беларусь
и административно-территориальных единиц в гражданских правоотношениях
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы наряду с физическими и юридическими лицами
являются участниками гражданских правоотношений.
От имени Республики Беларусь и административно-территориальных единиц выступают государственные органы,
действующие в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, либо специально
уполномоченные лица (см., например, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 года №
694 «О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам»).
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы являются субъектами:
• правоотношений собственности;
• обязательственных правоотношений (осуществляют кредитование и финансирование, эмиссию государственных
ценных бумаг, заключают сделки по распоряжению объектами государственной собственности);
• наследственного права;
• внешнеэкономической деятельности.
3. Государство как субъект гражданско-правовой ответственности
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы несут самостоятельную имущественную
ответственность по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом (за исключением
того имущества, которое может находиться только в государственной собственности).
Административно-территориальные единицы не отвечают по обязательствам Республики Беларусь, а Республика
Беларусь не отвечает по обязательствам административно-территориальных единиц, за исключением случаев, когда
Республика Беларусь или административно-территориальные единицы приняли на себя гарантию (поручительство) по
обязательствам в отношении друг друга.
По общему правилу Республика Беларусь и административно-территориальные единицы не отвечают по
обязательствам созданных ими юридических лиц. Однако возлагается субсидиарная ответственность:
на Республику Беларусь:
• по обязательствам республиканских унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления
(казенных предприятий), при недостаточности их имущества (ст. 115 ГК);
па Республику Беларусь, административно-территориальные единицы:
• по обязательствам государственных учреждений при недостатке находящихся в их распоряжении денежных средств
(ст. 120 ГК);
• по обязательствам республиканских или коммунальных унитарных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, в случаях экономической несостоятельности (банкротства), если экономическая
несостоятельность (банкротство) этих предприятий вызвана исполнением обязательных для этих юридических лиц
указаний учредителей или собственников (ст. 52 ГК).
Признание государства субъектом ответственности предусмотрено статьей 15 ГК. Согласно данной статье убытки,
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов или должностных лиц этих органов, органов местного управления и самоуправления или должностных лиц этих
органов, в том числе издания не соответствующего законодательству акта государственного органа или органа местного
управления и самоуправления, подлежат возмещению Республикой Беларусь или соответствующей административнотерриториальной единицей в порядке, предусмотренном законодательством, за счет казны Республики Беларусь или
казны административно-территориальной единицы (см. также специальные нормы данной ответственности, изложенные в
статьях 938, 940 ГК).
Вред, причиненный гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда, предусмотренными статьей 939 ГК, возмещается независимо от вины должностных лиц в полном
объеме за счет казны Республики Беларусь или казны административно-территориальной единицы (например, вина судьи
за вред, причиненный при осуществлении правосудия, должна быть установлена приговором суда, вступившим в силу).
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Основные вопросы
1. Понятие и классификация объектов гражданских прав.
2. Вещи как объекты гражданских прав.
3. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.
4. Иные объекты гражданских прав.
1. Понятие и классификация объектов гражданских прав
Объекты гражданского права - материальные, духовные блага, по поводу которых субъекты вступают в
19
гражданско-правовые отношения.
К объектам гражданских прав относятся:
1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
2) работы и услуги;
3) охраняемая информация;
4) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность);
5) нематериальные блага.
Объекты гражданского права можно классифицировать по оборотоспособности, признаку делимости, другим
критериям.
В зависимости от оборотоспособности объекты гражданских прав делятся:
• на объекты, изъятые из оборота, отчуждение и использование которых в гражданском обороте не допускается.
Такие объекты должны быть прямо указаны в законе (ядерное оружие, объекты общего пользования и т.д.);
• свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться, принадлежать любому субъекту и быть
предметом сделок;
• объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо
нахождение которых
в обороте допускается по специальному разрешению (огнестрельное оружие, сильнодействующие яды, наркотические
вещества). По признаку делимости выделяют объекты:
• делимые (в результате разделения на отдельные физические части они не утрачивают своего назначения);
• неделимые объекты (при раздроблении на составные части они теряют свою ценность и функциональные свойства
целого).
Объекты гражданских прав делятся также на материальные и нематериальные блага.
2. Вещи как объекты гражданских прав
Вещи - материальные предметы внешнего по отношению к человеку окружающего мира, предназначенные для
удовлетворения потребностей людей1. Вещи классифицируются по различным критериям.
1. По критерию оборотоспособности:
• оборотоспособные;
• ограниченные в обороте;
• необоротоспособные.
2. По связи с местом расположения:
• движимые - любые перемещаемые в пространстве вещи, исключая те, которые законодательством приравнены к
недвижимым;
• недвижимые - постоянно расположены в одном и том же месте, их перемещение или невозможно, или сопряжено с
несоразмерным для него ущербом, в результате чего такие вещи обесцениваются. Это все то, что прочно связано с
землей. В соответствии со статьей 130 ГК к недвижимым вещам по своему назначению приравниваются некоторые
движимые вещи (предприятие как имущественный комплекс, подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания «река-море», космические объекты). Права на недвижимые
вещи, а также сделки с ними подлежат государственной регистрации.
З.По критерию потребляемости:
• непотребляемые - сохраняют свои качества и свойства после однократного их использования;
• потребляемые.
4. По критерию делимости:
• делимые - в результате их разделения на отдельные физические части не утрачивают своего назначения;
неделимые.
5. По критерию индивидуализированности соответствующего объекта:
• индивидуально-определенные - наделенные особыми, только им присущими признаками, позволяющими выделить
их из массы однородных вещей, т.е. индивидуализировать;
• определяемые родовыми признаками - обладают признаками, присущими всем вещам подобного рода.
Классифицируют вещи также на одушевленные (животные) и неодушевленные, вещи природные и вещи созданные
человеком, сложные и парные, главную вещь и принадлежность.
В число объектов гражданских прав включены плоды, продукция и доходы.
Плоды - результаты органического, естественного развития вещи (плоды деревьев, приплод животных). Продукция результат производственного использования вещи (текстильные изделия). Доходы - денежные и иные материальные
поступления, полученные от участия вещи в гражданском обороте.
Термином «имущество» в гражданском праве охватываются вещи или их совокупность, а также имущественные
права и обязанности, принадлежащие лицу. Выделяют имущественные права: вещные (право собственности, право
оперативного управления, право хозяйственного ведения и т.д.) и обязательственные (право требования к обязанному
лицу).
3. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг
Деньги - специфический вид вещей. Деньги являются законным платежным средством, обязательным к приему по
номинальной стоимости на всей территории страны. В Республике Беларусь таким средством является белорусский
рубль.
Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Признаки ценной бумаги:
20
• тесная связь бумаги и воплощенного в ней права;
• литеральность. Ценная бумага должна быть письменно оформлена (это право не распространяется на
бездокументарные ценные бумаги - оформленные с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.);
• строго формальный характер;
• легитимация (обозначение) субъекта права, вытекающего из ценной бумаги, т.е. ценная бумага должна содержать
определенное указание на лицо, уполномоченное получить по ней исполнение;
• необходимость предъявления ценной бумаги обязанному лицу для реализации удостоверенного ей права;
• абстрактный характер. Право, вытекающее из ценной бумаги, не зависит от причины его возникновения, поэтому
даже недействительность сделки, по которой выдана ценная бумага, не влечет недействительности самой ценной бумаги;
• автономность выраженного в цепной бумаге права.
Классификация ценных бумаг осуществляется по способу легитимации, т.е. по способу передачи субъектам права,
вытекающего из ценной бумаги:
Гражданское право. В 3 т. Т. 1 / Н.Д. Егоров [и др.]; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1999. С. 219.
• цепная бумага на предъявителя - требовать реализации права по такой ценной бумаге может любой ее держатель;
• именная ценная бумага - ценная бумага, содержащая имя ее держателя, зарегистрированное у эмитента, и только
этот держатель управомочен осуществить права по ценной бумаге. Именные ценные бумаги передаются путем уступки
права требования (цессии);
• ордерная ценная бумага - ценная бумага, право на которую переходит па нового владельца путем совершения на
самой ценной бумаге передаточной надписи-индоссамента.
Основные виды ценных бумаг в Республике Беларусь:
1) облигация - ценная бумага, удостоверяющая право его держателя получить от лица, выпустившего ее (эмитента),
номинальную стоимость облигации и фиксированного в ней процента, если иное не предусмотрено условиями выпуска.
Существует несколько видов облигаций: государственные краткосрочные облигации, долгосрочные облигации с
купонным доходом, облигации местных займов и др.;
2) акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение части прибыли общества в виде
дивиденда, а также на участие в управлении обществом и на долю собственности акционерного общества при его
ликвидации. Акции бывают простые и привилегированные. Привилегированная акция содержит в себе право держателя
на дивиденды в виде фиксированного процента и право на долю собственности общества при его ликвидации;
3) вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить в
определенный срок определенную сумму держателю векселя (простой и переводной);
4) чек - ценная бумага, содержащая письменное распоряжение чекодателя банку выплатить указанную сумму
предъявителю чека;
5) приватизационные ценные бумаги (чеки «Жилье» и «Имущество») удостоверяют право держателя на долю
приватизируемой государственной собственности и выражают размер этой доли;
6) депозитный и сберегательный сертификаты - письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств,
удостоверяющее право вкладчика на получение после истечения установленного срока суммы вклада и процентов по
ней;
7) банковская сберегательная книжка на предъявителя - ценная бумага, подтверждающая внесение денежной суммы
в кредитное учреждение банка и удостоверяющая право ее владельца на получение денег;
8) коносамент - ценная бумага, выдаваемая грузополучателю капитаном судна или агентом морского транспортного
предприятия и удостоверяющая право его владельца распоряжаться указанным в коносаменте грузом и получить его
после окончания перевозки (оформляется договор морской перевозки грузов);
9) другие документы, которые отнесены законодательством к числу ценных бумаг.
4. Иные объекты гражданских прав
ГК предусматривает в качестве объектов гражданских прав также:
1) работы и услуги как разновидности действий. Работа - действие, имеющее овеществленный результат, который
рассматривается как предмет обязательства (создание новой вещи либо ее ремонт). Услуга - действие обязанного лица,
не порождающее материального блага (медицинские услуги, услуги связи);
2) охраняемую информацию, которая в настоящее время приобретает качество товара и входит в сферу гражданского
оборота. В качестве вида информации ГК предусматривает служебную и коммерческую тайну. Общим признаком,
которым должна обладать коммерческая или служебная тайна, является ее- потенциальная или действительная ценность
для субъекта хозяйствования по коммерческим причинам;
3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, к которым относятся, например, произведения науки,
литературы, искусства, исполнения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения;
4) нематериальные блага, для которых характерно сочетание двух факторов: во-первых, они лишены экономического
содержания и являются неимущественными, во-вторых, неразрывно связаны с личностью их носителя. К таким благам
относятся, в частности, жизнь, здоровье, имя, честь, достоинство, деловая репутация.
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ИМУЩЕСТВЕННЫМИ, И ИХ ЗАЩИТА
Основные вопросы
1. Понятие личных неимущественных прав, их классификация.
21
2. Защита нематериальных благ.
3. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
1. Понятие личных неимущественных прав, их классификация
Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, являются объектами гражданского права.
ГК содержит только примерный перечень важнейших нематериальных благ, которые принадлежат гражданину:
жизнь и здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, личная и семейная
тайна. Кроме того, законом за гражданами признаются: право на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства, право на национальную принадлежность, право гражданства, иные личные неимущественные права.
Одни из этих прав принадлежат лицу от рождения (жизнь, здоровье, личная неприкосновенность,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, честь, доброе имя), другие - в силу акта законодательства
(право свободного передвижения, право на имя, право авторства).
Некоторые неимущественные права могут принадлежать и юридическим лицам (право на деловую репутацию).
Нематериальным благам присущи два основных признака:
1) они лишены экономического содержания;
2) они тесно связаны с личностью носителя, неотделимы от нее, неотчуждаемы и непередаваемы любым способом.
Неимущественные права, не связанные с имущественными, в зависимости от их направленности на
соответствующую жизненную сферу их носителей подразделяются:
• на права, направленные на индивидуализацию личности их носителя (право на имя, применительно к юридическим
лицам -право на их наименование; право на честь, достоинство, деловую репутацию);
• права, направленные на обеспечение личной безопасности самого гражданина (право на жизнь, здоровье, выбор
места жительства, благоприятную окружающую среду);
• права, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни личности, ее внутреннего мира (неприкосновенность
жилища, тайна переписки, невмешательство в личную жизнь).
Личные неимущественные права являются абсолютными правами: праву управомочеиного субъекта соответствует
обозначенная в общей форме обязанность неопределенного круга лиц воздержаться от его нарушения.
2. Защита нематериальных благ
На требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ исковая давность не
распространяется. Преобладающим является судебный порядок защиты нарушенных прав.
Основные гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных прав:
1) признание права;
2) пресечение действий, нарушающих право;
3) компенсация морального вреда;
4) опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Способ защиты нарушенного права определяется в соответствии с законодательством, а также с учетом сущности
нарушенных личных неимущественных прав, не связанных с имущественными, и последствий этого нарушения.
Например:
• право юридического лица на принадлежащее ему наименование защищается путем требования о прекращении его
использования другим лицом и возмещении убытков;
• жизнь, здоровье граждан защищаются путем установления правил об обязательствах вследствие причинения вреда;
• личная свобода граждан обеспечивается защитой от незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о
невыезде;
• честь, достоинство и деловая репутация гражданина (для юридического лица - деловая репутация) защищаются
путем обращения в суд с требованием об опровержении распространенных о лице несоответствующих действительности
порочащих сведений и т.д.
Статья 152 ГК использует гражданско-правовой способ защиты прав граждан в форме предоставления им права
требовать денежную компенсацию при причинении им морального вреда (физических или нравственных страданий)
действиями, нарушающими их личные неимущественные права либо посягающими на их другие нематериальные блага,
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
Одним из значимых личных прав, не связанных с имущественными, является право на честь, достоинство и деловую
репутацию (ст. 153 ГК).
Честь - оценка лица, даваемая ему обществом. Достоинство -внутренняя самооценка личности. Деловая репутация общественная оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица.
Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Честь, достоинство и деловая репутация считаются нарушенными при одновременном наличии определенных
условий:
• сведения, об опровержении которых заявляется в суде, должны быть распространены - сообщены другим лицам
или хотя бы одному лицу;
• сведения должны быть порочащими;
• сведения должны быть распространены в виде фактов;
22
• распространенные о лице порочащие сведения не соответствуют действительности, т.е. искажают истинное
положение.
Истцом могут быть юридические и физические лица лично, иногда их родственники, наследники. Ответчиком может
быть лицо, распространяющее такие сведения.
Способы опровержения сведений, порочащих лицо:
• если сведения распространены в средствах массовой информации (далее - СМИ), они должны быть опровергнуты в
тех же СМИ;
• если сведения изложены в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву;
• суд сам выбирает способ опровержения, чтобы опровержение стало известно всем лицам, среди которых порочащие
сведения были распространены.
Сущность гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации состоит в реабилитации,
восстановлении доброго имени лица.
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Основные вопросы
1. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений,
2. Классификация юридических фактов.
3. Юридические составы.
1. Понятие оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений
Юридический факт - это такой факт реальной действительности, с которым нормы действующего законодательства
связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Для юридического факта
характерны три признака:
• юридический факт - это факт реальной действительности, т.е. определенное явление материального мира,
существующее вне и независимо от нашего сознания;
• юридический факт - это факт, предусмотренный нормами законодательства;
• юридический факт - это факт, который на основе норм законодательства влечет определенные юридические
последствия. Под юридическими последствиями следует понимать возникновение, изменение или прекращение
гражданского правоотношения и образующих его субъективных прав и обязанностей.
Перечень видов юридических фактов, порождающих гражданские права и обязанности, приведен в статье 7 ГК. Это:
• договоры и иные сделки, предусмотренные законодательством, а также договоры и иные сделки, хотя и не
предусмотренные законодательством, но не противоречащие ему;
• акты государственных органов и органов местного управления и самоуправления, которые предусмотрены
законодательством в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
• судебные решения, установившие гражданские права и обязанности;
• создание и приобретение имущества по основаниям, не запрещенным законодательством;
• создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной
деятельности;
• причинение вреда другому лицу;
• неосновательное обогащение;
• иные действия граждан и юридических лиц;
• события, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий.
2. Классификация юридических фактов
В науке гражданского права принято классифицировать юридические факты по различным критериям.
1. По характеру порождаемых юридических последствий:
• правоустанавливающий (правообразующий) юридический факт -это такой юридический факт.с наличием которого
нормы действующего законодательства связывают возникновение гражданского правоотношения (заключение договора,
причинение вреда и др.);
• правоизменяющий юридический факт - это такой юридический факт, с наличием которого нормы действующего
законодательства связывают изменение гражданского правоотношения (уступка права требования, перевод долга и др.);
• правопрекращающий юридический факт - это такой факт, последствием которого является прекращение
гражданского правоотношения (надлежащее исполнение обязательства должником, смерть доверителя и др.).
2. По содержанию:
• юридические события - это такие явления, развитие которых происходит независимо от воли человека
(землетрясения, стихийные бедствия, смерть гражданина и т.д.);
• юридические действия - волевые действия лиц, с которыми закон связывает определенные правовые последствия.
Действие может быть, как в форме активного поведения, так и пассивного поведения, которое именуется бездействием.
3. По соотношению с гражданским законодательством юридические действия делятся:
• на правомерные - юридические действия, которые соответствуют требованиям законодательства и принципам
гражданского права;
• неправомерные - юридические действия, которые нарушают предписания действующего законодательства
(неисполнение договорного обязательства, причинение вреда и т.д.).
4. Правомерные юридические действия делятся:
23
• на юридические акты - ими являются сделки и административные акты. Сделки - действия граждан или
юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.
154 ГК). Административные акты - акты государственных органов и органов местного управления и самоуправления;
• юридические поступки - такие правомерные действия, с которыми нормы права связывают возникновение
определенных юридических последствий независимо от того, хотело или не хотело лицо, совершившее соответствующее
действие, достичь правового результата (например, обнаружение клада и др.).
В числе юридических фактов есть сроки, с которыми нормы гражданского права связывают определенные
последствия.
Юридическим фактом также является состояние. Состояние определяет свойство или качество, присущее субъекту, с
которым гражданское право связывает определенные правовые последствия (наличие родственных отношений,
заболевания и др.).
3. Юридические составы
Для возникновения некоторых гражданских правоотношений недостаточно одного юридического факта, а требуется
наличие двух и более юридических фактов. Совокупность юридических фактов, необходимых и достаточных для
наступления предусмотренных законом юридических последствий, называется юридическим составом.
Пример 1. Для объявления гражданина безвестно отсутствующим необходимо наличие следующих фактов:
1) длительное отсутствие лица в месте его постоянного жительства;
2) отсутствие сведений о месте его нахождения;
3) истечение годичного срока с момента получения последних сведений о месте нахождения данного лица;
4) решение суда об объявлении гражданина безвестно отсутствующим (ст. 38 ГК).
Юридические составы бывают простыми и сложными. Простой юридический состав - для наступления правовых
последствий необходима простая совокупность образующих его юридических фактов (пример 1). Сложный
юридический состав - юридические факты накапливаются в определенной последовательности.
Пример 2. Перевод долга, предусмотренный статьей 362 ГК, представляет собой сложный юридический состав,
включающий:
1) договор между должником и третьим лицом;
2) одностороннюю сделку кредитора - его согласие на перевод долга.
СДЕЛКИ
Основные вопросы
1. Понятие сделки и ее признаки.
2. Виды сделок.
3. Условные сделки.
4. Форма сделок.
5. Условия действительности сделок.
6. Недействительные сделки.
7. Сделки с пороками субъектного состава.
8. Сделки с пороками воли их участников.
9. Сделки с пороками формы и содержания.
10. Ничтожные и оспоримые сделки.
11. Недействительность части сделки. Момент, с которого сделка признается недействительной.
12. Последствия недействительности сделок.
1. Понятие сделки и ее признаки
Сделки - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Основные признаки сделки:
• сделка - это правомерное действие, совершаемое в соответствии с требованиями закона. Сделка, не
соответствующая этим требованиям, - недействительна;
• сделка имеет особую направленность - она направлена на возникновение или прекращение прав и обязанностей;
• сделка - это волевое действие, т.е. его совершение предполагает наличие у субъекта определенного уровня сознания
и воли. Это означает, что лица, совершающие сделку, должны обладать правоспособностью и дееспособностью;
• сделка - юридический факт, т.е. такой факт реальной действительности, с наличием которого закон связывает
соответствующие юридические последствия.
Для того чтобы сделка породила правовые последствия, воля лица на ее совершение должна быть выражена вовне.
Способы выражения воли называются волеизъявлением. Они делятся на три группы:
1) прямое волеизъявление, совершаемое в устной или письменной форме (например, заключение договора куплипродажи);
2) косвенное волеизъявление, осуществляемое путем совершения конклюдентных действий (например, оплата
проезда в городском транспорте);
3) волеизъявление молчанием (в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон).
2. Виды сделок
24
Сделки классифицируются по различным критериям.
1. В зависимости от числа сторон, участвующих в сделке:
• односторонние - для их совершения достаточно волеизъявления одной стороны (завещание, выдача доверенности);
• двусторонние (договор аренды, займа и др.);
• многосторонние (договор о совместной деятельности).
2. По принципу встречного предоставления:
• возмездные - сделки, в которых имущественному предоставлению одной стороны соответствует встречное
имущественное предоставление другой стороны (купля-продажа, перевозка);
• безвозмездные - сделки, по которым:одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без встречного
предоставления.
3. В зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной:
• консенсуальные - считаются совершенными с момента достижения соглашения сторон и облечения его в
требуемую законом форму (договор поставки, контрактации);
• реальные - наряду с достижением соглашения сторон требуется еще и передача вещи (договоры перевозки грузов,
хранения, дарения).
4. В зависимости от основания сделки выделяют:
• каузальные сделки. Каузальной является сделка, правовое основание которой известно. Это может быть покупка,
выполнение работы, оказание услуги. Основание может относиться к прошлому (был получен заем), настоящему
(выполняется работа), будущему (страхование гражданско-правовой ответственности). Требование по каузальной сделке
можно оспорить, ссылаясь на то, что основание сделки недействительно;
• абстрактные сделки. Абстрактной является сделка, действительность которой не зависит от ее основания (вексель
сохраняет свою силу независимо от оснований его выдачи, если он оформлен надлежащим образом).
В отдельную группу выделяют фидуциарные сделки - это сделки, которые имеют доверительный характер
(доверенность). Утрата доверительного характера отношений между участниками сделки может привести к
прекращению отношений в одностороннем порядке.
3. Условные сделки
В обычных сделках наступление прав и возникновение обязанностей по общему правилу происходит в момент
совершения сделки либо через определенный промежуток времени. В сделках, совершенных под условием,
возникновение или прекращение прав и обязанностей зависит от наступления или ненаступления условия.
Под условием в условной сделке понимается тот юридический факт, в зависимости от наступления или
ненаступления которого стороны своим соглашением поставили возникновение или прекращение прав или обязанностей
по сделке. Для условия характерны два момента:
• в момент заключения сделки стороны не знают точно, наступит условие или нет. Это обстоятельство,
возникновение которого неочевидно и необязательно (при этом оно может зависеть, как от стихийных, природных
явлений, так и от действий субъектов);
• в качестве условия не может рассматриваться действие стороны условной сделки.
Условные сделки следует отличать от срочных сделок с особым указанием на срок в виде обстоятельства, которое
неизбежно наступит (будь то начало навигации или возвращение человека из командировки).
Сделки, совершенные под условием, не следует отождествлять со сделками, совершенными с условием, которое
является не юридическим фактом, а элементом содержания соответствующей сделки (договора).
Закон различает два вида условий: отлагательные и отменительные:
• сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит;
• сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то
условие признается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то
условие признается ненаступившим (ст. 158 ГК).
4. Форма сделок
Форма сделки - это способ фиксации волеизъявления участников сделки. Воля может быть выражена: устно,
письменно, действием, молчанием.
Форма сделки может быть устной, если закон не устанавливает обязательность письменной формы.
Письменная форма сделок имеет две разновидности: простую и квалифицированную (нотариальную).
Государственная регистрация сделок не является их формой, а только юридически значимым элементом письменной
формы.
Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность в случаях, прямо указанных в
законодательстве (например, несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее
недействительность) или в соглашении сторон. В иных случаях несоблюдение простой письменной формы сделки
лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не
лишает их права приводить письменные и иные доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями.
Требование обязательного нотариального удостоверения может вытекать из законодательства либо из соглашения
сторон, хотя по законодательству для сделок данного вида эта форма не требовалась. Нотариальному удостоверению
подлежат в соответствии с законодательством сделки: об ипотеке, договоры ренты, завещание и др. В отношении ряда
25
сделок законом установлено требование государственной регистрации (сделки с землей и другим недвижимым
имуществом).
Гражданский кодекс предусматривает возможность заключения договора в форме, которая по закону для договоров
данного вида не требуется, но стороны договорились заключить его в такой
форме. В этом случае договор считается заключенным после придания ему такой формы (ст. 404 ГК).
Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, а при
необходимости нотариального удостоверения и регистрации - с момента регистрации договора, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица
явствует его воля совершить сделку. В юридической литературе эти действия получили название конклюдентных
(покупка вещей через автомат, принятие наследства путем вступления во владение и др.).
Молчание признается выражением воли совершить сделку только в случаях, прямо предусмотренных
законодательством (если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при
отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок).
5. Условия действительности сделок
В законе установлен ряд требований, которым должна отвечать каждая сделка, совершаемая субъектами
гражданского права, чтобы быть действительной. Указанные требования бывают двух категорий: общие и специальные.
Общие - относятся ко всем видам гражданско-правовых сделок; специальные - устанавливаются применительно к тому
или иному виду гражданско-правовых сделок.
В науке гражданского права принято выделять четыре вида общих требований действительности сделок:
1) требования, предъявляемые к субъектному составу сделки. Сделки могут совершаться лицами, обладающими
достаточной право- и дееспособностью. По общему правилу сделки могут совершать только полностью дееспособные
граждане. Из этого правила имеются исключения для отдельных категорий граждан с учетом объема их дееспособности.
Дееспособность юридических лиц носит специальный характер;
2) требования, предъявляемые к содержанию сделки. Для того чтобы сделка была действительной, ее условия
должны соответствовать законодательству и не нарушать императивных норм права. Из числа сделок, не
соответствующих законодательству, статья 170 ГК выделяет сделки, совершение которых запрещено законодательством.
Содержание сделки может не соответствовать диспозитивным нормам; стороны могут также заключить сделку, которая
законодательством не предусмотрена. В таких случаях сделка должна соответствовать основным началам гражданского
законодательства;
3) требование единства воли и волеизъявления. В каждой сделке следует выделять два момента: внутренний
(субъективное намерение лица совершить сделку - воля) и внешний (объективное выражение воли лица волеизъявление). Поскольку именно волеизъявление лица порождает правовые последствия, волеизъявление участника
сделки должно совпадать с его действительной волей. Закон устанавливает, что в случае отсутствия необходимого
единства между волей и волеизъявлением при наличии определенных условий сделка может быть по иску
заинтересованной стороны признана судом недействительной (сделка, совершенная под влиянием заблуждения);
4) требования, предъявляемые к форме сделки. Условием действительности сделки во многих случаях является
облечение ее в предписываемую законом форму. Следует помнить, что несоблюдение требуемой законом формы сделки
только тогда влечет ее недействительность, когда такое последствие прямо указано в законе.
6. Недействительные сделки
Недействительная сделка - действие (юридический факт), направленное на возникновение, изменение или
прекращение гражданского правоотношения, но не порождающее правовые последствия, желаемые сторонами, а
влекущее иные негативные для сторон последствия.
Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу
признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Требования об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности могут
быть предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной
инициативе. Требования о признании оспоримой сделки недействительной могут быть предъявлены лицами,
указанными в ГК либо в ином законодательном акте, устанавливающем оспоримость сделки.
Статья 182 ГК устанавливает специальные сроки исковой давности по недействительным сделкам. Иск об
установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в
течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о признании оспоримой сделки недействительной или о
применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение 3 года.
Действующее законодательство предоставляет возможность предъявления исков:
• об установлении факта ничтожности сделки;
• о применении последствий недействительности ничтожной сделки;
• о признании оспоримой сделки недействительной;
• о применении последствий недействительности оспоримой сделки.
Основанием признания сделки недействительной является несоблюдение сторонами хотя бы одного из условий,
установленных законодательством для действительности сделок.
В зависимости от того, какое из условий действительности сделок было нарушено, выделяют недействительные
26
сделки:
1) с пороками субъектного состава;
2) с пороками воли;
3) с пороками содержания;
4) с пороками формы.
7. Сделки с пороками субъектного состава
С пороками субъектного состава признаются: 1) сделки, совершенные гражданами с выходом за пределы их
дееспособности:
• сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими 14 лет (малолетними), ничтожны, за исключением
сделок, которые они вправе совершать самостоятельно. Однако в интересах малолетнего совершенная им сделка может
быть признана действительной, если она совершена для выгоды несовершеннолетнего, по требованию его законных
представителей;
• сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 До 18 лет без согласия родителей, усыновителей или
попечителей, в случаях, когда такое согласие требуется, могут быть признаны судом недействительными по иску
родителей, усыновителей или попечителей;
• сделки по распоряжению имуществом, совершенные без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или психотропными
веществами, могут быть признаны судом недействительными по иску попечителя;
• сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Каждая
из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное
в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне
понесенный ею реальный ущерб, если знала или должна была знать о недееспособности другой стороны;
2) сделки юридических лиц, совершенные с нарушением их специальной дееспособности.
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности либо юридическим лицом, не
имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску
учредителей (участников) этого юридического лица или государственного органа, осуществляющего контроль или
надзор за деятельностью юридического лица.
8. Сделки с пороками воли их участников
Недействительными являются сделки, в которых волеизъявление участников не соответствует их подлинной воле.
Участник сделки может оспорить ее действительность, ссылаясь на несоответствие его воли волеизъявлению. К таким
сделкам относятся сделки, совершенные:
1) под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение;
2) под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой
стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств (кабальная сделка).
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом
недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет
заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают
возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного
значения.
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств, может быть признана недействительной по
иску потерпевшего.
Обман - умышленное введение участником сделки другого участника этой сделки в заблуждение. Оно имеет
значение для потерпевшего от обмана, так как создает у него неправильное представление о самой сделке, ее предмете,
его качестве, стоимости, пригодности для использования по назначению и т.д. Обман может осуществляться, как
активными действиями, так и пассивным поведением, например, несообщением фактов, имеющих значение для
заключения сделки. Обман может осуществляться также и действиями третьих лиц.
Насилие - причинение участнику сделки физических или душевных страданий с целью понудить его к совершению
сделки. Насилие должно выражаться в незаконных, однако не обязательно уголовно-наказуемых действиях (например,
насилием может быть воздействие на волю контрагента посредством использования его зависимого положения).
Насилие может быть направлено не только против будущего участника сделки, но также против близких ему лиц.
Угроза - умышленное противоправное психическое воздействие на волю предполагаемого участника сделки с целью
понудить его вступить в сделку путем сообщения о причинении в будущем самому угрожаемому или его близким
физических или моральных страданий. Угроза имеет место при наличии как неправомерных, так и правомерных
действий (например, угроза обратиться в суд с заявлением по делам частного обвинения, лишить наследства или
наложить арест на имущество) Для того чтобы угроза служила основанием для признания сделки недействительной, она
должна быть: осуществимой, реальной, значительной, противоправной.
Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной - это умышленный сговор о заключении
сделки представителя с лицом, с которым он заключает сделку от имени представляемого, с целью получения какойлибо выгоды либо причинения ущерба представляемому.
Сделка, совершенная лицом вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях кабальная сделка. Для признания ее таковой, помимо указанных двух обстоятельств (стечение тяжелых обстоятельств;
27
крайне невыгодные
условия), необходимо также, чтобы другая сторона воспользовалась этими обстоятельствами для заключения сделки в
своих интересах.
Особенностью данной сделки является то, что, хотя тяжелые обстоятельства для потерпевшей стороны в кабальной
сделке складываются независимо от каких-либо активных действий ее контрагента, последний осведомлен о них и
осознанно пользуется сложившейся ситуацией для заключения выгодной для себя и крайне невыгодной для первой
стороны сделки, т.е. действует с умыслом.
Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения в таком
состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана
судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законодательством
интересы нарушены в результате ее совершения (ст. 177 ГК).
9. Сделки с пороками формы и содержания
Условием действительности сделки во многих случаях является облечение ее в предписываемую законом форму.
Следует помнить, что несоблюдение требуемой законом формы сделки только тогда влечет ее недействительность, когда
такое последствие прямо указано в законе. Так, несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права
в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права
приводить письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями; несоблюдение простой
письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность.
Сделки с пороками содержания:
• сделки, не соответствующие требованиям законодательства (ст. 169 ГК);
• сделки, совершение которых запрещено законодательством (ст. 170 ГК).
Несоответствие законодательству выражается в нарушении требований, установленных им. Сделка, которая не
соответствует требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка
оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения. Так, сделка, выходящая за пределы правоспособности
юридического лица, является оспоримой (ст. 174 ГК), а сделка, простая письменная форма которой не соблюдена, по
общему правилу действительна (ст. 163 ГК).
Сделка, совершение которой запрещено законодательством, недействительна. Это могут быть сделки:
• заключенные с целью создать монопольное положение на рынке;
• противоречащие основам нравственности;
• ограничивающие правоспособность граждан или право собственности на отдельные виды имущества;
• продажа товаров, заведомо опасных для жизни и здоровья граждан.
10. Ничтожные и оспоримые сделки
В ряде статей ГК содержится прямое указание на то, что недействительная сделка является ничтожной:
• при несоблюдении нотариальной формы сделки или требования о государственной регистрации;
• сделка, не соответствующая требованиям законодательства, если законодательный акт не устанавливает, что такая
сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения;
• сделка, совершение которой запрещено законодательством;
• мнимая и притворная сделка. Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие
ей юридические последствия. Притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. К сделке, которую
стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки применяются относящиеся к ней правила;
• сделка, совершенная гражданами, признанными недееспособными;
• сделка (кроме мелких бытовых сделок), совершенная гражданами, не достигшими 14 лет;
• договор страхования предпринимательского риска лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, и
др.
Относительно недействительными (оспоримыми) являются сделки:
• совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей, когда оно
требуется;
• сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности;
• совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности;
• совершенные под влиянием заблуждения;
• совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с
другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств (кабальные сделки).
Основные различия между оспоримыми и ничтожными сделками:
• оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой по решению суда, а ничтожная - независимо от
такого решения - в силу предписания законодательства;
• требования об установлении факта ничтожности сделки могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом,
последствия недействительности такой сделки могут быть применены судом по собственной инициативе, а иски о
признании недействительной оспоримой сделки могут быть предъявлены только лицами, указанными в
соответствующих статьях ГК (например, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом
недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения);
• ничтожная сделка недействительна с самого начала ее совершения, в то время как оспоримая в зависимости от
решения суда признается недействительной с момента ее заключения либо вынесения решения суда;
28
• различаются сроки исковой давности по искам о признании сделки оспоримой или ничтожной (соответственно 3
года и 10 лет).
11. Недействительность части сделки.
Момент, с которого сделка признается недействительной
Нарушение законодательства сторонами, заключающими сделку, может касаться не всей сделки, а только отдельных
ее частей. Статья 181 ГК гласит, что недействительность части сделки не влечет за собой недействительности прочих ее
частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Сделка может быть признана недействительной в части при наличии следующих условий:
• нарушение
норм
законодательства
не
должно
относиться
к
форме сделки, правоспособности и дееспособности ее участников;
• остальные части сделки могут составлять содержание сделки;
• можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
По общему правилу недействительная сделка признается таковой с момента ее совершения независимо от того,
является она ничтожной или оспоримой. Однако, если из содержания сделки вытекает, что она может быть лишь
прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время (п. 1
ст. 168 ГК).
12. Последствия недействительности сделок
Правовые последствия признания сделок недействительными находятся в зависимости от того, была сделка
исполнена или нет.
В том случае, если сделка не была исполнена, она считается несостоявшейся и не порождает никаких правовых
последствий. Если же сделка исполнена полностью или частично, то необходимо решать вопрос о судьбе имущества,
переданного одной или обеими сторонами во исполнение сделки. Решение данного вопроса зависит:
1) от основания, по которому сделка признается недействительной;
2) от наличия умысла у одной или всех участников сделки;
3) от того обе стороны или только одна из них исполнила сделку.
Последствием признания сделки недействительной может быть:
1) двусторонняя реституция;
2) односторонняя реституция;
3) недопущение реституции.
В качестве общего правила пункт 2 статьи 168 ГК предусматривает, что последствием признания сделки
недействительной является двусторонняя реституция. Суть двусторонней реституции заключается в том, что каждая из
сторон сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в
натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге) - возместить его стоимость в Деньгах.
При односторонней реституции потерпевшему в сделке возвращается другой стороной все полученное ею по сделке,
а при невозможности возвратить полученное в натуре - возмещается стоимость в деньгах; полученное же по сделке
потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне - обращается в
доход Республики Беларусь.
При двусторонней и односторонней реституции в некоторых случаях наступают дополнительные имущественные
последствия, которые выражаются в том, что виновная сторона возмещает потерпевшей стороне недействительной
сделки расходы, стоимость утраченного или поврежденного имущества.
Недопущение реституции имеет место в случаях заключения сделки, запрещенной законодательством. Суть
недопущения реституции раскрыта в статье 170 ГК. Так, при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае
исполнения сделки обеими сторонами - в доход Республики Беларусь взыскивается все полученное ими по сделке, а в
случае исполнения сделки одной стороной с другой взыскивается в доход Республики Беларусь все полученное ею и все
причитающееся с нее первой стороне (в возмещение полученного). При наличии умысла лишь у одной из сторон такой
сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо
причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Республики Беларусь.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ДОВЕРЕННОСТЬ
Основные вопросы
1. Понятие и виды представительства в гражданском праве. Полномочие.
2. Коммерческое представительство.
3. Доверенность.
4. Передоверие. Прекращение доверенности.
5. Представительство без доверенности.
1. Понятие и виды представительства в гражданском праве. Полномочие
Под представительством в гражданском праве понимается совершение одним лицом (представителем) в силу
29
имеющегося у него полномочия сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другой стороны
(представляемого), которые непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности
представляемого1.
Полномочие - это субъективное право представителя совершать сделки и иные юридические действия от имени
представляемого и для него. Субъективное право - это мера возможного поведения, в данном случае представителя, по
отношению к третьим лицам.
Признаки представительства:
• представитель действует не от своего имени, а от имени представляемого;
• действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями представляемого, следовательно, права
и обязанности по сделке, заключенной представителем, возникают непосредственно у представляемого;
представитель действует строго в рамках предоставленных ему полномочий. Сделка, совершенная представителем с
превышением своих полномочий, создает права и обязанности для него самого, а не для представляемого, если
последний в дальнейшем прямо не одобрит указанную сделку;
• представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно. Следовательно, представителем по
общему правилу может быть либо дееспособный гражданин, либо юридическое лицо.
Представитель не может совершать действия в отношении себя лично, а также в отношении другого лица,
представителем которого он одновременно является (кроме коммерческого представительства). Через представителя
нельзя осуществлять права строго личного характера (вступление в брак, усыновление детей, составление завещания).
Виды представительства:
• Обязательное (законное) представительство - представительство, возникающее в силу прямого указания закона вне
зависимости от воли представляемого, имеющее своим основанием законодательство либо акт уполномоченного на то
государственного органа или органа местного управления и самоуправления (ст. 183 ГК). Законными представителями
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет являются их родители, усыновители или опекуны; а граждан, признанных
недееспособными, - их опекуны.
• Добровольное (договорное) представительство - представительство, осуществляемое на основании договора. Оно
отличается тем, что всегда требует специального оформления; основано на воле как представляемого, так и
представителя, выраженной в выданной доверенности, заключенном договоре. При добровольном представительстве
круг действий представителя, т.е. его полномочия, определяется представляемым.
1
Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / В.Н. Годунов [и др.]; под ред. В.Ф. Чигира. - Минск: Амалфея, 2000. - С.
492.
2. Коммерческое представительство
Коммерческое представительство является особой разновидностью добровольного представительства (ст. 185 ГК).
Возникает это представительство тогда, когда требуется расширить сферу деятельности предпринимателя или заменить
его в силу временной невозможности самостоятельно совершать юридически значимые Действия.
Коммерческое представительство осуществляется на основании Договора, заключенного в письменной форме и
содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также и доверенности.
Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 185 ГК). Такая
деятельность есть не что иное, как одна из форм предпринимательства.
Законодательством допускается одновременно коммерческое представительство разных сторон в сделке с согласия
этих сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством. Коммерческий представитель при этом должен
исполнить данное ему поручение с заботливостью обычного предпринимателя.
Коммерческое представительство носит возмездный характер. Законодатель устанавливает, что коммерческий
представитель вправе требовать уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им издержек от сторон договора в
равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.
Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках, не
только во время их совершения, но и после исполнения данного ему поручения.
3. Доверенность
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства
перед третьими лицами. Доверенность является односторонней сделкой, т.е. в ней выражена воля представляемого. По
общему правилу доверенность должна быть совершена в простой письменной форме.
Нотариально должна быть удостоверена доверенность:
• на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;
• на совершение действий за границей;
• выдаваемая в порядке передоверия.
Согласно пункту 5 статьи 186 ГК доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя, но вместо руководителя ее вправе подписать и иное лицо, если оно уполномочено на это учредительными
документами юридического лица. Подпись скрепляется печатью этой организации.
Срок действия доверенности ограничен 3 годами. Это -ее максимальный срок. Конкретный срок указывается в самой
доверенности. Если он не указан, то доверенность теряет свою силу по истечении года со дня ее совершения.
Доверенность без указания даты совершения - ничтожна. Нотариально удостоверенная доверенность, предназначенная
для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены
30
лицом, выдавшим доверенность.
По объему полномочий, которыми наделяется представитель, следует различать три вида доверенностей:
• разовая доверенность - выдается на совершение сделки или иного юридического действия, которые носят
конкретный разовый характер;
• специальная доверенность - выдается на совершение нескольких однородных действий в течение определенного
периода времени;
• генеральная доверенность - указывает круг самых различных юридических действий, которые вправе совершать
представитель от имени представляемого.
4. Передоверие. Прекращение доверенности
Лично-доверительный характер отношений между представителем и представляемым предполагает, что лицо,
которому выдана доверенность, должно лично совершить те действия, на которые оно уполномочено.
Передоверие возможно в двух случаях:
1) если это предусмотрено доверенностью;
2) если представитель вынужден совершить передоверие в силу сложившихся обстоятельств для охраны интересов
лица, выдавшего доверенность.
Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему
необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на
представителя ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные. Срок
действия такой доверенности не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
Действие доверенности прекращается вследствие:
• истечения срока доверенности;
• отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
• отказа лица, которому выдана доверенность;
• прекращения юридического лица, от имени которого выдана Доверенность;
• прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
• смерти гражданина, выдавшего доверенность, объявления его умершим, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
• смерти гражданина, которому выдана доверенность, объявления его умершим, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому
доверенность выдана, - отказаться от нее. С прекращением доверенности теряет I силу передоверие.
5. Представительство без доверенности
Возможны случаи, когда одно лицо совершает сделки в интересах другого и от его имени, не имея на то законного
или договор- ного основания, т.е. не будучи уполномоченным, либо действуя с превышением полномочий. Под
превышением полномочий следует понимать отступление от указаний представляемого.
Мотивом представительства без доверенности может быть дружба, связь интересов и т.п. Такое отношение
называется фактическим представительством, и основанием его является последующее одобрение со стороны лица, в
чьем интересе была совершена сделка.
Такая сделка (иное юридическое действие) считается действительной не с момента ее одобрения, а с момента
совершения, т.е. ей придается обратная сила. Одобрение может быть выражено в письменной форме, либо путем
конклюдентных действий, если сделка могла быть совершена в устной форме.
СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Основные вопросы
1. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
2. Исчисление сроков.
3. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
4. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
5. Последствия истечения сроков исковой давности.
6. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
1. Понятие и виды сроков в гражданском праве
Срок - календарная дата либо период времени, с наступлением или истечением которого возникают, изменяются или
прекращаются гражданские правоотношения.
Сроки можно классифицировать по различным основаниям:
1. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки:
• сроки нормативные (установленные законодательством). Носят императивный характер (сроки исковой давности,
приобретательской давности);
• сроки договорные (установленные соглашением сторон). Могут быть изменены соглашением сторон;
• сроки судебные (установленные судом). Не могут быть изменены сторонами (по делам о защите чести, достоинства
граждан суд устанавливает срок совершения ответчиком действий по опровержению порочащих истца сведений).
31
2. По правовым последствиям, которые порождает наступление или истечение сроков:
• правообразующие;
• правоизменяющие;
• правопрекращающие.
3. По способу обозначения:
• установленные календарной датой;
• возникающие с истечением периода времени;
• определенные наступлением событий.
4. По назначению сроков в реализации гражданских прав и обязанностей выделяют:
• сроки осуществления гражданских прав - сроки, в течение которых управомоченное лицо может потребовать от
обязанного лица совершения определенных действий по реализации своего права либо само реализовать принадлежащее
ему право. Эти сроки, в свою очередь, подразделяются:
а) на пресекательные (преклюзивные) сроки - предоставляются управомоченному лицу для реализации
субъективного права;
б) гарантийные сроки - определяют период времени, в течение которого обязанное лицо (продавец, изготовитель или
иной
услугодатель)
отвечает
за
ненадлежащее
качество
изделий
длительно
го пользования или выполненных работ;
в) претензионные сроки - период времени, в течение которого управомоченное лицо должно предварительно (до
суда) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемому нарушителю для их
удовлетворения в добровольном порядке;
• сроки исполнения обязанностей - сроки, в течение которых обязанные лица должны исполнить лежащие на них
обязательства;
• сроки защиты нарушенных гражданских прав - предоставленные управомоченным лицам периоды времени для
обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или принудительном осуществлении своих прав
(исковая давность).
2. Исчисление сроков
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало (ст. 192 ГК). Окончание срока определяется в соответствии со
статьей 193 ГК следующим образом:
• срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока;
• срок, исчисляемый месяцами, - в соответствующее число последнего месяца срока;
• срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий День последней недели срока.
В последний день срока установленные действия могут быть выполнены до 24 часов. Если же действие должно быть
совершено
в конкретной организации, то срок истекает в тот час, когда в данной организации по установленным правилам
прекращаются соответствующие операции. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 194 ГК).
3. Понятие, значение и виды сроков исковой давности
Исковая давность - установленный законодательными актами срок, в пределах которого лицо может защитить свое
нарушенное субъективное право путем предъявления иска. Иск - это обращенное к суду и ответчику требование
заинтересованного лица о защите нарушенного или оспоренного субъективного права или охраняемого законом
интереса, направленное на рассмотрение и разрешение судом спора о праве и постановление законного и обоснованного
решения1. Целью установления исковой давности являются устранение неопределенности в гражданском обороте и
упорядочение гражданских правоотношений.
Правила об исковой давности носят императивный характер. Исковая давность применяется судом только по
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
ГК предусматривает два вида сроков исковой давности:
• общий (3 года);
• специальный.
Общий срок устанавливается для всех правоотношений, за исключением тех, для которых установлен специальный
срок или нет давностного срока вообще. Специальные сроки исковой давности могут быть по продолжительности как
более, так и менее общего срока (срок исковой давности об установлении факта ничтожности сделки - 10 лет; по спорам,
вытекающим из перевозок всеми видами транспорта, - 1 год; для требований участника долевой собственности о
переводе на него прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки 3 месяца).
Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права (ст. 201 ГК). По некоторым видам требований начальный момент течения срока исковой давности определяется
специальными правилами (по искам о недостатках выполненной по договору подряда работы течение срока исковой
давности начинается со дня принятия результата работы).
1
Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Белова Т.А. [и др.]: под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н.Г.
Юркевича. - Минск: Амалфея, 2000. - С. 401.
4. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности
32
Приостановление срока исковой давности связано с наличием обстоятельств, которые препятствовали
своевременному предъявлению иска потерпевшей стороной.
Перечень таких обстоятельств является исчерпывающим:
• непреодолимая сила (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство - ураган,
землетрясение и др.);
• нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное
положение;
• установление Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств (моратория);
• приостановление действия соответствующего законодательного акта, регулирующего данные отношения.
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные обстоятельства возникли или
продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее, - в
течение всего срока.
Начавшееся течение срока исковой давности приостанавливается с момента возникновения одного из названных
обстоятельств до его прекращения.
Перерыв срока исковой давности означает, что при наличии определенных оснований, предусмотренных законом,
все время, истекшее до их появления, погашается и срок исковой давности начинается снова.
Статьей 204 ГК названы эти основания:
• предъявление иска в установленном (гражданским процессуальным законодательством) порядке;
• совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании им своего долга (например, выплата
части суммы долга).
Восстановление срока исковой давности возможно, если суд признает причину его пропуска уважительной. Эта
причина должна быть связана с личностью истца - гражданина. Закон содержит примерный перечень таких причин:
тяжелая болезнь, беспомощное состояние и др.
Восстановление срока возможно, если такое обстоятельство имело место в последние 6 месяцев срока давности.
5. Последствия истечения сроков исковой давности
Суд должен принять к рассмотрению требование о защите нарушенного права независимо от истечения срока
исковой давности. Поэтому право на предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) не погашается
действием исковой давности. Вместе с тем истечение срока исковой давности является основанием для отказа в иске, т.е.
лишает управомоченное лицо возможности осуществить нарушенное субъективное право в принудительном порядке.
Пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.
С истечением срока исковой давности по основному требованию истекшим считается и срок исковой давности по
дополнительным требованиям (уплате неустойки, поручительству и др.).
В случае добровольного исполнения должником обязательства по истечении срока исковой давности он не вправе
требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения он не знал об истечении давностного срока.
6. Требования, на которые исковая давность не распространяется
Исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 209 ГК. К ним относятся:
1) требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и других нематериальных благ (кроме
случаев, предусмотренных законодательными актами);
2) требования вкладчиков к банку или небанковской кредитно-финансовой организации о возврате банковских
вкладов (депозитов);
3) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования,
предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на возмещение вреда, удовлетворяются не более чем
за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска;
4) требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти
нарушения и не были соединены с лишением владения;
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Основные вопросы
1. Понятие и принципы осуществления субъективного гражданского права и исполнения субъективной гражданской
обязанности.
2. Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
3. Пределы осуществления гражданских прав.
4. Злоупотребление правом и его последствия.
5. Понятие, содержание, способы и формы защиты субъективного гражданского права.
1. Понятие и принципы осуществления
субъективного гражданского права
и исполнения субъективной гражданской обязанности
Осуществление гражданских прав - это совершение тех действий, которые составляют содержание субъективных
прав. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (ст. 8
ГК). Это означает, что лицо при этом действует «своей властью и в своем интересе», и никто не вправе понудить лицо,
которому принадлежит право, осуществлять его. Пункт 2 статьи 8 ГК устанавливает запрет на соглашения об
33
ограничении осуществления гражданских прав. Однако законом могут быть предусмотрены случаи, когда последствием
отказа от осуществления права служит его прекращение (например, статья 237 ГК допускает отказ лица от
принадлежащего ему права собственности).
Осуществление прав находится в неразрывной связи с исполнением обязанностей. Реализуя право требования, можно
добиться от других лиц исполнения обязанностей: в абсолютных отношениях - от любого из третьих лиц, в
относительных - от конкретного лица. Исполнение гражданских обязанностей - это совершение тех действий, которые
составляют содержание названного
элемента правоотношения. Осуществление прав и исполнение обязанностей должны соответствовать принципам права,
т.е. не противоречить общественной пользе и безопасности, не наносить вред окружающей среде, историко-культурным
ценностям, не ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц, а также соответствовать моральным
принципам общества.
2. Способы осуществления гражданских прави исполнения обязанностей
Лицо, обладающее субъективным гражданским правом, может осуществлять его, т.е. реализовывать его содержание
по своему усмотрению любым доступным способом. Принято различать фактические и юридические способы.
Под фактическими способами осуществления субъективного гражданского права понимаются действия
управомоченного лица, не обладающие признаками сделок и иных юридических действий. Под юридическими
способами понимаются действия, являющиеся сделками или иными юридическими действиями.
Юридическое осуществление гражданских прав можно, в свою очередь, подразделить:
1) на активные действия, осуществляемые самими управомоченными лицами;
2) требования
соответствующего
поведения
от
обязанных
лиц.
Субъективные гражданские права осуществляются посредством
исполнения гражданских обязанностей - реализации обязанным лицом должного поведения в правоотношении. В
относительных правоотношениях исполнение обязанности происходит в активной форме, в абсолютных - в пассивной.
Исполнение обязанностей должно осуществляться в соответствии с требованиями гражданского законодательства и
соглашением сторон.
3. Пределы осуществления гражданских прав
Пределы осуществления субъективных гражданских прав - это установленные законодательными актами границы
поведения лица по реализации содержания этих прав. Пределы осуществления субъективных гражданских прав можно
подразделить на специальные и общие.
В статье 9 ГК обозначены общие пределы осуществления гражданских прав:
• не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу а также злоупотребление правом в иных формах;
• не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления
своим доминирующим положением на рынке.
Пределы осуществления гражданских прав зависят от способов их осуществления. Общим пределом осуществления
всех субъективных гражданских прав является принцип приоритета общественных интересов, установленный статьей 2
ГК.
Специальные пределы установлены в актах гражданского законодательства, регулирующих осуществление
конкретных гражданских прав (установление временных границ осуществления прав, установление определенного
субъектного состава правоотношений и т.д.).
4. Злоупотребление правом и его последствия
Действие субъектов в рамках предоставленных прав, но с нарушением их пределов, характеризуется в юридической
литературе как злоупотребление правом. Это особый тип гражданского правонарушения, совершаемого
управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных
конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения.
Конкретные случаи злоупотребления правом прямо предусмотрены законом. Злоупотребление правом может
выражаться в форме прямого умысла (шикана - осуществление права с единственной целью причинить вред другому
лицу) и неосторожности (злоупотребление правом в иных формах, но объективно причиняющее вред третьим лицам).
Правовыми последствиями злоупотребления правом являются отказ суда в защите прав лицу, злоупотребляющему
своими гражданскими правами, обязанность восстановления положения лица, потерпевшего от злоупотребления, и
возмещения причиненного ущерба.
5. Понятие, содержание, способы и формы защитысубъективного гражданского права
Под защитой гражданских прав принято понимать действия правоохранительных и иных компетентных
управомоченных государственных или общественных органов, организаций, направленные на предотвращение нарушений или
восстановление нарушенных гражданских прав.
Защиту нарушенных или оспариваемых гражданских прав осуществляют суд, хозяйственный суд и третейский суд, а
также профсоюзные и иные общественные организации, а в особо предусмотренных случаях - административные
органы.
Существуют две основные формы защиты субъективного гражданского права:'
34
1) юрисдикционная форма защиты - деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных
или оспариваемых прав, которая осуществляется в общем (судебном) и специальном (административном) порядке. В
первом случае средством защиты является иск, во втором - жалоба.
Наиболее распространенным порядком защиты гражданских прав в рамках юрисдикционной формы является защита
в судебном порядке. Судебный порядок защиты гражданских прав обеспечивается в соответствии с
подведомственностью, установленной процессуальным законодательством:
• судами общей компетенции;
• хозяйственными судами;
• третейскими судами.
2) неюрисдикционная форма защиты - действия граждан и организаций по защите гражданских прав и охраняемых
законом
интересов,
которые
совершаются
ими
самостоятельно
без
обращения
к уполномоченным на то органам. Условно возможности неюрисдикционной формы защиты можно подразделить на
самозащиту гражданских прав и применение дозволенных законом мер оперативного воздействия в одностороннем
порядке. Применение оперативного воздействия характерно для обязательственных отношений.
Способы защиты гражданских прав весьма разнообразны. Основные из них названы законодателем в статье 11 ГК.
Защита гражданских прав осуществляется путем:
• признания права (например, право собственности на часть дома, право авторства);
• восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право
(например, возврат сторон в первоначальное положение по недействительной сделке, пресечение незаконного
использования чужого товарного знака);
• признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, установления
факта ничтожности сделки и применения последствий ее недействительности;
• признания недействительным акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления;
• самозащиты гражданского права (ст. 13 ГК). Допускается защита гражданских прав непосредственными
действиями лица, права которого нарушены, если такие действия не сопряжены с нарушением законодательства
(причинение вреда в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, если действия защищающегося были
соразмерны характеру и опасности нарушения и не являются нарушением законодательства);
• принуждения к исполнению обязанности в натуре (например, решение, обязывающее продавца передать товар,
проданный по договору купли-продажи);
• возмещения убытков. По общему правилу в гражданском праве возмещение убытков происходит в полном объеме,
т.е. возмещению подлежат убытки и в виде реального ущерба, и в виде упущенной выгоды;
• взыскания неустойки. Неустойка выполняет две функции: обеспечительную (обеспечивает надлежащее исполнение
обязательства) и является способом защиты нарушенных прав;
• компенсации морального вреда (данный способ применим только в отношении физических лиц, например, в делах о
защите чести, достоинства и деловой репутации);
• прекращения или изменения правоотношения (расторжение договора купли-продажи при продаже покупателю
товара ненадлежащего качества);
• неприменения судом противоречащего законодательству акта государственного органа или органа местного
управления или самоуправления;
• иными способами, предусмотренными законодательством.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Понятие вещного права и его признаки.
2. Виды вещных прав.
3. Собственность и право собственности. Понятие права собственности.
4. Формы, субъекты и объекты права собственности.
5. Содержание права собственности.
6. Способы приобретения права собственности.
7. Прекращение права собственности.
4. Формы, субъекты и объекты права собственности
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь и статьей 213 ГК собственность может быть государственной и
частной. При этом государство гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности.
Субъектами права государственной собственности являются:
• Республика Беларусь (субъект республиканской собственности);
• административно-территориальные единицы (субъекты коммунальной собственности).
Субъектами права частной собственности являются:
• физические лица;
• юридические лица (хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации и др.).
Закон не содержит никаких ограничений относительно объектов, которые могут находиться в собственности
Республики Беларусь, административно-территориальных единиц. В собственности граждан и юридических лиц может
находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с Законом от 5 мая
35
1998 года «Об объектах, находящихся только в собственности государства» не могут находиться в собственности
граждан или негосударственных юридических лиц.
5. Содержание права собственности
Право собственности состоит из правомочий собственника: правомочия владения, пользования, распоряжения.
Под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у
себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе). Владение
может быть законное (опирается на правовое основание) и незаконное (беститульное).
Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или
иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления.
Правомочие распоряжения означает возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его
принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение).
Собственник осуществляет свои правомочия по своему усмотрению в рамках закона, не нарушая прав и законных
интересов Других лиц.
Собственник несет бремя содержания имущества, а также риск случайной гибели (порчи, отчуждения) вещи возможность наступления неблагоприятных последствий в виде убытков по обстоятельствам, в которых ни одна из
сторон невиновна (ст. 212 ГК).
6. Способы приобретения права собственности
Законом предусмотрены различные способы приобретения имущества в собственность. Они подразделяются на две
группы: первоначальные и производные. В рамках каждого из способов выделяют несколько форм.
1. Первоначальные способы - это те, при которых право собственности на вещь возникает впервые либо независимо
от воли прежнего собственника. К ним относятся:
• изготовление или создание лицом вещи для себя;
• создание недвижимого имущества;
• переработка;
• обращение в собственность движимых вещей, от которых собственник отказался;
• обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор ягод, грибов, лов рыбы и т.п.);
• находка;
• приобретение права собственности на бесхозяйное имущество;
• приобретение права собственности на безнадзорных животных и пригульный скот;
• клад;
• приобретение права собственности по давности владения.
2. Производные способы характеризуются наличием волеизъявления отчуждателя и приобретателя - соглашения
между
ними.
Выделяют
следующие
производные
способы
приобретения
права
собственности:
• приобретение по договору;
• приобретение по наследству;
• приобретение имущества в собственность в процессе реорганизации собственника (юридического лица);
• приобретение собственности в процессе приватизации.
Момент возникновения права собственности у приобретателя
по договору - право собственности переходит в момент передачи вещи приобретателю, если иное не предусмотрено
законодательством или договором.
7. Прекращение права собственности
Статья 2 ГК закрепляет принцип неприкосновенности собственности. Прекращение права собственности
происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе.
1. Право собственности может быть прекращено по воле самого собственника:
• отчуждение собственником своего имущества другим лицам (купля-продажа во всех ее разновидностях, мена,
дарение, аренда с выкупом и т.д.);
• добровольный отказ собственника от права собственности (путем публичного объявления об этом либо совершения
реальных действий, бесспорно свидетельствующих об этом его намерении (выброс имущества);
• утрата собственности на имущество (потребление вещей).
2. Право собственности может быть прекращено помимо воли собственника путем принудительного изъятия у
собственника принадлежащего ему имущества (по общему правилу оно допускается с компенсацией собственнику
стоимости изымаемой вещи (вещей)):
• по постановлению суда при обращении взыскания на имущество по обязательствам (безвозмездное изъятие);
• при отчуждении имущества, которое не может принадлежать данному лицу в силу запрета, имеющегося в акте
законодательства (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте);
• при отчуждении недвижимости (зданий, строений и т.п.) в связи с изъятием земельного участка;
• при выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей;
• при выкупе домашних животных в случаях ненадлежащего обращения с ними;
• при реквизиции имущества;
• при конфискации (безвозмездное изъятие);
• при национализации.
Особый случай прекращения права государственной собственности - приватизация имущества, принадлежащего
36
Республике Беларусь, или имущества, принадлежащего административно-территориальным единицам (ст. 218 ГК). Она
распространяется только на имущество, находящееся в государственной собственности, и не может рассматриваться в
качестве общего основания прекращения права собственности.
ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Основные вопросы
1. Право государственной собственности.
2. Право частной собственности физических лиц.
3. Право частной собственности юридических лиц.
1. Право государственной собственности
Право государственной собственности в объективном смысле -система правовых норм, регулирующих отношения
присвоения и принадлежности (владения, пользования, распоряжения) материальных благ Республике Беларусь и
административно-территориальным единицам в лице их компетентных органов.
Право государственной собственности в субъективном смысле -совокупность закрепленных за Республикой Беларусь
или административно-территориальными единицами правомочий владения, пользования и распоряжения
принадлежащим им имуществом.
Государственная собственность может выступать в форме:
• республиканской собственности (собственность Республики Беларусь) - используется в интересах всего населения
Беларуси. Состоит из казны Республики Беларусь и имущества, закрепленного за республиканскими юридическими
лицами в соответствии с актами законодательства. Средства республиканского бюджета, золотовалютные резервы,
другие объекты, находящиеся только в собственности государства, и иное государственное имущество, не закрепленные
за республиканскими юридическими лицами, составляют казну Республики Беларусь;
• коммунальной собственности (собственность административно-территориальных единиц) - используется в
интересах населения соответствующей административно-территориальной единицы и не является одновременно
республиканской собственностью. Состоит из казны административно-территориальной единицы и имущества,
закрепленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с актами законодательства. Средства местного
бюджета и иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами, составляют
казну соответствующей административно-территориальной единицы.
Способы возникновения государственной собственности включают в себя как общие (доходы от деятельности
государственных предприятий, наследование и др.), так и специальные: налоги и иные пошлины, конфискация
имущества, национализация, реквизиция, переход в собственность государства бесхозяйного имущества.
Функции собственника - Республики Беларусь - выполняет Совет Министров Республики Беларусь, функции
собственника -административно-территориальной единицы - выполняет местная администрация.
2. Право частной собственности физических лиц
Право частной собственности физических лиц в объективном смысле - совокупность гражданско-правовых норм,
регулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным физическим лицам.
Право собственности в субъективном смысле - мера возможного поведения собственника. Собственник вправе по
своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Субъектами права частной собственности физических лиц являются граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане, лица без гражданства.
В собственности физических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества,
которое может находиться только в собственности государства. Количество и стоимость имущества не ограничены, за
исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в интересах национальной безопасности,
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.
Частная собственность физических лиц возникает в результате получения доходов от занятия предпринимательской
деятельностью; осуществления трудовой деятельности; получения пособий и других выплат; получения гуманитарной
помощи; наследования имущества и на других законных основаниях.
3. Право частной собственности юридических лиц
Право собственности юридических лиц в объективном смысле представляет собой совокупность гражданскоправовых норм, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным юридическим
лицам.
Право собственности юридических лиц в субъективном смысле I составляют правомочия собственника по владению,
пользованию I и распоряжению своим имуществом. Рамки осуществления юридическим лицом субъективного нрава
собственности определяются его уставом и законодательством. Осуществление правомочий собственника возлагается на
органы юридического лица.
Право собственности юридических лиц возникает как на общих основаниях, так и при наличии специальных
оснований. Частная собственность юридических лиц образуется за счет вкладов учредителей, доходов от
предпринимательской деятельности (коммерческие юридические лица), членских взносов, добровольных
пожертвований, в порядке наследования, по другим законным основаниям.
37
Имущество, переданное в качестве вкладов (взносов) учредителями (участниками, членами) коммерческим и
некоммерческим организациям (кроме переданного унитарным предприятиям, государственным объединениям либо
учреждениям, финансируемым собственником), а также имущество, приобретенное этими юридическими лицами,
находится в собственности этих юридических лиц.
ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
Основные вопросы
1. Понятие и основания возникновения права общей собственности.
2. Право общей долевой собственности.
3. Право общей совместной собственности.
1. Понятие и основания возникновения права общей собственности
Общая собственность ~ это вид собственности, при котором имущество принадлежит нескольким субъектам
одновременно.
Право общей собственности в объективном смысле - совокупность правовых норм, регулирующих принадлежность
имущества двум или более лицам и их права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению этим
имуществом. Право общей собственности как субъективное право - право двух или более лиц сообща владеть,
пользоваться и распоряжаться общим имуществом.
Основания возникновения права общей собственности аналогичны основаниям возникновения права собственности.
При первоначальных способах общая собственность возникает, как правило, для удовлетворения общих потребностей
при совпадении интересов участников (например, при заключении договора о совместной деятельности). К производным
способам, в частности, следует отнести наследование имущества несколькими наследниками. Возникновение отдельных
видов общей собственности предусмотрено законом (собственности супругов). Участниками права общей собственности
могут быть любые субъекты гражданского права.
Выделяют следующие виды общей собственности в зависимо- ста от особенностей правового регулирования
отношений между I се участниками:
1) общая долевая собственность;
2) общая совместная собственность.
Общая долевая собственность предполагает определение доли каждого сособственника в праве общей собственности.
При этом, если иное не предусмотрено в законе или договоре, доли всех сособственников признаются равными. Общая
совместная собственность характеризуется отсутствием четкого определения доли каждого сособственника. Возникает
общая совместная собственность только на основании закона (в соответствии с действующим законодательством право
общей совместной собственности возникает на имущество супругов).
2. Право общей долевой собственности
Общая долевая собственность характеризуется определением доли каждого сособственника в нраве общей
собственности. Если иное не предусмотрено в законе или договоре, доли всех сособственников признаются равными.
Размер доли может быть увеличен или уменьшен вследствие изменения состава участников долевой собственности,
внесения в общее имущество улучшений и т.д. Сособственники несут расходы (налоги, издержи по содержанию и
хранению), связанные с имуществом, соразмерно своей доле.
Владение и пользование общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников, а при
недостижении соглашения - в порядке, установленном судом. Каждый сособственник имеет право на пользование
частью имущества, соответствующей его доле.
Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников, однако своей долей в праве
общей собственности каждый участник вправе распорядиться самостоятельно.
При возмездном отчуждении доли должно соблюдаться правило о праве преимущественной покупки этой доли
остальными участниками долевой собственности (ст. 253 ГК). Это правило состоит в том, что при продаже доли
постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки доли по цене,
за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случаев продажи с публичных торгов. Продавец обязан в
письменной форме известить остальных участников долевой собственности о намерении продать долю третьему Лицу с
указанием цены и других условий продажи.
Пели остальные сособственники откажутся от покупки доли Или не приобретут долю в праве собственности в
течение 10 дней 0 отношении движимого имущества и 30 дней в отношении недвижимого имущества, доля может быть
продана третьему лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой из сособственников
вправе в судебном порядке в течение 3 месяцев требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя.
Кредитор участника общей долевой собственности при недостаточности у последнего другого имущества вправе
предъявить требование о выделении доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания.
Общая долевая собственность прекращается в результате ее раздела. Имущество, находящееся в общей долевой
собственности, может быть разделено по соглашению всех сособственников, а при недостижении соглашения - в
судебном порядке.
3. Право общей совместной собственности
38
Общая совместная собственность возникает только на основании закона и характеризуется отсутствием четкого
определения доли каждого сособственника. Право общей совместной собственности возникает на имущество супругов.
Сособственники могут трансформировать общую совместную собственность в общую долевую путем установления доли
каждого из них в праве общей собственности.
Имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной собственности, если договором между
ними не установлен иной режим этого имущества (ст. 259 ГК).
В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются
равными, если иное не предусмотрено брачным договором. В отдельных случаях суд может отступить от принципа
равенства долей, учитывая интересы несовершеннолетних детей или интересы одного из супругов.
В собственности каждого из супругов находятся:
• имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;
• вещи индивидуального пользования, за исключением предметов роскоши и драгоценностей;
• имущество, полученное одним из супругов в период брака в дар или в порядке наследования.
По общему правилу, супруги владеют и пользуются общим имуществом сообща. Распоряжение имуществом,
находящимся в совместной собственности супругов, осуществляется по согласию обоих супругов, которое
предполагается независимо от того, кем из них совершена сделка по распоряжению имуществом. Это правило не
распространяется на недвижимое имущество, для распоряжения которым необходимо письменное согласие обоих
супругов.
Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, или выдел доли каждого из сособственников
влечет прекращение права общей совместной собственности.
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Основные вопросы
1. Понятие ограниченных вещных прав (общая характеристика).
2. Виды ограниченных вещных прав.
1. Понятие ограниченных вещных прав (общая характеристика)
Ограниченное вещное право - это право не собственника в том или ином ограниченном законом отношении
использовать чужое, обычно недвижимое, имущество в собственных интересах без участия собственника
имущества (а иногда даже помимо его воли).
Признаки ограниченного вещного права:
• это право на чужое имущество, принадлежащее другому лицу на праве собственности, следовательно, оно
производив от права собственности;
• ему присуще право следования (в случае перехода вещного нрава к другому лицу (правопреемнику)
переходят и обременения этого права);
• оно может принадлежать только титульному владельцу, т.е. должно опираться на юридическое основание;
• защищается от нарушений с помощью вещно-правовых способов, которые используются для защиты права
собственности.
Примерный перечень вещных прав приведен в статье 217 ГК:
1) право хозяйственного ведения и оперативного управления;
2) право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
3) право постоянного пользования земельным участком;
4) сервитуты и др.
2. ВИДЫ ограниченных вещных прав
1. Право хозяйственного ведения - основанное на праве собственности вещное право юридического лица несобственника -владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним в
установленном порядке имуществом в пределах, определяемых в соответствии с законодательством. Субъектами права
хозяйственною ведения являются основанные на праве государственной или частной собственности унитарные
предприятия (ст.ст. 113 и 276 ГК), созданные унитарными предприятиями дочерние предприятия (п. 7 ст. 114 ГК),
государственные объединения (ст.ст. 123-3, 276 ГК).
2. Право оперативного управления - основанное на праве собственности вещное право юридического лица несобственника -владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных
законодательством, в соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
Субъектами права оперативного управления выступают казенные предприятия (ст.ст. 115, 277 ГК), учреждения (ст.ст.
120, 277 ГК), государственные объединения (ст.ст. 123-3, 276 ГК).
Объем правомочий субъекта права оперативного управления значительно уже, чем у субъекта права хозяйственного
ведения.
3. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком - право субъекта, не являющегося собственником
земельного участка, владеть и пользоваться им пожизненно с передачей этого права по наследству.
4. Право постоянного пользования земельным участком (бессрочное). Содержание права постоянного пользования
земельным участком - правомочия владения и пользования земельным участком в соответствии с целями, для которых
39
был предоставлен участок.
5. Сервитут - это предоставление одному лицу права пользования находящимся в собственности другого лица
имуществом, но в ограничением объеме (собственник недвижимого имущества вправе требовать от собственника
соседнего земельного участка, а в необходимых случаях - и от собственника другого земельного участка
предоставления ему права ограниченного пользования соседним участком). Устанавливается только в отношении
недвижимого имущества.
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки
и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также"
других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута (ч.
2 и. 1 ст. 268 ГК).
Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и
распоряжения этим участком (п. 2 ст. 268 ГК).
ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Основные вопросы
1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
2. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
3. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
1. Понятие и виды
гражданско-правовых способов защиты права собственности
Защита права собственности осуществляется с использованием как общих способов и средств защиты гражданских
прав, так и специальных. Гражданские иски, применяемые для защиты права собственности, подразделяются на два
вида: обязательственно-правовые и вещно-правовые.
К обязательственно-правовым способам относятся:
• иски о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров;
• иски о возмещении причиненного вреда;
• иски о возврате вещей, переданных по договору;
• иски о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества.
К вещно-правовым способам относятся:
• иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск);
• иски об устранении нарушений права собственности, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Выделяют также другие способы, например, защиту прав собственника в случае принятия акта законодательства,
прекращающего право собственности.
2. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск)
Право на предъявление виндикационнго иска предоставляется собственнику для возвращения вещи, владение
которой им утрачено, и состоит в принудительном истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 282
ГК).
Субъектом права предъявления иска помимо собственника может быть лицо, хотя и не являющееся собственником,
но владеющее имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного
управления или по иному законному основанию.
Субъект обязанности - незаконный владелец, обладающий вещью на момент предъявления иска.
Объектом виндикационного иска является имущество, которое выбыло из владения собственника и находится у
незаконного владельца. Оно должно быть:
• индивидуально-определенным (виндицируемая вещь не может быть заменена другой);
• сохраниться в натуре. При отсутствии предмета виндикации (уничтожении вещи) должно предъявляться
обязательственно-правовое требование о возмещении убытков.
Условия удовлетворения виндикационного иска зависят от того, добросовестным или недобросовестным
приобретателем является незаконный владелец спорного имущества. Добросовестным является приобретатель, который
не знал и не должен был знать о том, что приобретает вещь у лица, которое не имело нрава ее отчуждать;
недобросовестный - знал или должен был знать, что его владение вещью незаконно.
У недобросовестного приобретателя имущество может быть истребовано всегда, а у добросовестного - в
определенных случаях (ограничение виндикации). Для решения вопроса об истребовании имущества у
добросовестного приобретателя имеют значение:
• возмездность приобретения имущества. Если оно приобретено безвозмездно (по договору дарения), оно будет
виндицировано;
• способ выбытия имущества из обладания собственника (в случаях возмездного приобретения). Если имущество
выбыло помимо воли собственника (титульного владельца), оно подлежит истребованию. Законом не предоставлена
возможность истребовать имущество, переданное собственником по договору.
Закон запрещает истребовать у добросовестного приобретателя деньги и ценные бумаги на предъявителя.
Недобросовестный владелец обязан возвратить собственнику, кроме самой вещи, все доходы, которые он извлек за
все время владения вещью; добросовестный - только полученные с момента, когда он узнал о незаконности своего
40
владения. Затраты на содержание имущества должны быть компенсированы собственником владельцу - как
добросовестному, так и недобросовестному.
3. Требования об устранении нарушений,
не связанных с лишением владения (негаторный иск)
Негаторный иск представляет собой требование об устранении препятствий в осуществлении права собственности,
т.е. о прекращении таких нарушений, которые не соединены с лишением собственника владения имуществом.
Нарушаются либо правомочия пользования (наиболее часто), либо правомочия распоряжения имуществом.
Субъектом права предъявления негаторного иска является владеющий имуществом собственник или титульный
владелец (лицо, владеющее имуществом на основании закона или договора).
Субъектом обязанности является нарушитель прав собственника, действующий незаконно.
Содержанием негаторного иска является требование собственника обязать ответчика совершить действия,
устраняющие нарушения его прав, и запретить ответчику на будущее время совершить эти действия.
Цель предъявления негаторного иска - устранение длящегося правонарушения, сохраняющегося к моменту
предъявления иска. Правонарушение по негаторному иску не подвержено действию исковой давности и может быть
предъявлено в любой момент, пока сохраняется правонарушение.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные вопросы
1. Обязательственное право и его структура.
2. Понятие обязательства.
3. Виды обязательств.
4. Регрессные обязательства.
5. Субъекты обязательства.
6. Перемена лиц в обязательстве.
1. Обязательственное право и его структура
Обязательственное право - система правовых норм, регулирующих общественные отношения по перемещению
материальных благ, обладающих свойством товара, от одного лица к другому в определенной форме (передача
имущества, выполнение работ, оказание услуг и т.д.). Обязательственное право является подотраслью гражданского
права.
Нормы обязательственного права разделены в ГК на две части. Первая часть «Общие положения об обязательствах»
включает нормы, регулирующие основания возникновения обязательств, нормы о понятии обязательства и сторонах
обязательства, нормы об обеспечении исполнения обязательств, о порядке и условиях их исполнения, об
ответственности за нарушение обязательств, а также об их прекращении. Вторая часть «Отдельные виды обязательств»
включает нормы, которые устанавливают права, обязанности и ответственность по отдельным видам обязательств:
купле-продаже и ее разновидностям, мене, дарению, перевозке и др.
Нормы, регулирующие обязательственные отношения, могут содержаться в специальном законодательстве. Как
правило, эти нормы носят комплексный характер. Применительно к отдельным видам обязательств специальное
законодательство является основным, например, речь идет о транспортном законодательстве.
2. Понятие обязательства
Обязательство - это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого! лица (кредитора) определенное действие (передать имущество,) выполнить работу, уплатить деньги и
т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.
Основные отличия обязательственных правоотношений от вещных:
1) обязательства по своему экономическому содержанию означают динамик)' правоотношений, вещные
правоотношения - ста-! тику (принадлежность);
2) в обязательствах имеется особая связь между субъектами:
• управомоченному лицу корреспондирует конкретное обязанное лицо (лица) (в вещных отношениях
управомоченному субъекту соответствует неопределенный круг обязанных лиц);
• в содержании субъективного права в обязательстве значение имеет наличие у управомоченного лица права
требовать определенного поведения от обязанного лица («право требования»). В вещных правоотношениях
управомоченное лицо имеет возможность самостоятельно действовать и реализовывать свои права;
• основное содержание обязанности должника в обязательстве н совершение активных действий,
конкретизированных или в законодательстве, или в договоре. Воздержание от действия в обязательстве встречается
редко и только в качестве дополнительного требования. В вещных правоотношениях главное - воздержание от действий,
нарушающих субъективное право;
• субъективные права в обязательстве зависят от оснований его возникновения, типа и вида обязательства и т.п., а в
вещных правоотношениях субъективные права опираются только на нормы гражданского законодательства,
предусматривающие виды и содержание этих прав1.
Таким образом, обязательственное отношение - относительное, вещное правоотношение - абсолютное.
Субъектами обязательства являются кредитор и должник. Управомоченное лицо - кредитор, обязанное лицо 41
должник. Возможны обязательства с множественностью лиц.
Объектом обязательства является конкретное действие, совершения которого кредитор вправе требовать от
должника.
Содержание обязательства составляют права и обязанности сторон, возникающие в конкретном правоотношении.
Основаниями возникновения обязательств являются договоры, сделки, административные акты, причинение вреда
(деликт), события, иные действия граждан и юридических лиц.
1
Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / В.Н. Годунов [и др.]; под реД-В.Ф. Чигира. - Минск: Амалфея, 2000. - С.
777.
3. ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В гражданском праве обязательства классифицируются по различным основаниям.
1. По основаниям возникновения:
• договорные;
• внедоговорные (возникающие из иных юридических фактов, исключая договор).
2. По признаку распределения прав и обязанностей между субъектами обязательства:
• односторонние обязательства - обязательства, в которых одна сторона наделена только правами, вторая - только
обязанностями (например, займ, дарение);
• двусторонние обязательства - обязательства, в которых каждая сторона наделена как правами, так и обязанностями
(например, купля-продажа, перевозка);
• многосторонние обязательства - обязательства, в которых участвует более двух сторон, каждая из которых
наделяется равными правами и обязанностями (например, простое товарищество).
3. По способу определения содержания обязательства:
• обязательства со строго определенным содержанием - должник обязуется совершить конкретное действие
(действия), и других действий кредитор требовать не вправе;
• альтернативные обязательства - должник обязан совершить одно из нескольких указанных в договоре действий.
4. По связи обязательства с личностью сторон:
• обязательства, тесно связанные с личностью должника или кредитора (договор поручения);
• обязательства, в которых личность кредитора или должника не влияет на характер обязательства.
5. По своей юридической значимости:
• главные - имеют самостоятельное значение;
• Дополнительные (акцессорные) - дополняют главные и следуют их судьбе (договор о залоге).
4. Регрессные обязательства
Регрессное обязательство - это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (регрессат) обязано
возместить другому лицу (регредиенту) по его требованию ущерб, понесенный регредиентом вследствие того, что по
другому обязательству он исполнил обязанность за регрессата либо уплатил денежную сумму из-за его
противоправного поведения.
Регрессные обязательства характеризуются следующими признаками:
• регрессное обязательство - производное; при отсутствии основного обязательства не возникает производное;
• стороны регрессного обязательства именуются «регрессат» и «регредиент». Регредиент - должник в основном и
кредитор в регрессном обязательстве. Регрессат может и не участвовать в основ-1 ном обязательстве;
• по содержанию регрессные обязательства являются односторонними: регредиент наделен правом требования, а
регрессат -обязанностью (или совершить действие, или возместить денежные суммы).
Значение регрессных обязательств состоит в том, что они соз-1 дают возможность для должника по основному
обязательству переложить неблагоприятные последствия на виновное лицо, которое не исполнило основное
обязательство.
5. Субъекты обязательства
Субъектами обязательства являются кредитор и должник. Кредитор - активная сторона обязательства, поскольку
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Должник -пассивная сторона обязательственного
правоотношения, поскольку на нем лежит обязанность совершить в пользу кредитора определенное действие (передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.) либо воздержаться от определенного действия.
На стороне должника или кредитора могут выступать несколько лиц, такие обязательства называются
обязательствами со множественностью лиц. Различают пассивную, активную и смешанную множественность лиц.
Пассивная множественность возникает в случае участия на скольких лиц на стороне должника, активная
множественность - на стороне кредитора; если несколько лиц выступает на стороне должника и несколько на стороне
кредитора, это смешанная множественность лиц.
Обязательства со множественностью лиц подразделяются на:
• долевые (каждый должник исполняет обязательство в своей доле, а каждый кредитор имеет право требовать
исполнения только определенной доли обязательства);
• солидарные (кредитор имеет право требовать исполнения обязательства от любого из содолжников как в полном
объеме, так и в части, либо каждый из сокредиторов вправе предъявить требование к должнику в полном объеме, либо
в части).
Отдельно можно выделить субсидиарные обязательства. Суть субсидиарного обязательства состоит в возложении
42
на дополнительного должника обязанности исполнить требование кредитора в том случае, если основной должник
отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от должника в разумный срок ответа на
предъявленное требование. Например, в случае неисполнения обязательства гарант отвечает перед кредитором как
субсидиарный (дополнительный) должник (ст. 349 ГК).
6. Перемена лиц в обязательстве
Перемена лиц в обязательстве - появление в правоотношении нового участника вместо первоначального должника
или кредитора. Право требования, принадлежащее кредитору, может перейти к другому лицу на основании сделки
(уступка права требования) или акта законодательства (и. 1 ст. 353 ГК).
Уступка права требования (цессия) - это соглашение между кредитором по обязательству (цедентом) и новым
лицом (цессионарием) о передаче последнему права требования к должнику. Как правило, согласие должника на
правопреемство кредитора не требуется, если законодательством или договором не предусмотрено иное. Однако
должник должен быть письменно уведомлен о правопреемстве кредитора.
Не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (например, требования
об алиментах); правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям.
Соглашение об уступке требования совершается в форме, установленной для сделок. При этом цессия, основанная на
сделке, совершенной в письменной форме (простой или нотариальной), Должна быть совершена в соответствующей
письменной форме. А если сделка требует государственной регистрации, уступка требования должна быть
зарегистрирована в том же порядке, если . иное не установлено законодательством.
Таким образом, форма уступки требования следует форме сделки, на которой она основана. При уступке права
требования новый кредитор приобретает права в том же объеме и на тех же условиях, которые имел цедент. Должник
имеет право предъявить к новому кредитору все те претензии, которые он имел к первоначальному кредитору.
Перемена лиц на пассивной стороне обязательства получила наименование - перевод долга. Перевод долга
фактически совершается путем заключения соглашения между прежним и новым должником, которое санкционируется
кредитором, т.е. перевод долга на другое лицо без согласия кредитора невозможен. Новый должник вправе выдвигать
против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.
Вопрос о форме соглашений по переводу долга решается так же, как и о форме уступки требования.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
Основные вопросы
1. Понятие договора и его виды.
2. Содержание и форма договора.
3. Заключение договора.
4. Изменение и расторжение договора.
1. Понятие договора и его виды
Договор - это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. В гражданском праве договоры являются одним из важнейших оснований
возникновения обязательств.
Классификация гражданско-правовых договоров осуществляется по признакам, общим для всех сделок, и
признакам, свойственным только договорам.
1. По способу совершения договоры делятся:
• на консенсуальные - для заключения договора достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям
(купля-продажа, подряд);
• реальные - кроме соглашения сторон по всем существенным условиям, необходима еще и передача предмета
договора (заем, хранение).
2. В зависимости от распределения прав и обязанностей:
• односторонние - у одной стороны - только права, у другой - ] только обязанности (дарение);
• двусторонние - каждая сторона обладает и правами, и обязанностями (купля-продажа, аренда);
• многосторонние - все участники имеют равные права и обязанности друг по отношению к другу (договор простого
товарищества).
3. В соответствии с присущим договору характером перемещения благ договоры подразделяются:
• на возмездные - когда сторона получает плату или иное встречное предоставление за исполнение своих
обязанностей;
• безвозмездные - одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или
иного встречного предоставления.
4. В зависимости от адресации интереса по договору:
• в пользу стороны по договору;
• в пользу третьего лица (договор страхования жизни).
5. В зависимости от характера юридических последствий:
• окончательные (основные) - договоры, непосредственно порождающие права и обязанности сторон;
• предварительные договоры - договоры, создающие лишь обязанность заключить в будущем договор о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором.
6. По своей юридической значимости:
• главные - имеют самостоятельное значение;
43
• придаточные - дополняют главные и следуют их судьбе (договор о залоге).
7. По основаниям заключения:
• свободные - заключаются по усмотрению самих сторон;
• обязательные - их заключение обязательно для одной или обеих сторон договора (публичный договор).
Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности
должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (прокат, бытовой подряд и т.п.).
8. По способу определения условий договора:
• договоры со взаимосогласованными условиями;
• договоры присоединения - условия определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и
принимаются другой стороной только путем присоединения к предложенному договору в целом.
2. Содержание и форма договора
Договор считается заключенным, если сторонами в требуемой законом форме достигнуто соглашение по всем
существенным Условиям договора. Содержание договора - это система условий, на которых он заключен. В
гражданском праве условия договора подразделяют:
• на существенные;
• обычные;
• случайные. Существенными признаются:
• условия о предмете;
• условия, названные в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного
вида;
• условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по требованию одной из сторон.
Обычные условия предусмотрены соответствующими нормативными правовыми актами и автоматически вступают
в действие в момент заключения договора.
Условия, которые не предусмотрены законодательством, и отсутствие которых не имеет значения для признания
договора заключенным, считаются случайными.
Условия договора определяются по усмотрению сторон с учетом норм действующего законодательства.
Форма договора подчиняется общим правилам о форме сделок, разновидностью которых является договор. ГК и
иными актами законодательства для отдельных видов договоров может устанавливаться определенная форма.
Для многих договоров закон определяет обязательную форму их совершения - простую письменную или
нотариальную (договор ренты). При письменной форме договор может быть заключен одним из следующих способов:
путем составления одного документа, подписанного сторонами; путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, электронной или иной связи.
3. Заключение договора
Существует общий порядок заключения договора, для которого характерны две стадии:
• предложение (оферта);
• принятие этого предложения (акцепт).
Оферта должна обладать следующими признаками:
• быть достаточно определенной и выражать намерение оферента заключить договор;
• содержать существенные условия договора;
• быть
адресованой
одному
или
нескольким
конкретным
лицам.
Публичная оферта - содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
Оферта связывает оферента с момента ее поступления адресату.
Под акцептом понимается согласие лица принять адресованное ему предложение. Акцепт должен быть полным и
безоговорочным. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товара, уплата денег и т.д.) считается акцептом, если иное не
предусмотрено законодательством или не указано в оферте. Акцептант связан своим согласием с момента получения
акцепта оферентом.
Отдельные правила регламентируют заключение договора в обязательном порядке и на торгах.
4. Изменение и расторжение договора
По общему правилу, договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон. В случаях,
предусмотренных законодательством или соглашением сторон, возможно одностороннее изменение условий договора
либо его расторжение.
Договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из сторон:
• при существенном нарушении договора другой стороной;
• при существенном изменении обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора;
• в иных случаях, предусмотренных ГК, актами законодательства или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в
результате которого она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении
договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это
44
разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях (ч. 2 п- 1 ст. 421 ГК). В случае недостижения сторонами соглашения 0 приведении договора в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть изменен или расторгнут по
требованию заинтересованной стороны в судебном порядке при наличии одновременно всех условий, определенных
законодательством (подп. 1-4 п. 2 ст. 421 ГК).
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Основные вопросы
1. Понятие и принципы исполнения обязательств.
2. Субъекты исполнения обязательств. Перепоручение (воз- ложение) и переадресовка исполнения.
3. Предмет исполнения обязательства.
4. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Ис- I полнение обязательств, срок исполнения которых не
определен.
5. Место и способ исполнения обязательств.
1. Понятие и принципы исполнения обязательств
Исполнение обязательств означает совершение кредитором и ) должником тех действий, которые составляют
содержание их прав и обязанностей в обязательстве. В главе 22 ГК закреплены общие принципы, которым должно
соответствовать исполнение обязательства:
• надлежащее исполнение;
• реальное исполнение;
• недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.
Принцип надлежащего исполнения означает, что предусмотренное в обязательстве действие (воздержание от
предусмотренных в обязательстве действий) надлежит выполнить в точном соответствии с указаниями
законодательства, договора, а при их отсутствии - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями (обычаи
делового оборота, деловые обыкновения). Надлежащее исполнение обязательства предполагает соблюдение
содержащихся в нем условий в отношении субъектов, предмета, срока, места, способа исполнения и т.п.
В соответствии с принципом реального исполнения должник обязан исполнить обязательство в натуре (осуществить
фактическую передачу кредитору вещи, выполнить работ}', оказать услугу) без права замены исполнения денежной
компенсацией.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных договором или законодательством.
2. Субъекты исполнения обязательств. Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения
Субъектами исполнения обязательств являются:
• кредитор;
• должник.
Однако статья 294 ГК допускает:
1) перепоручение исполнения (обязательство исполняет третье лицо). В этом случае кредитор обязан принять
исполнение, предложенное за должника третьим лицом. Исключение составляют случаи, когда обязательство должно
быть исполнено лично должником;
2) переадресовку исполнения (исполнение обязательства принимает третье лицо). В этом случае третье лицо не
становится стороной в обязательстве и не получает право требовать исполнения непосредственно от должника.
3. Предмет исполнения обязательства
Предметом исполнения обязательства являются материальные и духовные ценности, с целью получения которых
кредитор и должник вступают в правоотношения между собой (например, вещи, услуги как результаты действий и т.п.).
4. Срок исполнения обязательств.
Досрочное исполнение. Исполнение обязательств, срок исполнения которых не определен
Сроком исполнения обязательства считается календарная дата или период времени, когда должник обязан
совершить действие, составляющее содержание обязательства, а кредитор - принять надлежащее исполнение.
Если обязательство предусматривает или позволяет определить День его исполнения или период времени, в течение
которого оно Должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой
момент в пределах такого периода.
В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих
определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом
востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня поступления письменного требования кредитора о
его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий
обязательства или существа обязательства.
Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законодательством или условиями
обязательства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательства, связанного с
45
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность
исполнить обязательство досрочно предусмотрена законодательством или условиями обязательства либо вытекает из
существа обязательства.
5. Место и способ исполнения обязательств
Место исполнения обязательства может быть определено законодательством, договором либо существом
обязательства.
Если место исполнения обязательства не определено законодательством или договором, не явствует из существа
обязательства, то в соответствии со статьей 297 ГК исполнение должно быть произведено:
1) по обязательству передать земельный участок, здание, cooружение или другое недвижимое имущество - в месте
нахождения имущества;
2) по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающее его перевозку, - в месте сдачи
имущества первому [ перевозчику для доставки его кредитору;
3) по другим обязательствам должника передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения
имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;
4) по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если
кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства. Если кредитор
к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в
новом месте жительства или месте нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с
переменой места исполнения;
5) по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в
месте его нахождения.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Основные вопросы
1. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств.
2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
4. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств.
5. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.
1. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств
Способы обеспечения исполнения обязательств - это специальные меры принудительного характера, призванные
обеспечить интересы кредитора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства. В
ГК определены способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство,
гарантия, задаток.
Данный перечень является открытым, по усмотрению сторон могут применяться и другие меры. Обеспечительным
целям служат такие меры, которые кредитор может применить к неисправному должнику, как, например, отказ от
оплаты недоброкачественных товаров, перевод неисправного должника на аккредитивную форму расчетов, перевод
покупателя, не выполняющего своих обязанностей, на предварительную оплату. Такие меры именуются мерами
оперативного воздействия.
Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательств должен быть письменно зафиксирован либо в
самом договоре, либо в дополнительном соглашении к нему. Некоторые способы требуют нотариальной формы и
государственной регистрации (залог недвижимости).
Удержание возникает в силу законодательства.
2 неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств
Неустойка - это определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не
обязан доказывать причинение ему убытков.
ГК закрепил две разновидности неустойки: пеню и штраф.
Пеня взыскивается при просрочке исполнения обязательства и начисляется непрерывно за каждый день просрочки в
течение определенного времени или всего периода просрочки. Она определяется в процентном отношении к сумме
невыполненного обязательства.
Штраф - это однократно взыскиваемая неустойка.
Различают законную (устанавливается законодательством для некоторых видов обязательств и подлежит
обязательному взысканию по требованию истца) и договорную (устанавливается соглашением сторон) неустойку.
С точки зрения соотношения неустойки с возмещением убытков закон различает:
• зачетную неустойку (у должника сохраняется обязанность возмещать убытки, но только в той части, которая не
покрыта неустойкой);
• штрафную неустойку (кредитор вправе требовать возмещения причиненных убытков в полной сумме сверх
неустойки);
46
• исключительную неустойку (кредитор не имеет права на возмещение убытков ни сверх, ни помимо неустойки), т.е.
взыскивается только неустойка;
• альтернативную неустойку (у кредитора есть возможность выбора между неустойкой и возмещением убытков).
По общему правилу неустойка является зачетной, если иное не установлено законодательством или соглашением
сторон.
3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
Залог - это такой способ обеспечения, при котором в случае неисполнения должником обязательства кредитор имеет
право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами
(ст. 315 ГК).
Предметом залога может быть любое имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота, и денежных
средств (поскольку это противоречит сущности залога).
Залог возникает в силу договора либо на основании акта законодательства. В договоре указываются: предмет залога
и его стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также
содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
Договор о залоге оформляется в письменной форме. Договоры об ипотеке (залоге недвижимого имущества), о залоге
движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору подлежат нотариальному
удостоверению. Договор об ипотеке требует государственной регистрации. Залог вещей в ломбарде оформляется
выдачей ломбардом залогового билета.
Виды залога:
• залог, при котором предмет залога остается у залогодателя;
• залог недвижимости (ипотека);
• залог товаров в обороте;
• залог вещей в ломбарде;
• заклад;
• залог прав и ценных бумаг.
Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путем продажи с публичных
торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством.
Иной порядок установлен для реализации имущества, заложенного в ломбарде. Ломбард вправе продать заложенную
вещь в случае невозвращения в срок суммы кредита, обеспеченного ее залогом, сделав это на основании исполнительной
надписи нотариуса, дипломатического агента дипломатического представительства Республики Беларусь и консульского
должностного лица консульского учреждения Республики Беларусь по истечении льготного месячного срока в порядке,
установленном для реализации заложенного имущества.
Прекращается право залога в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, в том числе: при прекращении
обеспеченного залогом обязательства (при его исполнении); по требованию залогодателя при наличии предусмотренных
законодательством оснований; в случаях гибели заложенной вещи или прекращения залогового права по установленным
в законе основаниям и т.д.
4. Поручительство и гарантия
как способы обеспечения исполнения обязательств
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним своегo обязательства полностью или частично (ст. 341 ГК). Поручителями могут быть несколько лиц.
Договор заключается между кредитором по основному обязательству и поручителем. Форма договора
поручительства - письменная. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Объем ответственности поручителя определяется договором: она может быть частичной или полной; если в
договоре объем ответственности не указан, она предполагается полной. В случае неисполнения обязательства
должником кредитор вправе предъявить свои требования, как к неисправному должнику, так и к поручителю.
Поручитель отвечает солидарно в том же объеме, что и должник, если законодательством или договором не
предусмотрено, что он несет субсидиарную ответственность.
Поручительство прекращается:
• с прекращением основного обязательства;
• в случае изменения обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия
для поручителя;
• в случае перевода долга;
• по истечении срока, на который оно было выдано.
Гарантия - способ обеспечения обязательств, при котором гарант обязуется перед кредитором другого лица
(должника) отвечать полностью или частично за исполнение обязательства этого лица (ст. 348 ГК).
Правила о форме гарантийного обязательства те же, что и при обеспечении исполнения обязательств поручительством.
Отличия гарантии от поручительства:
• гарант является субсидиарным, а не солидарным должником;
• гарант не имеет права на регрессный иск к должнику;
• гарантией может обеспечиваться лишь действительное требование, в то время как договор поручительства может
быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.
5. Удержание и задаток
как способы обеспечения исполнения обязательств
47
Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств проявляется в том, что кредитор,
у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо другому лицу, указанному должником, вправе ее
удерживать до тех пор, пока возникшее обязательство не будет исполнено (ст. 340 ГК).
Правом удержания вещи обладают подрядчик (имеет право удерживать результат выполненной работы), перевозчик,
хранитель, комиссионер и т.д. При удержании, как и при залоге, кредитор вправе требовать удовлетворения за счет
удерживаемого имущества. Права кредитора, удерживающего вещь, реализуются так же, как и права залогодержателя,
по тем же правовым основаниям.
Удержание возникает на основании закона, для использования этого способа не требуется согласия должника.
Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по
договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 351 ГК).
Задаток выполняет две функции:
• обеспечительную;
• платежную.
Соглашение о задатке независимо от суммы должно быть совершено в письменной форме. Если сторона, давшая
задаток, уклонится от исполнения обязательств, она теряет задаток. При неисполнении обязательства стороной,
получившей задаток, она возвращает его стороне, давшей задаток, в двойном размере. Кроме того, сторона, виновная в
неисполнении обязательства, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не
предусмотрено иное.
Задаток следует отличать от аванса - денежной суммы, вы- j даваемой стороной в договоре другой стороне в счет
платежей по договору. Для того чтобы сумма, переданная по договору, выполняла обеспечительную функцию,
необходимо специально оговорить это в договоре, назвать эту сумму задатком.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Основные вопросы
1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.
2. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.
3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
4. Понятие и формы вины в гражданском праве.
5. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении объема ответственности должника (причинителя).
1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности
Под гражданско-правовой ответственностью понимается претерпевание лицом, совершившим гражданское
правонарушение, неблагоприятных имущественных последствий своего поведения в формах, предусмотренных законом,
в силу государственного принуждения или под угрозой его применения.
Признаки гражданско-правовой ответственности:
• направлена на восстановление имущественного положения потерпевшей стороны, и поэтому санкции взыскиваются
в ее пользу, а не в доход государства;
• применяется по требованию потерпевшей стороны;
• носит имущественный характер, т.е. она обращена не на личность нарушителя, а на его имущественную сферу;
• выступает в виде обязанности дополнительного характера (не вместо, а вместе с исполнением).
Функции гражданско-правовой ответственности: компенсационная, штрафная, воспитательная, стимулирующая.
2. ВИДЫ И формы гражданско-правовой ответственности
Классификацию гражданско-правовой ответственности можно осуществлять по различным основаниям.
1. В зависимости от оснований возникновения:
• договорная (наступает за нарушение договорного обязательства);
• внедоговорная (наступает в тех случаях, когда вред имуществу или личности лица причинен не в связи с
нарушением
договора).
Разновидностью
внедоговорной
ответственности
является
ответственность за причинение морального вреда.
2. В зависимости от характера распределения ответственности нескольких обязанных лиц:
• долевая (каждый должник несет ответственность в определенной, установленной законом или договором доле;
ответственность признается долевой, если иное не установлено законом или договором);
• солидарная (кредитор вправе требовать исполнения, как от всех должников совместно, так и от любого из них в
отдельности, как полностью, так и в части долга). Солидарная ответственность наступает только в случаях, прямо
предусмотренных законодательством или договором (например, при совместном причинении вреда несколькими
лицами);
• субсидиарная - это дополнительная ответственность субсидиарного должника по обязательству основного. К
субсидиарному должнику можно предъявить требование только тогда, когда основной должник отказался удовлетворить
требования кредитора, или кредитор не получил от него в разумные сроки ответа на предъявленное требование
(например, родители за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 до 18 лет, члены производственного
кооператива по долгам кооператива и т.д.). Субсидиарная ответственность может быть предусмотрена законодательством или договором.
Также выделяют ответственность в порядке регресса, т.е. регрессное требование к непосредственному причинителю
48
вреда или убытков предъявляет лицо, исполнившее за него обязанность по их возмещению.
Формами гражданско-правовой ответственности являются:
• возмещение убытков. В соответствии со ст. 14 ГК под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода);
• уплата неустойки.
Возмещение убытков - это универсальная форма ответственности, применяемая при любом нарушении
обязательства. Уплата неустойки - специальная мера ответственности, она применяется лишь в случаях, прямо
предусмотренных законодательством или договором.
3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности
Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности всегда является гражданское правонарушение,
которое выражается в нарушении требований либо законодательства, либо договора. Любое гражданское
правонарушение обладает определенным набором типичных условий (состав гражданского правонарушения), влекущих
наступление гражданско-правовой ответственности. Состав правонарушения зависит от формы ответственности.
Для ответственности в форме возмещения убытков, как правило, необходимо наличие следующих четырех условий
(полный состав гражданского правонарушения):
• противоправное поведение (противоправным признается поведение (действие, бездействие), противоречащее
нормам объективного права и нормам договора, нарушающее субъективные права других лиц);
• наличие убытков;
• причинная связь между противоправным деянием и причинением вреда или убытков;
• вина правонарушителя.
Ответственность в форме уплаты неустойки требует наличия двух условий (усеченный состав гражданского
правонарушения):
• противоправное поведение;
• вина должника.
Обстоятельства, исключающие противоправность:
• причинение вреда в состоянии необходимой обороны (если не превышены ее пределы) и крайней необходимости;
• осуществление профессиональной деятельности лицами некоторых профессий (пожарные при тушении пожара и
др.);
• согласие лица на причинение вреда, если действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества
(например, согласие на хирургическую операцию).
4. Понятие и формы вины в гражданском праве
Вина - психическое отношение лица к своему противоправному поведению. Вина - субъективное основание
гражданско-правовой ответственности. В гражданском праве установлена презумпция виновности: лицо предполагается
виновным, пока не докажет свою невиновность.
Вина может выступать в форме:
• умысла;
• неосторожности.
Умысел - это преднамеренное нарушение обязательства. Неосторожная вина характеризуется тем, что лицо не
проявляет должной осмотрительности и не предвидит последствий своей неосмотрительности, хотя должно и могло их
предвидеть. Неосторожная вина может быть: простой (легкой) и грубой. ГК не содержит определений простой и грубой
неосторожности, а также перечня ситуаций, которые могли бы рассматриваться как грубая неосторожность. Простая и
грубая неосторожность различаются по степени пренебрежительного отношения лица к исполнению своих обязательств.
Законодательство может устанавливать случаи, когда ответственность наступает без вины:
• при невозможности исполнения обязательства должником, наступившей после просрочки с его стороны;
• при ответственности должника за действия третьих лиц, на которых было возложено исполнение обязательства;
• при нарушении обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности;
• в случае причинения вреда источником повышенной опасности;
• в других случаях, предусмотренных законодательством.
Основаниями освобождения от гражданско-правовой ответственности являются:
• случай - это обстоятельство, которое никто не может ни предвидеть, ни предотвратить (случай характеризуется
субъективной непредотвратимостью );
• непреодолимая сила - чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила
характеризуется объективной непредотвратимостью).
5. Учет вины кредитора (потерпевшего)
при определении объема ответственности должника
(причинителя)
Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд
соответственно уменьшает размер ответственности должника. В подобных случаях речь идет о так называемой
смешанной вине.
49
Смешанная ответственность - способ распределения убытков между кредитором и должником с учетом вины
каждого в случае, если эта вина смешанная.
Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд
соответственно уменьшает размер ответственности должника.
Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности
содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
Учет вины кредитора имеет место в тех случаях, когда должник отвечает независимо от вины. В таком случае при
отсутствии вины должника учету подлежит только вина кредитора (например, при причинении вреда источником
повышенной опасности).
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Основные вопросы
1. Понятие прекращения обязательств.
2. Прекращение обязательств но воле сторон.
3. Прекращение обязательств помимо воли сторон.
1. Понятие прекращения обязательств
Прекращение обязательств означает утрату прав и обязанностей их участников. С момента прекращения
обязательства пи одна из сторон не обязана совершать действия но его исполнению и не имеет права требовать
совершения таких действий.
Прекращение обязательств влечет правопрекращающие юридические факты, которые называются основаниями, или
способами прекращения обязательств. Они могут быть предусмотрены ГК, иными актами законодательства или
договором. Все предусмотренные в законодательстве способы прекращения обязательств подразделяются на общие
(применимые либо ко всем обязательствам, либо к большей их части) и специальные (прекращающие только тс
обязательства, для которых они специально предусмотрены).
Основания прекращения обязательств можно разделить на две группы: 1) возникающие по воле сторон; 2)
возникающие помимо воли сторон.
2. Прекращение обязательств по воле сторон
Обязательства по воле сторон прекращаются по следующим основаниям:
1. Исполнение обязательства (ст. 379 ГК) должно быть реальным и надлежащим. На кредитора возлагается
обязанность но требованию должника выдать расписку подтверждающую, что обязательство выполнено. Должник, в
свою очередь, вправе ее потребовать.
2. Отступное (ст. 380 ГК) - взамен исполнения кредитору предоставляется определенная сумма денег, имущество и
т.п., т.е. первоначальный предмет исполнения заменяется другим.
3. Прощение долга (ст. 385 ГК) - освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей.
4. Новация (ст. 384 ГК) - соглашение о замене одного обязательства другим между теми же лицами,
предусматривающее иной предмет или способ исполнения (например, договор аренды имущества может быть заменен
договором его купли-продажи).
5. Зачет (ст. 381 ГК) - взаимное погашение встречных требований. Он представляет собой форму исполнения двух
или нескольких обязательств, связывающих одних и тех же лиц. Зачету подлежат только такие требования, которые
отличаются тремя особенностями:
• предъявляемые к зачету требования должны быть встречными;
• встречные требования должны быть однородными, т.е. иметь однородный (родовой) характер;
• по встречным однородным требованиям должен наступить срок их исполнения.
3. Прекращение обязательств помимо воли сторон
Основания прекращения обязательств помимо воли сторон:
1) совпадение должника и кредитора в одном лице (например, в случае слияния двух юридических лиц, связанных
между собой обязательством, или присоединения одного из таких юридических лиц к другому);
2) смерть гражданина или ликвидация юридического лица. Смерть гражданина влечет прекращение обязательства,
касающегося непосредственно личности гражданина. При ликвидации юридического лица независимо от того,
выступало оно в роли должника или кредитора, обязательство, в котором оно участвует, как правило, прекращается;
3) невозможность исполнения, т.е. невозможность совершить Действия, являющиеся содержанием обязательства,
если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.
Частным случаем юридической невозможности исполнения обязательства является издание государственным
органом акта, запрещающего исполнение или препятствующего исполнению данного обязательства полностью или
частично.
50
Скачать