1 МВД России Санкт- Петербургский университет М.Г. Маркова Гражданское право Общая и особенная части Курс лекции Санкт – Петербург 2009 2 Маркова М.Г. Гражданское право. Общая и особенная части: Курс лекций. Переработанное и дополненное. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. — 387 с. Специфика гражданско-правовых отношений, особенно в период становления рыночных отношений, вызывает сложности, как в их анализе, так и в практике применения правовых норм сотрудниками органов внутренних дел. Данный курс лекций в доступной форме, кратко, отражает основные положения цивилистической дисциплины, способствуют усвоению их курсантами и слушателями высших учебных заведений системы МВД и при проработке ими дополнительной литературы по отдельным темам курса, законодательных актов, иных источников, будет содействовать более глубокому осмыслению и изучению сложной юридической дисциплины — гражданское право. Рецензенты: А.А. Тебряев, кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербургский университет МВД России); С.В. Мельник, кандидат юридических наук (Орловский юридический институт МВД России) © Маркова М.Г., 2009 © Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009 3 Маркова Мария Георгиевна, юбиляр 2009 г. Родилась в г. Ленинграде. На годы ее детства выпали суровые дни блокады. В 1953 году окончила Ленинградский государственный университет. С 1953 по 1956 г. обучалась в аспирантуре очного обучения юридического факультета ЛГУ. В 1957 году под руководством академика А.В. Венедиктова подготовила и защитила кандидатскую диссертацию. По окончании аспирантуры началась трудовая деятельность Марии Георгиевны. В 1956 году проработала один год в ректорате Ленинградского государственного университета. С 1957 года по 1962 год преподавала в Ленинградской специальной средней школы милиции. С 1962 года Маркова М.Г. преподавала в ВУЗах МВД СССР, а затем МВД РФ (Ленинградское отделение Высшей школы МВД, Ленинградский факультет МФЮ заочного отделения Академии МВД СССР, Московский факультет юридического заочного обучения МВД, Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, Санкт-Петербургская академия МВД РФ, СанктПетербургский университет МВД РФ). Научные интересы профессора Марковой М.Г. охватывают проблемы права общей собственности, гражданско-правовой ответственности, правосубъектности лиц, лишенных свободы и ограниченных в свободе, правового положения органов внутренних дел, их гражданско-правовой ответственности, участия их в договорных отношениях. По проблемам науки гражданского права ею подготовлено более 100 научных и научнометодических работ. С 1957 года по 1994 год Маркова Мария Георгиевна проходила службу в органах внутренних дел и является полковником милиции в отставке. Под ее научным руководством были защищены около 20 диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 4 За большие заслуги в воспитании и подготовке научно- педагогических кадров и подготовке высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел Марковой Марии Георгиевне присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В настоящее время Маркова М.Г. - профессор кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета МВД России, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, является активным тружеником и глубоко порядочным человеком. Начальник кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета МВД России А.Н. Кузбагаров. 5 ВВЕДЕНИЕ С первого января 1995 года вступила в действие часть 1, с первого марта 1996 года - часть 2, с 1 марта 2002 года – часть 3, а с 1 января 2008 г. – часть 4 Гражданского Кодекса, направленного на правовое регулирование рыночных отношений, закрепляющего права частной собственности, свободу личности и свободу договора, неприкосновенность и равенство зашиты всех форм собственности, осуществление предпринимательской деятельности. Настоящий курс лекций основан на новом гражданском законодательстве, раскрывает основные институты гражданского права. Работники органов внутренних дел должны четко ориентироваться в гражданском законодательстве, знание и применение которого необходимо для успешной борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка и эффективности правоприменительной деятельности ОВД в иных сферах. В этой связи особое значение приобретает выработка у обучающихся в ВУЗах МВД известного круга гражданско-правовых понятий, без усвоения которых нельзя ориентироваться в законе. Только при помощи четких юридических понятий можно осмыслить жизненные факты, требующие правовой оценки и правильно их квалифицировать. Познавательное значение юридических понятий в том, что овладение ими является необходимым условием правоведения в жизнь требований законности. Существо того или иного юридического понятия дается в определении, которое является лаконичной словесной моделью основного содержания понятия. Определение вторично по отношению к понятию. Научность, полнота и точность определений, овладение юридической терминологией, правильность ее использования - необходимые элементы юридического образования. Но овладение ими не должно быть 6 формальным. Заучивание определений не гарантирует правильности понимания того или иного понятия. Необходимо внимательно изучить соответствующие нормы Гражданского кодекса и других гражданско-правовых нормативных актов, раздела учебника, главы учебного пособия и рекомендуемую литературу, понять содержание правового института, вникнуть в логику закона, уяснить смысл и социальную предназначенность изучаемого правового понятия, его отличия от однопорядковых и пограничных понятий. Такое изучение гражданского права дает возможность самостоятельно и осознано усвоить материал, сформулировать определения изученных понятий, грамотно применять нормы гражданского права в практической деятельности сотрудника ОВД. При изучении всех тем рекомендуются следующие учебники: 1. Гражданское право: Т.1 – 6 – ое изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: Т.К. Велби, Изд – во «Проспект», 2007. 2. Гражданское право. Учебник. Т.2 – 4 – ое изд., перераб. и доп. / Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: Т.К. Велби, Изд – во «Проспект», 2007. 3. Гражданское право. Учебник. Т.3 – 4 – ое изд., перераб. и доп. / Под. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: Т.К. Велби, Изд – во «Проспект», 2007. 4. Гражданское право, Т.2, 2 – ое изд./ Отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А. Суханов. М., Изд – во БЕК, 2006. 5. Гражданское право, Т.1, 2 – ое изд., полутом 1. / Отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А. Суханов. М., Изд – во БЕК, 2006. 6. Гражданское право, Т.1, 2 – ое изд.полутом 2. / Отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А. Суханов. М., Изд – во БЕК, 2007. Дополнительная литература указанна в каждой теме. 7 РАЗДЕЛ 1 ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА §1. Предмет гражданского права как отрасли права. §2. Метод гражданскоправового регулирования. §3. Значение и принципы гражданского права. §4. Система гражданского права. §5. Отграничение гражданского права от других отраслей права. §6. Гражданское право в деятельности органов внутренних дел. Дополнительная литература: 1. Агарков М.М. Ценность частного права. // Правоведение, 1992. 2. Алексеев №1,2. С.С., Предмет советского социалистического гражданского права. Свердловск, 1959. 3. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе права, «право публичное – право частное». В сб.: Проблемы современного гражданского права. Отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович, М., 2000. 4. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. 5. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. Л., 1988. 6. Ильинская И.М. Вопросы гражданского и семейного права в работе детских комнат милиции. М., 1967. 7. Иоффе О.С. Из истории цивилистической мысли. Учение о сущности советского гражданского права. // Избранные труды по гражданскому праву. М.: «Статут», 2000. 8. Иоффе О.С. Понятие и основные принципы гражданского права (глава учебника «Советское гражданское право». М., 1967) – избранные труды в 4-х т., Т.2-СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2004. 8 9. Применение норм гражданского права и процесса в деятельности органов внутренних дел. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. 10. Розанцева Д.Н., Шалагин В.Д. Советское гражданское и семейное право в практической деятельности органов внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1976. 11. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М., 1994. 12. Чуб Г.П. Вопросы гражданского и семейного права в деятельности районного отдела милиции. М.: Высшая школа МВД СССР, 1968. 13. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. §1. Предмет гражданского права как отрасли права. Гражданское право – отрасль права, которая регулирует методом юридического равенства, дозволительности и диспозитивности стоимостные имущественные отношения и личные неимущественные отношения. Каждая отрасль права характеризуется двумя критериями: предметом правового регулирования (общественные отношения, которые она регулирует) и методом правового регулирования (способы воздействия на поведение людей). Предметом регулирования гражданского права являются стоимостные имущественные и личные неимущественные отношения. Стоимостные имущественные следующими признаками: отношения характеризуется 9 1. По субъектам имуществом и – их наделены участники обладают распорядительной обособленным имущественной самостоятельностью (являются, как правило, собственниками либо субъектами других вещных прав). 2. По объектам – эти отношения возникают по поводу материальных благ, имеющих стоимость, то есть являющихся товаром, и поэтому они характеризуются ценой и исчисляются в деньгах. 3. По содержанию – они являются, как правило, эквивалентновозмездными (обеспечивают получение платы или иного встречного имущественного предоставления ее участниками). 4. Имущественные права могут отчуждаться. Сфера имущественных отношений, регулируемых гражданским правом – это весь гражданский оборот, который охватывает: отношения между гражданами; между юридическими лицами и гражданами; с участием государства, а также муниципальных образований; особое место в предмете гражданско-правового регулирования занимают отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, либо с их участием. Личные неимущественные отношения – это общественные отношения, в которых выражается индивидуальность личности, а также оценка (как собственная, так и общественная). Они характеризуются следующими признаками: 1. Субъекты обладают ими или от рождения или в силу закона. 2. Они являются «личными», так как особо и настолько тесно связаны с субъектом, что неотделимы от него, от его личности – создают его индивидуальность, идентифицируют его. 3. Неотчуждаемость – они не могут передаваться другим субъектам. 4. Объекты личных неимущественных отношений – нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, честь, личная 10 неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, авторство, деловая репутация и др.). 5. Они являются неимущественными, так как возникают по поводу благ, не имеющих стоимости. Чем же определяется объединение в предмете гражданского права стоимостных имущественных (то есть имеющих экономическую ценность) и личных неимущественных отношений, напротив, - не имеющих экономической ценности? 1. Они обладают общим родовым признаком, их общее свойство – взаимооценочный характер1. Имущественные стоимостные отношения предполагают взаимную оценку их участниками количества и качества (стоимости) труда. В личных неимущественных отношениях также происходит оценка сторонами индивидуальных качеств субъекта. В первом случае дается оценка экономической ценности (стоимости), во втором – личностной ценности. 2. Общим свойством этих отношений, вытекающим из их сущности, является также то, что и те и другие наиболее адекватны для активной, инициативной, самостоятельной деятельности субъектов (создают для нее условия и стимулы). 3. Общность стоимостных имущественных и личных неимущественных отношений заключается и в том, что по самой своей природе и те, и другие требуют применения к ним одного и того же общего наиболее демократичного метода правового регулирования. В силу названных особых общих свойств стоимостные имущественные отношения и личные неимущественные отношения См. Егоров Н.Д. Единство и дифференциация предмета советского гражданского права. Проблемы гражданского права. Сборник статей. Л. ЛТУ, 1987. 1 11 являются однородными и поэтому составляют предмет правового регулирования одной общей отрасли права – гражданского права. §2. Метод гражданского права как отрасли права. Метод гражданского права как совокупность специфичных правовых способов и приемов регулирования общественных отношений адекватен его предмету. Признаки гражданско-правового метода: 1. Юридическое равенство участников – то есть отсутствие властной подчиненности одной стороны другой. Это проявляется в следующем: а) для (одинаковое) возникновения значение имеет гражданских воля правоотношений (желание) всех равное участников. Гражданские правоотношения возникают по обоюдному согласию, не допускается понуждение одним субъектом другого к вступлению в гражданское правоотношение; б) отсутствие элементов власти и подчинения во взаимных отношениях участников гражданского правоотношения во время его существования и исполнения; в) ни один из участников гражданского правоотношения не может своей властью принуждать другого к исполнения обязанностей и применять меры ответственности. Защита гражданских прав осуществляется судом. 2. Дозволительность. Являясь регулятивной отраслью права, гражданское право воздействует на поведение людей посредством дозволений, а не запретов. Оно «дозволяет», то есть наделяет субъектов правами; определяет их правовое положение; устанавливает основания и порядок осуществления прав и обязанностей – организует гражданский оборот. 12 3. Дисопзитивность – то есть автономия воли, самостоятельность приобретения и осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, свобода в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Нормы гражданского права в значительной своей части являются диспозитивными, то есть применяются постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное. Участники гражданского правоотношения могут своим соглашением исключить ее применение, либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. Таким образом, диспозитивность означает приоритет усмотрения субъектов перед диспозитивной нормой права (см. ч.2 п.4 ст. 421 ГК РФ). §3.Значение и принципы гражданского права. Значение гражданского права заключается в следующем: 1. Оно способствует формированию гражданского общества. 2. Направлено на обеспечение интересов человека – защиту имущественных и личных прав гражданина. 3. Осуществляет правовое регулирование рыночной экономики. Принципы гражданского права. 1. Приоритет прав личности и юридическая защищенность гражданских прав человека. 2. Равенство участников регулируемых гражданским правом отношений. 3. Неприкосновенность собственности, обеспечение ее защиты и равенство в защите независимо от форм собственности. 4. Диспозитивность. 5. Свобода договора, как основа гражданского оборота. 6. Свобода предпринимательской деятельности. 13 7. Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. 8. Обеспеченность восстановления нарушенных гражданских прав, их судебная защита. §4. Система гражданского права. Система гражданского права – это расположение входящих в него институтов в определенном порядке в зависимости от предметного критерия. Институт гражданского права – совокупность гражданскоправовых норм, регулирующих родственные отношения (например, институт – «Исковая давность», институт – «Наследственное право»). Система гражданского права охватывает две части. Первая часть включает институты, регулирующие общие положения: гражданское законодательство (его виды, правила действия); гражданские правоотношения (их особенности, основания возникновения, осуществление и защита); субъекты гражданского права – «лица» (граждане, юридические лица, государство, муниципальные образования); объекты гражданских прав; сделки; представительство; сроки; исковая давность; право собственности и другие вещные права; общая часть обязательственного права завершает первую часть гражданского права (понятие, виды, основания возникновения обязательств, их исполнение, обеспечение исполнения, ответственность и прекращение). Вторая часть содержит институты, регулирующие конкретные виды общественных отношений. Это – отдельные виды договоров: договор купли-продажи, поставки, аренды, жилищного найма, подряда, перевозки и другие: авторское право, патентное право и другие виды 14 интеллектуальной собственности; страховые обязательства; расчетные и кредитные обязательства; внедоговорные обязательства (обязательства, возникающие вследствие причинения вреда; из неосновательного обогощения, из действий в интересах другого лица без поручения, из односторонних сделок) и наследственное право. §5. Отграничение гражданского права от других отраслей права. Отграничение гражданского права от других отраслей права определяется совокупностью двух критериев: 1. Критерий предмета правового регулирования (стоимостные имущественные отношения и личные неимущественные). 2. Критерий метода правового регулирования (юридического равенства, дозволительности и диспозитивности). Поэтому к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении другой стороны другой, гражданское законодательство не применяется. §6. Гражданское право в деятельности органов внутренних дел. Гражданское право в деятельности органов внутренних дел занимает существенное место и применяется по следующим основным направлениям: 1. На органы внутренних дел возложена обязанность защиты основных гражданских прав, как личных нематериальных благ: жизни, здоровья, личной неприкосновенности граждан, так и имущественных прав граждан и других субъектов, собственности и иных вещных прав. обеспечение неприкосновенности 15 2. Органы внутренних дел, как правило, сами являются субъектами гражданского права – «юридическими лицами»: отделы и управления внутренних дел и др. Поэтому нормы гражданского права распространяются на ОВД. Это касается осуществления их финансовохозяйственной деятельности, участия в договорных отношениях. Являясь субъектами гражданского права органы внутренних дел несут гражданско-правовую имущественную ответственность по общим для всех нормам гражданского законодательства не только при нарушении договоров, но и при причинении материального и морального вреда незаконными служебными действиями их работников. В ряде случаев законодательство возлагает на ОВД специальные 3. обязанности, безвестно влекущие пропавших категориям гражданско-правовые граждан; гражданских розыск дел; розыск последствия: должников по (розыск отдельным собственников безнадзорных животных; учет и хранение найденных вещей; охрану на основе договоров с организациями и юридическими лицами принадлежащего им имущества; лицензирование и контроль за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и изделий их содержащих; охрану имущества, оставшегося без присмотра и др.). 4. Особое значение знание и применение норм гражданского права имеет в борьбе с преступностью во всех аспектах этой многогранной функции: а) при выявлении признаков преступления знание гражданского права помогает отграничить преступления от гражданских правоотношений и от правомерных явлений (при решении вопроса о возбуждении уголовного дела); б) большую роль имеет знание гражданского права в правильной квалификации составов преступлений; 16 в) в деятельности по раскрытию преступлений: многие преступления совершаются в результате нарушения правил, установленных гражданским законодательством (способов расчетов, оформления сделок, исполнения договоров и др.). Выявление этих нарушений помогает установить способ совершения преступления и самих преступников; г) в предупреждении преступлений: в систему гражданского права входят специальные договоры, направленные на охрану имущества и предупреждение преступных посягательств на нее: договоры хранения, охраны – в том числе с участием ОВД. Кроме того, в целом четкое соблюдение норм гражданского права, неотвратимость гражданско-правовой ответственности является важнейшим средством предупреждения преступлений; д) возмещение вреда, причиненного преступлением – регулируется целиком гражданским правом (обязательства, возникающие вследствие причинения вреда). Для обеспечения реального возмещения вреда, причиненного преступлениями, работники ОВД должны знать и другие нормы гражданского права: о сделках, об общей собственности, о моменте перехода права собственности при приобретении имущества, об ответственности участников хозяйственных товариществ и обществ. Эти нормы помогают правильно определить имущество, на которое согласно нормам уголовно-процессуального законодательства сотрудник милиции должен (и вправе) наложить арест в обеспечение гражданского иска по возмещению вреда. Так, например, надо знать, что норма ст. 223 ГК, устанавливающая правило о переходе права собственности к приобретателю с момента передачи вещи, является диспозитивной. И поэтому, если в договоре стороны установят иное правило, то даже, если фактически движимая вещь находится у обвиняемого, он может и не быть ее собственником и на вещь нельзя наложить арест. 17 5. Применение норм гражданского права в деятельности различных служб органов внутренних дел требует знания тех или иных институтов гражданского права: а) участковые инспекторы – непосредственно связаны с гражданами и поэтому должны четко ориентироваться в вопросах их дееспособности, жилищном, семейном праве; б) органы ГИБДД при осуществлении своих функций постоянно связаны с реализацией права собственности и других вещных прав на автотранспортные средства. Их деятельность также имеет большое значение при решении вопросов гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный транспортными средствами, как источниками повышенной опасности; в) в деятельности органов дознания и следствия важно знание и применение норм ряда институтов гражданского права: о праве собственности, о моменте перехода права собственности по договорам, о сделках, об обязательствах, как договорных, так и о возмещении вреда. г) при осуществлении полномочий горрайорганов внутренних дел в области обеспечения безопасности личности, при осуществлении контроля за соблюдением гражданами установленных правил регистрационного учета, при осуществлении ими содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания и в ряде других случаях необходимо четко ориентироваться в вопросах гражданской правосубъектности граждан и деликтной ответственности. 18 РАЗДЕЛ 2 ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ §1.Понятие источников права. Понятие гражданско-правовых нормативных актов как главного источника гражданского права. §2. Гражданское законодательство и подзаконные гражданско-правовые акты. §3. Состояние современного гражданского законодательства. §4. Толкование гражданско-правовых норм. Дополнительная литература: 1. Богатых Е. Гражданское и торговое право (схемы). Ч.1. М. 1996. 2. Брагинский М.И.. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.:«Статут»,2004. 3. Зивс С.Л. Источники права. М.., 1981. 4. Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. Саратов, 1976. 5. Канашевский В.А. Международные договоры РФ и акты гражданского законодательства. Казань, 2000. 6. Маковский А.Л. О концепции первой части Гражданского кодекса // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1994. №4. 7. Новицкий И.Б. Источники советского гражданского права. М., 1959. 19 §1. Понятие источников права и гражданско-правовых нормативных актов как главного источника гражданского права. Источник права – это форма юридического закрепления и внешнего выражения правового предписания.2 Источниками права являются нормативные правовые акты, правовые обычаи, правовые прецеденты и нормативные договоры. Однако в российском гражданском праве гражданско – правовой нормативный акт является основным источником гражданского права. Кроме того, источником гражданского права могут быть обычаи делового оборота (в предпринимательских отношениях). Другие отношения, а так же судебные прецеденты в России не являются источниками гражданского права. Гражданско-правовой нормативный акт — это акт компетентного органа государства, содержащий нормы гражданского права. Норма права - общее правило поведения, установленное правовым актом, то есть адресованное неопределенному кругу лиц (а не одному конкретному лицу), рассчитанное на многократное применение и обеспеченное возможностью государственного принуждения. Правовые акты (и соответственно нормы права) необходимо отличать от актов применения норм права (они не устанавливают общие правила повеления, а носят индивидуальный и разовый характер). Гражданско-правовые нормативные акты— это акты, содержащие нормы гражданского права. Их основой является Конституция Российской Федерации. Гражданско-правовые нормативные акты (ст. З ГК РФ) подразделяются на «гражданское законодательство» и «иные гражданскоправовые акты» (подзаконные). 2 Ромашов Р.А. Теория государства и права. «Питер». 2006. С. 123. 20 §2. Гражданское законодательство и иные гражданско-правовые нормативные акты. Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Эти правовые акты принимаются законодательным органом и обладают наибольшей юридической силой по отношению к «иным правовым актам (подзаконным). Гражданский кодекс — собрание гражданско-правовых норм, систематизированных по правовым институтам. «Иные федеральные законы» — в отличие от Гражданского кодекса содержат нормы, регулирующие отдельные виды (сферы) имущественных и личных неимущественных отношений, входящих в предмет гражданского права (например, "О несостоятельности (банкротстве), "Об автономных учреждениях" и др.). Иные (отельные) федеральные законы должны соответствовать гражданскому кодексу. Иные нормативно-правовые акты» — это Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, которые содержат нормы гражданского законодательства, а также акты министерств и ведомств. Эти гражданско-правовые акты отличаются от гражданского законодательства по следующим признакам: 1) они принимаются не законодательной, а исполнительной вла- 2) они должны соответствовать законодательству: в случае про- стью; тиворечия Указа Президента или постановления Правительства законодательству (Гражданскому кодексу или другому закону) — применяется соответствующий закон. 21 Постановления Правительства, содержащие нормы гражданского права, могут приниматься лишь на основании и во исполнение гражданского законодательства и Указов Президента Российской Федерации. Таким образом, между «иными правовыми актами» есть субординация. К гражданско - правовым актам относятся также акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права - они могут приниматься лишь в случаях и пределах, предусмотренных гражданским законодательством и правовыми актами президента или правительства. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство, (то есть все гражданско-правовые акты, так как Конституция в понятие «законодательство» вкладывает более широкое содержание), кроме жилищного, находится в ведении Российской Федерации. Это означает, что субъекты Федерации не вправе принимать ни законы, ни иные правовые акты, содержащие самостоятельные гражданско-правовые нормы. Жилищное законодательство отнесено Конституцией РФ к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72 Конституции РФ). Особенности гражданско-правовых нормативных актов. 1. Гражданское право включает в себя не только законы, но и иные гражданско - правовые акты. 2. Наличие (причем в значительной части) диспозитивных норм. Диспозитивная норма— это норма, «которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное» п.4 ч.2 ст. 421 ГК; таким образом, здесь устанавливается приоритет усмотрения (воли) самих участников правоотношения перед нормой права: стороны могут своим соглашением исключить применение диспозитивной установить условие, отличное от предусмотренного в ней. нормы либо 22 3. В гражданском праве допускается применение аналогии закона и аналогии права (ст.6 ГК РФ). 4. Допускается применение обычаев делового оборота (то есть правил поведения, не предусмотренных законодательством, но широко применяемых в какой-либо области предпринимательской деятельности, если они не противоречат императивным нормам или договору) - ст.5 ГК РФ. 5. В гражданском праве действует особое правило о допустимости обратной силы актов гражданского законодательства. Обратная сила допускается только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом (ст.4 ГК РФ). Необходимо подчеркнуть, что обратная сила допускается лишь к действию законов, но не иных правовых актов. §3. Состояние современного гражданского законодательства. Состояние современного гражданского права отражает переходный период развития российского государства, обусловленный вхождением в рыночную экономику. Процесс создания новых гражданско-правовых нормативных актов соответствующих отношениям в сфере рыночной экономики и задачам формирования гражданского общества, в России еще не завершен. Поэтому действующее гражданское право охватывает «новые» и отдельные «старые» гражданско-правовые нормативные акты (как законы, так и иные правовые акты). Новые законы и иные нормативно-правовые акты — это принятые после 12 июня 1990 года (Дня провозглашения независимости России), «старые» — то есть принятые до 12 июня 1990 года, причем они охватывают правовые акты не только РСФСР, но и СССР. 23 Новые гражданско-правовые нормативные акты обладают приоритетом перед принятыми до 12 июня 1990 года. Ранее, до принятия Гражданского кодекса, в систему гражданскоправовых нормативных актов входили «Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик», принятые 31 мая 1991 года, которые в связи с распадом СССР не могли вступить в силу, но постановлением Верховного Совета России от 14 июня 1992 года были введены в действие в Российской Федерации с 3 августа 1992 года. После принятия и введения в действие первой части нового гражданского кодекса Российской Федерации с 1 января 1995 года, ч.2 ГК - с первого марта 1996 года, ч.3 - с 1 марта 2002 года и с 1 января 2008 года части 4 Гражданского кодекса РФ (об интеллектуальной собственности) завершилась кодификация гражданского законодательства. Однако процесс развития и совершенствования гражданского законодательства продолжается: вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс, принимаются новые федеральные законы. Особое место в системе гражданско-правовых нормативных актов занимают нормы международного права (ст.7 ГК РФ). Во-первых, они имеют приоритет перед внутренним законодательством. Во-вторых, гражданско-правовые нормы международных договоров Российской Федерации применяются, по общему правилу, непосредственно (без издания внутригосударственного акта). §4. Толкование гражданско-правовых норм. Толкование гражданско-правовых норм - это уяснение их содержания. Различают виды толкования: 1. По субъектам - аутентичное, легальное, судебное и доктринальное. 24 2. По способам - грамматическое, логическое, систематическое и историческое. 3. По объему - буквальное, ограничительное и расширительное. РАЗДЕЛ 3 ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ §1. Понятие гражданского правоотношения. §2. Элементы гражданского правоотношения. §3. Осуществление гражданских прав. §4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. §5. Виды гражданских правоотношений. Дополнительная литература: 1. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Серия «Классика российской цивилистики». М.: «Статут», 2000. 2. Голубев К.М., Нарижный С.В. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2004. 3. Иоффе О.С. Гражданское правоотношение. – Избранные труды по гражданскому праву. М.: «Статут», 2000. 4. Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении. – Избранные труды по гражданскому праву. М.: «Статут», 2000. 5. Красавчиков О.А. Юридические факты в гражданском праве. – Избранные труды. М.: «Статут», 2005. 6. Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение – юридическая форма общественного отношения. // Избранные труды, том 2, М. «Статут», 2005. 25 7. Красавчикова неимущественных прав Л.О. граждан Понятие в и система гражданском праве личных России. Екатеринбург, 1996. 8. Магазинер Я.М. Объект права. – Очерки по гражданскому праву. Л., 1957. 9. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан. М., 10. Маркова М.Г., Надтачаев П.В. Современные проблемы 2000. защиты чести, достоинства и деловой репутации в сфере взаимоотношений органов внутренних дел и средств массовой информации. // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2003. №3. 11. Селифонов А.А. Гражданские правоотношения в деятельности подразделений ОВД // Актуальные вопросы гражданского права и гражданского процесса в деятельности ОВД. Тезисы докладов и научных сообщений: СПб Университет МВД России, 2004. 12. Смирнов В.И. Односторонние сделки: правовая природа и проблемы реализации в некоторых правоотношениях общей части гражданского права. СПб, Ун-т МВД, 2006. 13. Тебряев А.А. Основания правопреемства. Санкт - Петербург. Изд – во Политехнического Университета. 2007. 14. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. 15. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М., 2002. §1. Понятие гражданского правоотношения Гражданские правоотношения — это урегулированные нормами гражданского права стоимостные имущественные и личные неимущественные общественные отношения, основанные на юридическом равенстве, автономии воли и самостоятельности их участников. Они 26 характеризуются прежде всего признаками, свойственными любому правоотношению. Общие признаки правовых отношений. Во-первых — это общественные отношения, то есть отношения между людьми (как индивидуумами — отдельными гражданами, так и между коллективами людей — юридическими лицами, публичноправовыми субъектами). Во-вторых, они являются идеологическими общественными от ношениями. Это означает, что они создаются людьми сознательно, устанавливаются по воле людей. Например, гражданское правоотношение между продавцом и покупателем возникает по их воле, на основе соглашения. В-третьих, гражданские правоотношения являются волевыми. Это обусловлено тем, что за фактическими отношениями признается значение гражданско-правовых в силу воли государства, выраженной в гражданскоправовых нормах. Кроме того, поскольку в гражданско-правовых нормах выражена воля государства, то гражданские правоотношения воспроизводят эту волю. В-четвертых, гражданские правоотношения представляют собой общественные отношения, урегулированные нормами права. В-пятых, их осуществление наряду с убеждением, обеспечивается государственным принуждением. Кроме указанных общих признаков, гражданские правоотношения характеризуются двумя специальными признаками. Во-первых, их специфика состоит в том, что они опосредуют определенные виды общественных отношений — это стоимостные имущественные и личные неимущественные отношения. Во-вторых, особенность гражданских правоотношений проявляется в том, что для них характерен особый метод правового регулирования. 27 Они являются правоотношениями особого структурного типа, что выражается в правовом положении их участников, отличающимся неподчиненностью друг другу. Отношения между субъектами гражданского правоотношения основаны на началах их юридического равенства, автономии воли и самостоятельности. Они характеризуются дозволительностью и диспозитивностью. §2. Элементы гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения — это его составные части: субъекты, субъективное право, субъективная обязанность и объект. Субъекты— это участники регулируемых гражданским законодательством отношений. Ими являются граждане, юридические лица, государство (Российская Федерация и ее субъекты), муниципальные образования. Субъекты правоотношения подразделяются на две стороны; управомоченный субъект и субъект обязанный. Субъект правоотношения, наделенный правами, называется управомоченным (например, займодавец в договоре займа), а обремененный обязанностями, — обязанным (например, заемщик в договоре займа). В правоотношениях может быть два и более управомоченных и обязанных лиц. Субъективное право - это право, принадлежащее конкретному субъекту — участнику определенного правоотношения. Термином «право» обозначается также право, как совокупность норм, то есть общих правил поведения, которое в отличие от субъективного права приняго называть «объективным правом». Так, право частной собственности гражданина Алексеева на жилой дом — это субъективное право (право субъекта гражданского 28 правоотношения). Нормы же законодательства о праве частной собственности относятся к объективному праву (например, ст. 213ГК РФ). Субъективное право связано с понятием о мере поведения. Этим понятием определяются границы юридически возможного поведения, конкретные правила поведения для участников определенного правоотношения. Оно обладает двоякой направленностью. С одной стороны, субъективное право включает в себя меру поведения, дозволенного самому обладателю субъективного права (управомоченному), и тем самым определяет возможность совершения определенных действий (право на свои действия). Так, субъективное право частного собственника определяет прежде всего то, что его обладатель может делать с предметами своей собственности (возможность владеть, пользоваться, распоряжаться вещью). Другая сторона субъективного права охватывает возможность, предоставленную управомоченному субъекту, требовать определенного поведения от обязанных лиц. И, таким образом, выступает как требование, обращенное к обязанным лицам (право на чужие действия). Например, субъективное право частного собственника заключается в возможности не только владеть, пользоваться и распоряжаться своей вещью, но и требовать от всех окружающих лиц воздержания от нарушений его правомочий. Субъективное право заказчика по договору подряда проявляется в том, что он может требовать ог подрядчика выполнения обусловленной договором работы. Субъективная обязанность — это необходимость совершения определенных действий или воздержания от их совершения. Обязанность возлагается на обязанного субъекта правоотношения, но осуществляется в интересах управомоченного. Например, обязанность покупателя в 29 правоотношении по покупке вещи — это необходимость уплатить деньги продавцу. В отличие от субъективного права обязанность включает в себя не меру возможного, а меру должного поведения. Если субъективное право в пределах дозволенного предоставляет возможность выбора управомоченному (так, собственник может не реализовывать правомочие распоряжения), то субъективная обязанность выбора не предоставляет, она неотвратима и уклонение от требований, вытекающих из обязанности, влечет применение Субъективное мер право и гражданско-правовой субъективная ответственности. обязанность, будучи противоположными по своей сущности, однако служат одной цели обеспечению интересов управомоченного. Вместе они образуют содержание правоотношения. Объект гражданского правоотношения - это то, на что направлено воздействие субъективных прав и обязанностей в правоотношении. Право, являясь идеологической категорией (мерой поведения, правилами поведения) непосредственно может воздействовать только на человеческие поступки - на поведение людей (через их сознание и волю). Поэтому непосредственным юридическим объектом правоотношения является поведение людей3. Например, в гражданском правоотношении по договору подряда субъективные права и обязанности участников побуждают совершить действия по выполнению работы и ее оплате. Эти действия и являются юридическим объектом данного правоотношения. Наряду правоотношение с непосредственным может иметь юридическим вторичный объект. Это объектом вещи и нематериальные объекты, по поводу которых возникают правоотношения и на которые воздействует не само право, а поведение участников. Сами 3 См. Иоффе О.С. Гражданские правоотношения. / Избранные произведения. М.: «Статут», 2000. 30 же они не способны реагировать на правовое воздействие непосредственно, помимо поведения человека, и поэтому не являются непосредственным юридическим объектом правоотношения. Поведение людей, как юридический объект правоотношения может быть в двух формах: действие и воздержание от действия. §3. Осуществление гражданских прав. Осуществление гражданских прав основывается на следующих основных началах: 1. Юридическое равенство, неподчиненность одной стороны другой. 2. Соответствие требованиям закона и иных правовых актов. 3. Соблюдение прав и интересов других лиц. 4. Соответствие основам нравственности. 5. Обеспечение беспрепятственности осуществления гражданских прав. 6. Свобода осуществления: субъекты гражданского права осуществляют их «по своему усмотрению» (ст. 10 ГК), «своей волей и в своем интересе» (ст.ст. 1, 2 ГК). 7. Недопустимо осуществление своего права с намерением при- чинить вред другому лицу. 8. Недопустимо любое злоупотребление своим правом при его осуществлении. 9. Возможность отказа от осуществления принадлежащего права. Наряду с общими началами осуществление отдельных видов гражданских прав подчиняется дополнительным специальным правилам: 1. При осуществлении прав предпринимателей: а) возможно применение обычаев делового оборота; б) не допускается использование 31 гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление своим доминирующим положением на рынке; в) необходимо хозяйственно осуществлять свои права. 2. При осуществлении права собственности на ряд объектов предъявляется требование их хозяйственного содержания. Это касается жилых помещений (ст. 293 ГК), особо ценных и охраняемых государством культурных ценностей (ст. 240 ГК), земельных участков (ст. 285 ГК). Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно хозяйственно осуществлять свои права (ст. 65 ГК). 3. Осуществление права собственности на такие объекты как земля и природные ресурсы должно не наносить ущерба окружающей среде (п. З ст. 209. ГК). 4. Собственники домашних животных должны соблюдать нормы гуманного отношения к животным (ст. 241 ГК). 5. Осуществление договорных прав определяется условиями того или иного договора, которые в соответствии со ст. 421 ГК, как правило, определяются по усмотрению сторон. 6. Осуществление ряда прав в соответствии с законом подчиняется назначению этих прав: право собственности на жилые помещения (ст. 288 ГК и ст. 17 Жилищного Кодекса), право собственности на землю (п.2 ст. 260 и ст.284 ГК РФ) - они не могут использоваться на иные цели за отдельными исключениями. Последствия неправильного осуществления гражданских прав. 1. Отказ в защите. 2. Прекращение самого права. 3. Применение мер гражданско-правовой ответственности. 4. Недействительность сделки. 32 §4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений - это юридические факты, то есть обстоятельства, которые влекут правовые последствия в силу того, что они предусмотрены правовыми нормами либо в силу общих начал и смысла гражданского законодательства. Классификация юридических фактов гражданского права. Прежде всего, они делятся на юридические факты в виде поведения людей и юридические факты — события. Поведение субъектов — это такие юридические факты, в которых проявляется воля людей, то есть волевые акты. События — обстоятельства, не зависящие от воли людей. Поведение подразделяется на действия (активные волевые акты) и бездействие (пассивные волевые акты — воздержание от совершения действий). И те, и другие могут быть правомерными и неправомерными. Поведение в виде неправомерных действий или бездействия — это гражданское правонарушение. Правомерные действия в сфере юридических фактов гражданского права включают в себя: сделки, юридические поступки и административные акты. Сделки - это правомерные действия, направленные на достижение определенного правового результата (завещание, договор купли-продажи, договор аренды и т.п.). Сделки - самые распространенные юридические факты гражданского права, поскольку они дают возможность самостоятельного выбора и реализации инициативы субъектов, что отражает сущность гражданского права. 33 Юридические поступки - правомерные действия субъектов, которые вызывают правовые последствия в силу закона, независимо от наличия у субъектов соответствующей цели (например, создание произведения литературы, искусства, науки, обнаружение клада). Административные акты — властные предписания компетентных органов исполнительной власти. В условиях становления рыночной экономики роль их в возникновении гражданских правоотношений резко сократилась. Они применяются в основном в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд (оборона, безопасность страны), где являются предпосылкой заключения договоров. События различаются на абсолютные и относительные. Абсолютные события — это такие явления, которые вообще не зависят от людей, не связаны с их волевой деятельностью (течение времени, различные стихийные явления). Относительные события — явления социального характера. Они возникают по воле людей, но не тех, кто является участниками конкретного гражданского правоотношения (например, война). §5 Виды гражданских правоотношений. Гражданские правоотношения классифицируются на: 1) имущественные и личные неимущественные; 2) абсолютные и относительные; 3) вещные и обязательственные. 1. Имущественные и личные неимущественные. Имущественные характеризуются следующими признаками: а) это отношения, возникающие по поводу материальных благ; б) имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, являются стоимостными (их субъекты обладают распорядительной 34 самостоятельностью в отношении имущества; объект — имущество, являющееся товаром, по содержанию они возмездные); в) для них характерна отчуждаемость; г) защищаются — посредством восстановления имущественной сферы потерпевшего. Личные неимущественные отношения. а) это отношения, возникающие в отношении нематериальных благ: жизни, здоровья, личной неприкосновенности, чести, достоинства, деловой репутации, авторства и т.п.; б) они являются личными, так как отражают индивидуальность той или иной личности, присущи только ей; в) они неотчуждаемы, то есть неотделимы от личности субъекта - не могут отчуждаться (передаваться другим субъектам); г) они защищаются специфическими неимущественными средствами: восстановления, опровержения, а в тех случаях, когда нарушением нематериальных причиняется моральный вред личных неимущественных (физические или (и) отношений нравственные страдания), возможны денежные взыскания в пользу потерпевшего — «компенсация морального вреда». Размер определяется судом в зависимости от степени (тяжести) морального вреда, индивидуальной реакции потерпевшего, степени вины причинителя, материального положения и иных обстоятельств (ст.ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ). На их защиту не распространяется исковая давность (ст.208 ГК). 2. Абсолютные и относительные правоотношения. Это деление зависит от структуры правоотношения. Абсолютные - это такие правовые отношения, где обязанными являются абсолютно все другие лица, которые должны воздерживаться от посягательств на права управомоченного (например, право собственности, авторское право). 35 Относительные правоотношения - характеризуются тем, что в этих правоотношениях обязанными являются определенные конкретные лица (одно или несколько), они возникают относительно конкретных лиц (например, любой договор, обязательство по возмещению вреда). 3. Имущественные правоотношения подразделяются на вещные и обязательственные (обязательства). а) они различаются, прежде всего по экономической сущности. Вещные опосредуют статику общественного производства (длительное обладание имуществом), обязательственные - динамику (передачу, движение имущества, временное обладание имуществом); 6) материальный объект вещных правоотношений— вещи, причем всегда и исключительно; в обязательственных правоотношениях - объект как вещи, так и иные материальные блага; в) юридический объект вещных прав — активное поведение управомоченного и пассивное поведение обязанных лиц (воздержание от совершения действий); юридический объект обязательственных правоотношений, как правило, активное поведение (действия) обязанных лиц. Например, строительство дома подрядчиком. г) вещные права отличаются наибольшей полнотой правомочий на вещи, обязательственные права на вещи (например, по договору хранения, аренды, комиссии и др.) создают лишь ограниченные права на вещи как по содержанию так и во времени. Вещные права временем не ограничены. д) по структуре — вещные правоотношения являются абсолютными, обязательственные — относительными. К вещным правам относятся право собственности (главное вещное право) и другие (ограниченные) вещные права, указанные в ст. 216 ГК РФ: 36 право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитуты и др. Обязательства - это различные договоры (договоры купли-продажи, договоры дарения и др.), а также внедоговорные обязательства (деликтные, из неосновательного обогащения, из действий в чужом интересе без поручения, из односторонних сделок). РАЗДЕЛ 4 ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА §1. Правоспособность граждан. §2. Дееспособность граждан. §3. Опека, попечительство, патронаж. §4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. §5. Акты гражданского состояния. Дополнительная литература: 1. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. 2. ВеберсЯ.Р. Правосубъектность граждан. Рига, 1976. 3. Ельчанинова О.В. Гражданско-правовое положение лиц, осужденных к лишению свободы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. 4. Жукова Р.О. Гражданская правосубъектность несовершеннолетних и участие ОВД в её реализации.// Автореферат на соискание ученой степени к. ю. н. СПб.: Санкт – Петербургский Университет МВД РФ. 2006. 5. Кузнецова Л.Г., Шевченко положение несовершеннолетних. М., 1968. Я.Н. Гражданско-правовое 37 6. Маркова М.Г Вопросы правоспособности и дееспособности граждан в деятельности милиции. //Избранные работы. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России. 2004. 7. Маркова М.Г Гражданско-правовое положение лиц, содержащихся под стражей в порядке меры пресечения. // Избранные работы. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. 8 Маркова М.Г Гражданско-правовое положение осужденных, отбывающих оказание в ИТК. // Избранные работы. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 200 9. Юрченко А.К. Безвестное отсутствие. Л., 1954. § 1. Правоспособность граждан. Граждане - это физические лица (как граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства), которые являются субъектами (участниками) гражданских правоотношений. Они обладают гражданской правосубъектностью, которая включает в себя особые юридические категории: правоспособность и дееспособность. Гражданская правоспособность — это юридическая возможность (способность) иметь гражданские права и обязанности. Содержание гражданской правоспособности — это совокупность возможностей иметь имущественные права (право частной собственности, обязательственные права, права наследования, право заниматься предпринимательской деятельностью и др.) и личные неимущественные права: права авторства и др. Основные признаки правоспособности граждан: равенство и гарантированность. 1. Равенство означает, что у всех граждан правоспособность универсальная - общая, одинаковая и не зависящая от возраста, пола, 38 национальности и других индивидуальных качеств. Такой же гражданской правоспособностью обладают иностранные гражданства, иное предусмотрено если не граждане и лица федеральным без законом (отдельные ограничения). 2. Гарантированность — это недопустимость произвольного лишения и ограничения гражданина правоспособности. Никто не может быть ограничен в правоспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом. Закон не допускает полного лишения гражданина правоспособности. В случаях, предусмотренных законом, допускается только лишение отдельных элементов правоспособности в установленном законом порядке и на определенных срок. Правоспособность неотчуждаема. Сам гражданин не может распоряжаться своей правоспособностью. По общему правилу закона сделки, направленные на полный или частичный отказ от правоспособности, либо другие ее ограничения, ничтожны (ст. 22 ГК РФ). Соотношение гражданской правоспособности и субъективных гражданских прав и обязанностей: 1. Гражданская правоспособность необходимая (но не единственная) предпосылка, условие возникновения субъективных прав и обязанностей, Они соотносятся как категории возможности и действительности. 2. Правоспособность возникает у гражданина с момента рождения и в силу закона, а субъективные гражданские права — позднее и при наличии определенных юридических фактов. 3. Правоспособность у всех граждан — равная, а субъективные гражданские права и обязанности — неравные, ибо правоспособность определяется законом, а субъективные гражданские права зависят от определенных индивидуальных качеств человека: от его способностей, потребностей, от экономических возможностей человека. 39 4. Правоспособность неотчуждаема, а своими имущественными нравами гражданин может распоряжаться. § 2. Дееспособность граждан. Гражданская (возможность) дееспособность самостоятельно - (своими юридическая способность действиями) приобретать гражданские права и обязанности, их осуществлять и нести гражданскоправовую (имущественную) ответственность. Она определяет самостоятельное участие человека в гражданском обороте. Содержание дееспособности гражданина включает три элемента: - возможность совершать юридические действия по приобретению гражданских прав и обязанностей (то есть заключать сделки); - возможность самостоятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности; - юридическая способность нести гражданско-правовую ответственность. Дееспособность в отличие от правоспособности зависит от определенных индивидуальных качеств человека — от его возраста и состояния душевного здоровья, Классификация дееспособности граждан. Закон устанавливает полную дееспособность, частичную дееспособность, дееспособность малолетних, полную недееспособность и ограниченную дееспособность. Полностью дееспособны граждане, достигшие совершеннолетия (восемнадцати лет), если они не признаны судом недееспособными или не ограничены судом в дееспособности. Полностью дееспособны также граждане, вступившие в брак, согласно семейному законодательству, до восемнадцати лет. Кроме того, полная дееспособность возникает при 40 эмансипации несовершеннолетних, достигших шестнадцати лет (ст. 27 ГК). Дееспособные самостоятельно их граждане самостоятельно осуществляют и несут совершают сделки, гражданско-правовую ответственность. Частичной дееспособностью обладают граждане в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ). 1. Они совершают сделки по общему правилу сами, но при наличии письменного согласия своих родителей, ( усыновителей или попечителя). 2. Для совершения сделок по отчуждению имущества подопечного, сдаче его в наем, в безвозмездное пользование или в залог, и сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного, требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства (п.2 ст.37 ГК)4. 3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут самостоятельную гражданско-правовую ответственность своим имуществом по совершенным ими сделкам (п.3 ст. 26 ГК). В деликтных ответственности обязательствах привлекаются также на субсидиарных родители, началах усыновители к или попечители несовершеннолетних (п.2 ст. 1074 ГК) 4. Частично дееспособные самостоятельно, т. е. без согласия родителей, усыновителей или попечителей, вправе распоряжаться своим заработком и иными доходами, осуществлять авторские права, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст.28 ГК РФ и п.2 ст.26 ГК РФ. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 (ст. 28 ГК) лет включает в себя лишь возможность совершать три вида сделок: 4 См. также ст. 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. 41 1. мелкие бытовые сделки; 2. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (когда не требуется нотариального удостоверения или государственной регистрации); 3. сделки по распоряжению средствами, предоставленными за конным представителем (или с его согласия третьим лицом) для определенной цели или для свободного распоряжения. 4. Они не несут имущественную ответственность, которая возла- гается на их законных представителей (при наличии вины послед них) - п.3 ст.28 и ст.1073 ГК РФ. Полностью недееспособными являются дети до шести лет и граждане, которые вследствие психического расстройства, признаны судом недееспособными. 1.Они не могут сами совершать сделки. От имени малолетних недееспособных сделки совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны (ст.28 СК РФ), а от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершают его опекуны п.2 ст.29 СК РФ). 2. Сделки, существенно затрагивающие имущественные интере- сы подопечных - совершаются их законными представителями при предварительном разрешении органа опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК). Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному не подлежит отчуждению за отдельными исключениями5. 3.Недееспособные не несут имущественную ответственность, она возлагается на их законных представителей и организации, под надзором которых они находились (при наличии их вины) - п.3 ст.28 и ст. ст. 1073, 1076 ГК РФ. Ограниченно дееспособными являются граждане, которые признаны таковыми по решению суда вследствие злоупотребления спиртными 5 Федеральный Закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г. ст. 20. 42 напитками или наркотическими средствами, которое ставит их семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). Ограничение дееспособности выражается: 1. В установлении попечительства. 2. В том, что совершение сделок (кроме мелких бытовых), а также получение заработка и иных доходов лицом, ограниченным в дееспособности, может осуществляться лишь с согласия попечителя. 3. Однако имущественную ответственность эти лица несут самостоятельно. По решению суда может быть ограничен в дееспособности также частично дееспособный гражданин в возрасте с 14 до 18 лет: при наличии достаточных оснований он может быть ограничен или лишен права самостоятельного распоряжения своими доходами по решению суда (п.4 ст.26 ГК РФ.) § 3. Опека, попечительство, патронаж. Опека— правовые меры, обеспечивающие защиту прав и интересов, малолетних до 14 лет и граждан, признанных судом недееспособными. Опекуны: 1. Являются законными представителями подопечных. 2. Совершают от их имени и в их интересах сделки (а в случаях, указанных в ст. 37 ГК, с разрешения органов опеки и попечительства). Однако в случаях, указанных в законе опекун не вправе совершать сделки по распоряжению имуществом подопечного6. 3. Несут, при наличии их вины, имущественную ответственность за подопечных. 6 Ст. 575 ГК РФ; ст. 20 Федерального закона РФ «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. 43 Попечительство - правовые меры, обеспечивающие защиту прав и интересов частично дееспособных и ограниченных в дееспособности. Попечители: 1. Дают согласие на совершение сделок подопечных (а в случаях, указанных в ст. 37 ГК. при предварительном разрешении органов опеки и попечительства). 2. Несут при наличии их вины субсидиарную ответственность по деликтным правоотношениям в случаях причинения вреда частично дееспособным гражданином. Ограниченные в дееспособности по ст. 30 ГК РФ - сами несут ответственность и их попечители не несут за них гражданско – правовую ответственность. Патронаж (ст. 41 ГК) - это особые правовые меры, которые устанавливаются в отношении совершеннолетнего дееспособного гражданина, по состоянию здоровья нуждающегося в помощи по осуществлению и защите своих прав и исполнению обязанностей. В этом случае, с согласия совершеннолетнего дееспособного гражданина, органом опеки и попечительства ему назначается помощник. Он совершает сделки в интересах патронируемого на основании договора поручения и доверенности. Доверительное управление имуществом гражданина, находящегося под патронажем учреждается при необходимости постоянного управления недвижимым и движимым имуществом подопечного. Оно возникает на основании договора заключенного о доверительном патронируемым (доверительным управляющим). управлении гражданином с имуществом, помощником 44 § 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. Безвестное отсутствие — установленный судом факт длительного (один год или более) отсутствия гражданина в месте его жительства и неполучения сведений о нем, несмотря на принятые меры. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим: 1. Над имуществом лица, признанного безвестного отсутствую- щим, при необходимости постоянного управления таким имуществом, учреждается управление на основании договора доверительного управления. 2. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать и погашается задолженность по его другим обязательствам. 3. Супруг — вправе расторгнуть брак в упрощенном порядке в ЗАГСе. Объявление гражданина умершим — признание но решению суда гражданина умершим в силу длительного безвестного отсутствия (5 лет и более) либо его пропажи без вести при чрезвычайных обстоятельствах (через 6 месяцев), а при пропаже военнослужащего или иного гражданина в связи с военными действиями — по истечении двух лет. Объявление гражданина умершим влечет такие же последствия, как смерть гражданина (прекращение брака, открытие наследства и др.). На основании решения суда об объявлении умершим, после вступления его в законную силу, в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) регистрируется смерть. 45 § 5. Акты гражданского состояния. Акты гражданского состояния - это особые юридические факты, которые определяют правовое положение гражданина. К ним относятся действия граждан и события, указанные в законе ( ст. 47 ГК РФ): рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина. Эти юридические факты влияют на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей и определяют гражданско-правовой статус гражданина. Например, возникновение и прекращение правоспособности связано с моментом рождения и моментом смерти человека. В силу особой значимости актов гражданского состояния законом введена их обязательная государственная регистрация. Она возложена на органы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы). Условия и порядок регистрации этих актов, их изменение, восстановление и аннулирование определяются специальным законом7 РАЗДЕЛ 5 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА §1. Понятие юридического лица. §2. Виды юридических лиц. §3. Образование юридических лиц. §4. Прекращение юридических лиц. Дополнительная литература: 1. Банина О.А. Органы внутренних дел как субъекты гражданских правоотношений. Калининград, 2003. См.: Федеральный закон РФ «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 2001 г. №143ФЗ (с изм. на 22.08 2004 г.) // СЗ РФ.1997.№ 47. Ст.5340. 7 46 2. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. 3. как Волкогон А.В. Общество с ограниченной ответственностью организационно-правовая форма ведения предпринимательской деятельности в России: проблемы правового регулирования. СПб.: Изд-во СПб Ун-та МВД России, 2007. 4. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961. 5. Гусак В.И. Гражданско-правовой статус городских и районных органов внутренних дел МВД России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 2003. 6. Зыкова И.В. Юридические лица. М., 2005. 7. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. / Избранные труды. М.: «Статут», 2000. 8. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества. М., 1995. 9. Кашанина Т.В. Корпоративное право М., 1999. 10. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. // Правоведение. 1996. №2. 11. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. М.: «Статут», 2003. 12. Кулагин М.И. Государственный монополистический капитализм и юридическое лицо. Избранные труды. М.: «Статут», 1997. 13. Медведев Д.А. Реализация гражданской правосубъектности государственного предприятия. Автореферат канд. диссертации Л., 1990. 14. Мирошникова Н.И. Юридические лица в российском гражданском праве. Ярославль, 1994. 15. М., 2000. Макальская М.Л. Некоммерческие организации в России. 47 16. Фролов А.Д. Юридические лица. Уфа.: Уфимская школа МВД России. 1993. 17. Ручкина Г.Ф. Гражданская правосубъектность органов внутренних дел. Уфа, 1997. 18. Селифонов А.А. Правовой статус объединений предприятий в Российской Федерации. СПб.: Изд. СПб университета МВД России, 2006. 19. Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица: история и современная трактовка. // Государство и право. 1993. №3. § 1. Понятие юридического лица. Юридическое лицо - это особый субъект права, не имеющий единого реального физического воплощения, состоящий из нескольких лиц (физических и (или) юридических) либо одного лица, которому присущи следующие признаки: 1. Наличие определенной организации, закрепленной в учредительных документах. 2. Имущественная обособленность (обладание правом собственности или иным вещным правом). 3. Наличие самостоятельного баланса или сметы. 4. Самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам. 5. Участие в гражданском обороте от своего имени. 6. Возможность быть истцом и ответчиком в суде. 7. Государственная регистрация. Правоспособность юридического лица — юридическая возможность иметь гражданские права и обязанности. Она может быть общей (универсальной) и специальной — ст. 49 ГК, п. 1. 48 Общая правоспособность— это возможность иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Ею обладают коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных). Специальная правоспособность гражданские права деятельности, и — обязанности, лишь предусмотренным в это возможность иметь соответствующие целям учредительных документах юридического лица. Ею обладают государственные и муниципальные предприятия, а также некоммерческие организации. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (государственной регистрации) и прекращается в момент государственной регистрации его прекращения - внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц (п.3 ст. 49 ГК РФ). Правоспособность на занятие теми видами деятельности, на которые в соответствии с законом требуется лицензия, возникает с момента получения лицензии8. Дееспособность юридических лиц- юридическая возможность самостоятельно приобретать гражданские права и обязанности, их осуществлять и нести гражданско-правовую ответственность. Она возникает одновременно с правоспособностью. Виды реализации дееспособности юридических лиц: 1. При участии в гражданском обороте — в правоотношениях с другими субъектами гражданского права (заключение договоров, участие в суде). См. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ // СЗ РФ 2001. № 33 (Часть 1). Ст. 3430. С последующими изменениями и дополнениями. 8 49 2. Во внутрихозяйственной деятельности по управлению и ведению дел. Дееспособность юридического лица по участию в гражданском обороте реализуется через органы юридического лица либо через его представителей. Органы юридического лица - это лица, которые в соответствии законом, иными правовыми актами и учредительными документами приобретают гражданские права и принимают обязанности от имени юридического лица. Органы могут быть единоличными (руководитель) и коллегиальными (собрание участников), они действуют без доверенности, их полномочия охватываются всей правоспособностью юридического лица. Представители — это лица, осуществляющие дееспособность юридического лица в гражданском обороте на основании доверенности, объем их полномочий определяется доверенностью. Дееспособность юридического лица реализуется также через его филиалы и представительства, которые не являются самостоятельными юридическими лицами. § 2. Виды юридических лиц. По целям деятельности они подразделяются на коммерческие и не коммерческие. Коммерческие — это юридические лица для которых извлечение прибыли является основной целью деятельности, они распределяют полученную прибыль между своими участниками. Некоммерческие - это организации, основной целью деятельности которых является не извлечение прибыли, а иные цели (социальные, религиозные и др.). 50 Коммерческие юридические лица включают в себя два вида: 1. Это организации, являющиеся собственниками: хозяйственные общества и товарищества, а также производственные кооперативы. 2. Организации, обладающие ограниченными вещными правами – это государственные и муниципальные унитарные предприятия9. Государственные и муниципальные предприятия подразделяются на казенные (они имеют право оперативного управления) и иные государственные и муниципальные предприятия (они наделены правом хозяйственного ведения). Государственные унитарные предприятия характеризуются следующими признаками: 1. Это коммерческие юридические лица. 2. Они не являются собственниками имущества, основаны на государственной собственности. 3. Они называются унитарными, ибо их имущество не может быть распределено по вкладам (паям, долям). 4. Обладают специальной правоспособностью. Государственные предприятия подразделяются на два вида: унитарные обычные предприятия и казенные предприятия. Казенные предприятия отличаются от других государственных предприятий тем, что: 1. Казенные предприятия обладают вещным правом, которое называется «правом оперативного управления», а другие государственные предприятия имеют право хозяйственного ведения. 2. Право оперативного управления значительно уже права хозяйственного ведения: казенные предприятия не вправе самостоятельно распоряжаться как недвижимым, так и движимым имуществом. Тогда как Федеральный закон РФ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ // СЗ РФ.2002. №48. Ст.4746. 9 51 иные государственные предприятия имеют право распоряжения движимым имуществом (ст.ст. 294-297 ГК). 3. Они не могут объявляться банкротами. 4. сет Государство (Российская Федерация, субъекты Федерации) не ответственность (субсидиарную) по обязательствам казенных предприятий при недостаточности их имущества. В отношении же других государственных предприятий их собственник - государство (Российская Федерация, тот или иной субъект Российской Федерации) не отвечает по обязательствам предприятий. 5. Казенные предприятия не могут создавать дочерние предприятия. Муниципальные унитарные предприятия. 1. Коммерческие юридические лица. 2. Не являются собственниками. Основаны на муниципальной собственности. 3. Являются унитарными. 4. Обладают вещным правом хозяйственного ведения или оперативного управления. 5. Имеют специальную правоспособность. ТАБЛИЦА РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ОБЫЧНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КАЗЕННЫМИ Обычные унитарные предприятия 1. Имеют право хозяйственного ведения. 2. Не вправе самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом (только с согласия собственника). 3. Собственник (государство, муниципальное образование) не несет ответственности по Казенные унитарные предприятия. 1. Имеют право оперативного управления. 2. Не вправе самостоятельно распоряжаться не только недвижимым, но и любым другим имуществом (только с согласия собственника), 3. Собственник (государство, муниципальное образование) несет 52 обязательствам этих предприятий. 4. Вправе создавать дочерние предприятия. 5. Могут объявляться банкротами субсидиарную ответственность по обязательствам казенных предприятий при недостаточности их имущества. 4.Не вправе создавать дочерние предприятия. 5. Не могут объявляться банкротами. Коммерческие юридические лица, являющиеся собственниками. Хозяйственные товарищества - это коммерческие организации, являющиеся объединением лиц и капитала, обладающие правом собственности на разделенный на доли (вклады) участников уставный капитал. Участники (вкладчики) не являются собственниками имущества товарищества, а имеют обязательственные права. Закон предусматривает два вида хозяйственных товариществ: полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные). Полное товарищество - это объединение лиц и их вкладов для осуществления совместной предпринимательской деятельности, участники которого (полные товарищи) несут по его обязательствам полную субсидиарную солидарную ответственность всем принадлежащим им имуществом. Ответственность участников является: 1. Полной, так как она не ограничивается вкладом в складочный (уставный) капитал, а может обращаться и на другое - принадлежащее им имущество. 2. Она является субсидиарной, то есть дополнительной, так как прежде всего обращается на складочный капитал и лишь, если его не хватает, участники отвечают своим имуществом по обязательствам товарищества (ст. 75 ГК). 53 3. Солидарность ответственности полных товарищей означает, что кредитор вправе требовать исполнения по обязательствам то- варищества за счет их личного имущества (при недостаточности складочного капитала) как от всех полных товарищей совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга (ст. ст. 75, 322-325 ГК). Участниками полного товарищества (полными товарищами) могут быть только предприниматели. Они должны лично участвовать в предпринимательской деятельности. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) — это объединение лиц для ведения предпринимательской деятельности с различным правовым статусом участников: полных товарищей и простых вкладчиков. Полные товарищи – ими могут быть только предприниматели, они являются учредителями товарищества, занимаются предпринимательской деятельностью, управляют и осуществляют ведение дел и несут полную субсидиарную, солидарную ответственность всем своим имуществом (как в полном товариществе). Простые вкладчики участвуют только вкладами в деятельности товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества лишь в пределах сумм, внесенных ими вкладов, а своим имуществом они не отвечают (ст. 82 ГК) Хозяйственное общество отличается от хозяйственного товарищества тем, что: 1. Оно прежде всего является объединением капитала, а не лиц: его участники принимают участие, в первую очередь, имущественными взносами и совсем не обязательно трудовой, предпринимательской деятельностью. 54 2. Поэтому общество в отличие от товарищества может быть создано не только несколькими лицами, но и одним лицом, которое и становится его единственным участником. 3. Участниками общества являются не только предприниматели, но граждане, юридические лица и не являющиеся таковыми. Хозяйственные общества могут быть трех видов: общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества. Общество с ограниченной ответственностью10 — это коммерческая организация, учрежденная одним или несколькими лицами, участники которой не отвечают по обязательствам общества своим имуществом и несут риск убытков только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Ограниченная ответственность определяет (в интересах гарантий прав кредиторов) особенности этих обществ: 1. Размер уставного капитала, не может быть меньше суммы, определяемой законом (не менее чем десять тысяч рублей). 2. Уставный капитал должен быть на момент регистрации оплачен его участниками, не менее чем наполовину. 3. Число участников не может превышать предела, установленного законом (не более 50 участников). Общество с дополнительной ответственностью — коммерческая организация, участники которой солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. Ответственность участников своим имуществом является: 1. Субсидиарной, так как наступает лишь при недостаточности уставного капитала. Федеральный закон РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 апреля 1998 г. №14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. (с последующими изменениями и дополнениями). 10 55 2. Она является солидарной, так как к ответственности привлекаются как все участники, так и любой из них. 3. Однако ответственность своим имуществом является не полной, а кратной. Она пропорциональна вкладам, а ее размер в кратном выражении (например, в двукратном или пятикратном) к стоимости вкладов определяется учредительными документами. Акционерное общество11 — коммерческая организация, уставный питал которой разделен на определенное число одинаковых долей, выраженных акциями, участники не отвечают своим имуществом, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акция - ценная бумага, удостоверяющая участие в акционерном обществе и права акционера, в частности, на получение прибыли. Акции различаются на привилегированные и обыкновенные - в зависимости от предоставляемых прав. Привилегированные акции. 1.Дают преимущественное право (перед держателями обыкновенных акций) на получение дивидендов. 2. Но размер дивидендов по ним заранее зафиксирован (и не может быть не только уменьшен, но и увеличен). 3. Эти акции являются «неголосующими» — их держатели не имеют, как правило, права голоса. Обыкновенные акции. 1. Дают остаточное право на дивиденды (после кредиторов и после держателей привилегированных акций). 2. Однако размер их дивидендов заранее не фиксируется (и тем самым не ограничивается заранее). Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995 г. №208-ФЗ // СЗ РФ 1996. №1. Ст.1. В редакции ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. 11 56 3. Эти акции являются «голосующими». Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми. Открытое акционерное общество - общество, участники которого могут: 1. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 2. Проводить открытую подписку на акции. 3. Проводить свободную продажу акций. Закрытое акционерное общество — это общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Особым видом акционерных обществ являются акционерные общества работников (народные предприятия)12. Хозяйственные общества различаются также на основные, дочерние и зависимые, если одно из них является участником другого — в зависимости от размера доли в уставном капитале. Производственные кооперативы13 — коммерческие организации, являющиеся собственниками имущества, осуществляющие свою деятельность на началах членства и личном трудовом и ином участии членов кооператива в совместной производственной или иной хозяйственной деятельности. Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность своим личным имуществом (то есть сверх внесенного пая) в размерах и порядке, предусмотренном законом и уставом кооператива. Закон РФ « Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998г. №115-ФЗ (с изм. на 21.03.2002 г.) // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст.3611. 13 Федеральный закон РФ "О производственных кооперативах» от 8 мая 1996г. №41-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №20. Ст.2321. 12 57 Некоммерческие юридические лица14 это - организации, не предусматривающие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Они могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствует этим целям. Виды некоммерческих юридических лиц: потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), учреждения (как государственные, так и основанные на иных формах собственности), частично15, финансируемые благотворительные собственником и иные полностью фонды, или государственные корпорации, саморегулируемые организации16 и др. § З. Образование юридических лиц. Способы образования: распорядительный и добровольный, в зависимости от правовых оснований17. Распорядительный способ— означает, что основанием возникновения юридического лица является распоряжение собственника. В таком порядке возникают государственные и муниципальные юридические лица. Унитарные предприятия, образуются — по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Их учредителями выступают Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования. Федеральный Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. №7-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № , 1995. № 21. Ст.1930; 15 Федеральный Закон РФ «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 г// с.3 16 Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 1. 17 В некоторых случаях, указанных в законе, действует разрешительный порядок создания юридических лиц: торгово-промышленные палаты, общественные объединения, в том числе политические партии, профсоюзы, и другие некоммерческие организации, банки, страховые общества, союзы и ассоциации. 14 58 Добровольный порядок (явочно-нормативный) основан на свободном волеизъявлении: договора между учредителями — при создании хозяйственных товариществ, решение учредителя образовании общества с ограниченной или - при дополнительной ответственностью одним лицом, договора о совместной деятельности по созданию других обществ, решение общего собрания — при образовании кооператива. Стадии образования юридического лица: 1. Первая стадия: «учреждение юридического лица включает разработку учредительных документов: устава, либо учредительного договора. В хозяйственных товариществах учредительным документом является учредительный договор. В хозяйственных обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и акционерных обществах - устав. В кооперативах, общественных, религиозных организациях, фондах, унитарных предприятиях — устав. Содержание учредительных документов: наименование и место нахождения юридического лица, порядок и органы управления. В учредительных документах некоммерческих организаций и государственных и муниципальных предприятий обязательно указание на предмет, цели деятельности, ибо они имеют специальную правоспособность. В зависимости от вида юридического лица в учредительных документах должны содержаться и другие сведения (например, в хозяйственных товариществах: о размере и составе складочного капитала, о размере и порядке изменения долей, о размере, составе, сроках и порядке внесения вкладов; для всех коммерческих организаций — фирменное наименование). 59 2. Вторая стадия образования юридического лица - государственная регистрация. Она осуществляется федеральным органом исполнительной власти, в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей18. Для государственной регистрации предоставляются заявление, сведения об учредителях, учредительные государственной пошлины, документы, документы, свидетельство об подтверждающие оплате оплату уставного капитала (например, хозяйственные товарищества и общества — не менее 50%). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 года «Об уполномоченном Федеральном органе исполнительной власти осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц», начиная с 1 июля 2002 государственную регистрацию осуществляет в настоящее время Федеральная налоговая служба Министерства финансов РФ19 и её территориальные органы. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня предоставления документов. Юридическое лицо считается созданным с момента государственной регистрации (ч. 2 ст. 51 ГКРФ). Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с постановлением Правительства РФ20. Лицензирование - получение разрешения (лицензии) для занятия отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом21. Федеральный Закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001г. №129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №33. С последующими изменениями и дополнениями. 19 Указ Президента РФ "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти от 24 сентября 2007 г. // Российская газета 26.09.2007. 20 См. Постановление Правительства РФ «О Едином государственном реестре юридических лиц" от 19 июня 2001 №438 (с изм. на 26.02.2004 г.) //СЗ РФ. 2002. 21 См. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельнос-ти" от 8 августа 2001 №128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (Часть1). Ст. 3430. С послед. изменениями. 18 60 § 4. Прекращение юридических лиц. Прекращение юридических лиц осуществляется тремя способами: путем реорганизации ликвидации, либо путем исключения из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа - признание юридического лица недействующим. 1) Реорганизация - это прекращение юридического лица с одновременным юридических возникновением, лиц на началах как правило, другого правопреемства. (других) Положения о правопреемстве фиксируются в передаточном акте или разделительном балансе. Виды реорганизации при прекращении юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Реорганизуемое юридическое лицо обязано: а) уведомить регистрирующий орган; б) поместить публикацию в средствах массовой информации; в) сообщить кредиторам. Основания реорганизации: решение учредителей либо органа юридического лица; решение уполномоченных государственных органов, решение арбитражного суда. 2) Ликвидация — это прекращение юридического лица без возникновения другого (других) и перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Основания: решение учредителей, либо органа юридического лица при истечении срока, достижении цели и др.; по решению арбитражного суда (при осуществлении деятельности, запрещенной законом либо без лицензии, при систематическом нарушении специальной правоспособности некоммерческой организации, вследствие признания 61 коммерческой организации банкротом. Установлены общий порядок ликвидации и особый (банкротство). Общий порядок ликвидации юридических лиц предусмотрен ст.ст. 63, 64 ГК РФ. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, которая должна принять меры к получению дебиторской задолженности и удовлетворить требования кредиторов. При недостаточности денежных средств осуществляется продажа имущества с публичных торгов. Требования кредиторов удовлетворяются в определенной очередности (ст. 64 ГК). Особый порядок ликвидации юридических лиц (банкротство)22 Банкротство (несостоятельность) юридического лица устанавливается решением Арбитражного суда в случаях, если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнять обязательства по уплате обязательных платежей. Не могут признаваться банкротами казенные предприятия, учреждения, политические партии, религиозные организации, государственные корпорации. Условия и порядок признания юридического лица банкротом установлены ст. 65 ГК РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года. Условия (признаки) банкротства: 1. Просрочка платежей (по денежным обязательствам перед кредиторами и по обязанностям по обязательным платежам) в течении трех месяцев, с даты, когда они должны быть исполнены. 2. Размер денежных долгов должен быть не менее 100 тыс. рублей (в него включается «чистый» долг без неустойки и убытков). Размер долга Федеральный закон РФ "О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ.// СЗ РФ 2002. №43. Ст.4190. с последующими изменениями. 22 62 должен быть определен в установленном законом порядке (Арбитражным судом, решением налогового органа, решением таможенного органа). С заявлением в Арбитражный суд о признании банкротом могут, обратиться: сами должники, кредиторы, а по обязательным платежам «уполномоченный орган», каковым является Федеральная налоговая служба23. Этапы (стадии) рассмотрения дела о банкротстве. Первый этап включает в себя определенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве, цель которых: - вывести юридическое лицо из финансовой несостоятельности: - наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Эти процедуры осуществляются арбитражными управляющими, которые утверждаются Арбитражным судом. Они должны быть членами саморегулируемой организации24. Второй этап - принятие Арбитражным судом решения о признании должника банкротом (если принятые меры не дали результата) и открытие конкурсного производства, цель которого соразмерное удовлетворение требований кредиторов. Определение производства Арбитражного является суда основанием о завершении для внесения конкурсного в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 4. Признание юридического лица недействующим (исключение из реестра) по решению регистрирующего органа применяется, если в течение двенадцати месяцев не предоставлялись документы отчетности по Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004г. №257 «Об обеслечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства //СЗ РФ. 2004. №23. Ст.2310. 24 Федеральный закон РФ "О саморегулируемых организациях" от 1 декабря 2007 г. // СЗ РФ 2008 г. №1. 23 63 налогам и сборам и не осуществлялись операции хотя бы по одному банковскому счету25. РАЗДЕЛ 6 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО § 1. Понятие представительства. §2. Виды представительства. §3. Доверенность. Дополнительная литература. 1. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. Калининград, 1978. 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 3. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: «Статут», 2000. 3. Коптяева Л. Посреднические договоры. //ЭЖ — Юрист. 1998. 4. Нерсесов Н.О. Представительство. Ценные бумаги. М.: №33. «Статут», 1998. 5. Нефедов Д.В. Договоры по оказанию услуг. СПб., 1999. 6. Невзгодина Е.А. Представительство. Томск, 1980. § 1. Понятие представительства. Представительство — совершение юридических действий одним лицом от имени другого лица и за его счет в его интересах на основании полномочия. Основные признаки представительства: 1. Юридическая деятельность в чужих интересах. Федеральный закон от 2 июля 2005 года "О внесении изменений в ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальный предпринимателей". 25 64 2. Выступление в гражданском обороте не от собственного имени, а от имени представляемого. 3. Наличие полномочия. 4. Самостоятельность в рамках полномочия. 5. Недопустимость совершения сделок представителем от имени представляемого в отношении себя лично; в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является (кроме коммерческого представительства) и сделок, которые по своему характеру могут совершаться только лично. § 2. Виды представительства. Виды представительства: законное, договорное, по назначению, коммерческое, судебное (процессуальное). Законное представительство — возникающее в силу указания закона (родители несовершеннолетних). Договорное - возникает на основе договора. Основанием для представительства чаще всего является договор поручения, таковым может быть также агентский договор (в случаях когда он совершается по модели договора поручения). В других договорах об оказании юридических услуг представительства нет. Комиссионер (в договоре комиссии) и доверительный управляющий (в договоре о доверительном управлении) выступают от своего имени. По назначению — представители определяются органами опеки и попечительства (опекуны). Коммерческое - представительство от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Допускается одновременное представительство разных сторон в одной 65 сделке (с их согласия). Представителями в коммерческом представительстве могут быть только предприниматели. Судебное (процессуальное). Оно урегулировано нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002года (ст.ст. 48-54) и нормами Арбитражного процессуального кодекса от 24 июля 2002 года (ст.ст.59-63), Федеральным законом РФ «О внесении изменения в статью 59 АПК РФ» от 28 июля 2004 и Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 16 июля 2004, признавшим часть 5 ст. 59 АПК РФ не соответствующей Конституции РФ в той части, которая исключала для выбранных организациями лиц возможность выступать в Арбитражном суде представителями, если они не относились к числу адвокатов или лиц, состоящих в штате этих организаций. §3. Доверенность. Доверенность - односторонняя сделка, письменное уполномочие для представительства перед третьими лицами. Она должна быть нотариально удостоверена на совершение сделок, требующих нотариальной формы (за исключением указанных в законе - ст. 185 ГК). Нотариально удостоверена также должна быть доверенность, выданная в порядке передоверия (ст. 187 ГК РФ). Доверенность является односторонней, формальной (не допускается устная форма) и срочной сделкой. Срок доверенности не может превышать трех лет, а при неуказании срока она действует в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность для совершения действий за границей сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. Допускается передоверие. 66 Правила прекращения и последствия прекращения доверенности указаны в ст.ст. 188 и 189 ГК РФ. РАЗДЕЛ 7 СДЕЛКИ §1. Понятие сделок. §2. Виды сделок. §3. Форма сделок. §4. Условия действительности сделок. §5. Последствия недействительности сделок. Дополнительная литература: 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., «Статут», 2004. 2. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве // М., Книжный мир, 2005. 3. Гутников О.В. К вопросу о понятии недействительных сделок (Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика).-М., «Статут», 2006. 4. Егоров Ю.П. Сделки в гражданском праве. Новосибирск, 5. Исаков В.Б. Юридические факты в гражданском праве. М. 1999. 1984 г. 6. Красавчиков В.А. Юридические факты в гражданском праве. Избранные труды. М.: «Статут», 2005. 7. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М., 2002. 8. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. 9. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Душанбе, 1983. 67 10. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1969. 11. Смирнов В.И. Односторонние сделки: правовая природа и проблемы реализации в некоторых правоотношениях общей части гражданского права. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД Росии. 2006. 12. Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость сделок. Екатеринбург, 2002. 13. Шахматов В.П. Состав противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967. 14. Шестакова Н.Д. Недействительность сделок. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 15. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок М., 1999. §1. Понятие сделок. Сделки - это правомерные действия субъектов гражданского права, направленные на достижение определенного правового результата. Признаки сделок: 1. Они являются юридическими фактами. 2. Это действия - то есть активные волевые акты. 3. Правомерность. 4. Сознательная избирательная направленность воли субъектов на достижение определенного правового результата. Это означает, что в сделках, хотя и в соответствии с законом, правовые последствия наступают в результате самостоятельного выбора участников. 5. Цель сделок – гражданско – правовые последствия (установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязаннстей). Значение сделок. 68 Сделки относятся к самым главным, наиболее распространенным юридическим фактам гражданского нрава. Инициативный выбор, который они предоставляют субъектам, в наибольшей степени адекватен сущностным свойствам гражданского права, основанного на автономии воли, свободе усмотрения, юридической самостоятельности, неподчиненности участников. Примеры сделок: завещание, договоры купли-продажи, займа, аренды и др. Составные части сделки: воля и волеизъявление. Воля — субъективная категория, это внутреннее побуждение, желание, процесс взаимодействия рациональных, волевых, эмоциональных усилий, составляющих внутренний психологический мир человека. Волеизъявление — выражение воли во вне — в объективной, материальной форме, доступной для восприятия другими субъектами. Обе составные части необходимы. Волеизъявление должно отражать волю участников. § 2. Виды сделок. Односторонние сделки - сделки, для совершения которых достаточно выражения воли одной стороны или одного лица (например, завещание, доверенность, отказ от наследства, объявление конкурса и др.). Взаимные (двух- или многосторонние сделки) — сделки, для совершения которых необходимо соглашение двух или нескольких сторон - это договоры (например, договоры купли-продажи, займа, дарения, подряда, жилищного найма, аренды и др.). Возмездные сделки - сделки, в которых материальную выгоду получают обе стороны (например, договор купли-продажи, подряда, охраны объектов вневедомственной охраной органов внутренних дел). 69 Материальная выгода выражается в имущественном встречном предоставлении в виде денег, вещи, работы, услуги. Безвозмездные сделки— сделки, в которых материальную выгоду получает одна сторона: например, договор дарения, договор о без возмездном пользовании имуществом (договор ссуды), которые всегда являются безвозмездными. Некоторые договоры могут быть возмездными и безвозмездными (заем, поручение, хранение). Условные сделки — сделки, исполнение или прекращение которых ставится в зависимость от наступления или ненаступления определенного условия. Консенсуальные сделки (consensus — соглашение) — сделки, для совершения которых достаточно лишь достижения соглашения между ее участниками в установленной законом форме и по всем существенным условиям (например, купля-продажа, аренда). Такие сделки возникают в момент достижения соглашения сторонами в установленной форме по всем существенным условиям. Реальные сделки - (res - вещь) - сделки, для возникновения которых кроме соглашения сторон требуется передача вещи (в том числе денег) например, заем, хранение, перевозка грузов. В этих сделках передача вещи (денег) относится к стадии заключения договора, а не к стадии исполнения. Кроме того, сделки различаются по предметному признаку (о передаче имущества, о выполнении работы, об оказании услуг, о перевозках и др.). 70 §3.Форма сделок. Форма сделок – это установленный законом способ выражения воли во вне участниками сделок (устная, простая письменная, нотариальная, регистрационная). Устная форма: посредством устной речи, молчанием (в случаях предусмотренных законом или соглашением сторон), либо конклюдентно (когда из действий субъекта явствует его воля). Устная форма допускается: по сделкам, совершаемым между гражданами на сумму, не превышающую десять минимальных размеров оплаты труда, а также по сделкам, исполняемым при самом их совершении (ст. 159 ГК). Простая подписанного письменная лицом или форма: лицами путем составления совершающими документа, сделку (или уполномоченными лицами) либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи (ст.ст. 160, 434 ГК). В простой письменной форме должны совершаться сделки юридических лиц между собой и с гражданами, сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз минимальный размер оплаты, а в случаях предусмотренных законом — независимо от суммы. Нотариальная форма — совершение удостоверительной надписи нотариусом на документе, содержащем текст сделки, и должным образом подписанном. Нотариальное удостоверение сделки обязательно: 1. В случаях, указанных в законе (например, при совершении завещания по общему правилу, передоверия доверенности, заключение договора ренты, брачного договора). 2. В случаях, предусмотренных соглашением сторон. 71 Регистрационная форма26— государственная регистрация в едином государственном реестре территориальными органами Федеральной регистрационной службой (Росрегистрация) РФ27 и выдача документа о зарегистрированной сделке либо совершение надписи на представленном документе о регистрации (ст.ст. 131, 164 ГК РФ). Государственной регистрации подлежат сделки с землей и другим недвижимым имуществом в слу чаях, предусмотренных законом, договоры купли - продажи жилых помещений, предприятий, договор дарения и др. Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенного вида. Последствия нарушения формы сделок. 1. Недействительность сделки наступает лишь в случаях, прямо указанных в законе (при несоблюдении нотариальной формы или государственной регистрации, а в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон - и при несоблюдении простой письменной формы (ст.ст. 331, 362, 820, 836, 940, 1017). 2. Лишение права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания — при несоблюдении простой письменной формы (если законом не предусмотрена недействительность сделки за несоблюдение простой письменной формы (ст.162 ГК)). § 4. Условия действительности сделок. Условия действительности сделок— это требования, предъявляемые к сделкам с точки зрения их субъектов, содержания и формы. Федеральный закон РФ «О государственной регистрации прав на имущество и сделок с ним от 21 июля 1997г. №122-ФЗ // С3 РФ. 1997. №30. Ст.3594. с последующими изменениями. 26 См. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 274 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» - Регистрация передана из ведения Министерства юстиции РФ в Министерство экономического развития. 27 72 1. Требования к субъектам сделки. Субъекты сделок — граждане должны быть дееспособны, гражданин - индивидуальный предприниматель должен оформить свой статус посредством государственной регистрации (ч. 1 ст. 23 ГК), организации должны быть юридическими лицами, а юридические лица, обладающие специальной правоспособностью — могут совершать сделки только в пределах своей правоспособности (ст.ст.48-51 ГК). 2.Требования к содержанию сделки. По содержанию сделки должны удовлетворять двум требованиям: 1. Соответствовать закону и иным правовым актам, а также нравственным началам. 2. Отражать подлинную волю ее участников. Недействительны сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, обмана, представителя одной насилия, стороны угрозы, с злонамеренного другой или соглашения стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных условиях — поскольку совершенная сделка не соответствует подлинной воле (желанию) участников. По этому же основанию недействительны мнимые и притворные сделки, а так же сделки, совершенные гражданами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими, хотя бы они и не были лишены дееспособности. 3.Требования к форме сделок рассмотрены выше. Недействительные сделки— это сделки, совершенные с нарушением установленных требований и в силу этого не порождающие тех юридических последствий, на которые они направлены. Они являются правонарушениями28. Виды недействительных сделок: Вопрос о правой природе недействительных сделок является дискуссионным. См. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок. М. 1999. 28 73 По способу наступления недействительности различаются оспоримые и ничтожные сделки (ст. 166 ГК). Оспоримая сделка становится недействительной в силу признания ее таковой судом (например, сделки, совершенные под влиянием обмана, угрозы, насилия). Ничтожная сделка является недействительной независимо от признания судом в силу самого факта ее совершения (сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным и др.). § 5. Последствия недействительности сделок. Недействительность сделки порождает следующие правовые последствия. 1. Она не подлежит исполнению. 2. В случае ее исполнения (а недействительна она с обратной силой — с момента ее совершения) наступает одно из трех последствий по возврату исполненного: - двусторонняя реституция (восстановление в прежнем положении обеих сторон — каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное ею по сделке); - ст. 167 ГК РФ. - односторонняя реституция: виновная сторона возвращает потерпевшей все полученное ею по сделке, а имущество, полученное потерпевшей стороной от виновной, последней не возвращается, а обращается в доход государства (Российской Федерации); - ст. 179 ГК РФ. - недопущение реституции: ни одна из сторон не восстанавливается в прежнем положении, а все полученное ими по сделке идет в доход 74 Российской Федерации (ст. 169 ГКРФ). Последствия недействительности сделки могут применяться только к непосредственным участникам данной сделки (Постановление Конституционного суда от 21 апреля 2003 года). I. Виды недействительных сделок и их правовые последствия Виды нарушения Статьи ГК 1.Наличие цели, противной основам правопорядка и нравственности. 169 2. Несоответствие 167, 168 закону или иным нормативным правовым актам Правовые последствия Ничтожная Недопущение реституции Противозаконность (взыскание в доход РФ) – при умысле обеих сторон. Односторонняя реституция – при умысле одной стороны. Ничтожная Двусторонняя реституция (оспоримая – в случаях, указанных в законе) II. Нарушение требований, предъявляемых к участникам сделки 1. Недееспособность 29,31,32,34- Ничтожная 40, 167, 171, 172 2. Частичная 26, 33, 34- Оспоримая дееспособность 40, 167, 175 3. Ограниченная 30, 33-40, Оспоримая дееспособность 167, 176 4. Нарушение правоспособности юридического лица (отклонение от специальной правоспособности юридического лица). Отсутствие лицензии. 5.Отсутствие лицензии у индивидуального предпринимателя. 49, 51, 173, Ничтожная 169. П.3 ст.23, Ничтожная ст. 49, 167, 169, 173. Двусторонняя реституция и возмещение материального ущерба Двусторонняя реституция и возмещение материального ущерба. Двусторонняя реституция и возмещение материального ущерба. Недопущение реституции или односторонняя реституция (в зависимости от вины) Недопущение реституции или односторонняя реституция (в зависимости от вины) 75 III. Несоответствие волеизъявления воле сторон 1. Неспособность дееспособного лица понимать значение своих действий или руководить ими в момент совершения сделки. 2. Заблуждение, имеющее существенное значение. 3. Обман, угроза, насилие, злонамеренное соглашение представителя одной стороны, с другой, кабальная сделка 4. Мнимые и притворные сделки Оспоримая Двусторонняя реституция и возмещение материального ущерба. 167, Оспоримая Двусторонняя реституция и возмещение материального ущерба. Ст. 179 Оспоримая Односторонняя реституция и возмещение материального ущерба. Ст. 170 Ничтожная При притворной сделке, к сделке которую стороны действительно имели намеренье заключить, применяются относящиеся к ней правила 167, 177 Ст. 178 IV. Нарушение формы 1. Несоблюдение нотариальной формы. (Но суд вправе по требованию стороны, исполнившей сделку, признать ее действительной). 2. Несоблюдение требования о госудраственной регистрации. (Но суд вправе признать сделку действительной при соблюдении надлежащей формы, если одна из сторон уклоняется от регистрации). 3. Нарушение простой письменной Ст. 165 163, Ничтожная Двусторонняя реституция Ст. 165 164, Ничтожная Двусторонняя реституция П.2 ст. 162 Ничтожная Двусторонняя реституция 76 формы влечет недействительность только в случаях прямо указанных в законе или в соглашении сторон РАЗДЕЛ 8 ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ §1. Понятие и сроки исковой давности. §2. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. §3. Правовые последствия истечения сроков исковой давности. Дополнительная литература. 1. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. 2. Кириллова М.Д. Исковая давность. М., 1966. 3. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. 4. Толстой Ю.К. Исковая давность.// Правоведение. 1992. № 4. 5. Фридман П.П. Сроки в гражданском праве. М., 1986. 6. Черепахин Б.Б. Спорные вопросы понятия и действия исковой давности.// Труды по гражданскому праву. М.; «Статут», 2001. §1. Понятие и сроки исковой давности. Исковая давность — срок для защиты нарушенного права через суд (ст. 195 ГК). Юридические признаки: 1. Юридический факт. 2. Разновидность гражданско-правовых сроков. 3. Императивность — сроки исковой давности устанавливаются 77 законом и не могут быть изменены соглашением сторон. 4. Абсолютное событие (так как само течение времени объективно, оно не зависит от воли людей). 5. Необходимое условие для защиты нарушенного права в исковом порядке — через суд. В основе исковой давности — право на иск в материальном смысле: право на получение защиты нарушенного гражданского права через суд, то есть на получение положительного судебного решения. Его следует отличать от права на иск в процессуальном смысле: это право на обращение в суд в иском, то есть на предъявление иска. На него исковая давность не влияет, ибо предъявить иск можно в любое время, а получить защиту от суда — лишь в пределах срока исковой давности. Причины введения института исковой давности (его значение): 1. Способствует установлению объективной истины по делу, ибо чем больше проходит времени, тем сложнее обеспечить доказательства. 2. Укрепление гражданского оборота и развитие рыночных отношений Применение исковой давности— суд применяет исковую давность только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения29 (199 ГК). Истечение срока исковой давности в этом случае является основанием к вынесению судом решения б отказе в иске. По своей инициативе суд не вправе применить исковую давность, т.е. отказать в иске по мотиву пропуска срока исковой давности. Пределы действия исковой, давности — в качестве общего правила она распространяется на все гражданские правоотношения, за исключением случаев установленных законом: См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. №15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского Кодекса РФ об исковой давности». БВС РФ. 2002. №1. 29 78 - это требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ; - требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; - иски о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, негаторные иски (ст. 208 ГК РФ). Сроки исковой давности (ст.ст. 196, 197 ГК РФ): - общий срок — три года, специальные сроки — сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком, которые устанавливаются законом для отдельных видов требований, например, для признания сделки недействительной и применения последствий недействительности сделки; - по оспоримой сделке - один год - ст. 181 ГК); - по имущественному страхованию - два года, за исключением договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда (ст. 966 в ред. ФЗ от 4 ноября 2007 г.). Порядок исчисления срока исковой давности. Определение начального момента течения срока исковой давности: она начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК). Таким образом, необходимо наличие двух условий: объективного (право должно быть нарушено) и субъективного (осведомленность потерпевшего о нарушении его права). Дальнейший порядок определяется главой 11 ГК РФ. исчисления срока исковой давности 79 § 2. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Приостановление исковой давности - временное прекращение течения исковой давности на период действия особых обстоятельств, указанных в законе. Основания приостановления срока исковой давности (ст.ст.202, 204 ГК РФ) - перечень исчерпывающий: 1. Непреодолимая сила- то есть чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, как природного (на пример, землетрясение), так и социального характера (например, война). 2. Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение. 3. Мораторий — то есть отсрочка исполнения обязательств, установленная Правительством РФ на основании закона. 4. Приостановление действия правового акта, который регулирует соответствующее отношение. 5. Оставление без рассмотрения иска, предъявленного в уголовном деле (с момента предъявления иска до вступления в законную силу приговора, оставившего иск без рассмотрения). Условие приостановления — названные обстоятельства должны затронуть последние шесть месяцев срока исковой давности. Механизм действия приостановления исковой давности: время, истекшее до приостановления засчитывается в срок исковой давности, период приостановления — не включается в него, а после приостановления течение срока исковой давности продолжается, причем оставшаяся часть удлиняется до шести месяцев. 80 Перерыв течения срока исковой давности — это аннулирование всего истекшего ранее срока и возобновление его течения заново, в силу обстоятельств, названных в законе (ст. 203 ГК РФ). Основания перерыва исковой давности (перечень исчерпывающий): 1. Предъявление иска в установленном порядке (если в силу об стоятельств, предусмотренных ГПК, дело не могло быть рассмотрено по существу). 2. Признание долга обязанным лицом. Механизм действия перерыва исковой давности: весь срок, истекший до перерыва, не засчитывается, а после перерыва начинается сначала. Отличия перерыва исковой давности от приостановления: 1.Основания приостановления - не зависят от сторон, напротив основания для перерыва - это действия сторон. 2. Различен механизм их действия. Восстановление исковой давности (ст. 205 ГК РФ) - продление судом пропущенного срока исковой давности. Основания восстановления - уважительные причины в виде обстоятельств, связанных с личностью истца - гражданина (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.). Является ли причина пропуска уважительной, устанавливает суд. При этом причины пропуска исковой давности учитываются, если они имели место в последние шесть месяцев срока. Восстановление исковой давности не допускается, если истцом является юридическое лиц либо гражданин-предприниматель30. Восстановление исковой давности производится на день рассмотрения дела в суде. См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. №2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского Кодекса РФ-. БВС РФ.1995. №5 30 81 § 3. Правовые последствия истечения сроков исковой давности. Исковая давность истекает, а, следовательно, наступают правовые последствия при условиях: 1) Истечения срока исковой давности. 2)Применения судом исковой давности: суд применяет исковую давность (ст. 199 ГК) лишь по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Без заявления стороны суд не вправе применять исковую давность и должен продолжать рассматривать дело, несмотря на истечение срока исковой давности. Правовые последствия истечения исковой давности: 1. Прекращение права на иск в материальном смысле, те есть право на получение защиты нарушенного права через суд. Суд выносит решение об отказе в иске на этом основании независимо от доказанности иска. Добровольное исполнение после истечения срока исковой давности допускается (ст.206 ГК). 2. Прекращается и само субъективное право истца на спорное имущество, поскольку утрачивается сущностное свойство субъективного права — обеспеченность государственным принуждением. Такое имущество подпадает под режим бесхозяйного (ст. 225 ГК) и, в частности, может быть приобретено другими лицами в силу приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ). Истечение исковой давности не затрагивает права на иск в процессуальном смысле (право на предъявление иска). Истец вправе обратиться в суд с иском (подать исковое заявление), а судья не может отказать в принятии искового заявления по мотивам пропуска срока исковой давности (даже при заявлении другой стороны о пропуске исковой давности). 82 РАЗДЕЛ 9 ВЕЩНЫЕ ПРАВА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ §1. Понятие права собственности и других вещных прав. §2. Содержание права собственности. §3 Способы приобретения права собственности. §4. Формы права собственности. §5. Право общей собственности. §6. Объекты права собственности. §7. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. Дополнительная литература: 1. Андреев В.И. Право собственности в России. М.: БЕК, 1997. 2. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.,Л.,1948. 3. Власов М.В. Право собственности в России. М., 2002. 4. Брагинский М. О формах собственности и о том, как они защищаются. // Закон. 1993. №2. 5. Иванов А.А. Вещное право. // Правоведение, 1992. №1. 6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения о праве собственности. М., 1999. 7. Маркова М.Г. Современные проблемы права общей собственности. / Избранные работы. СПб., 2004. 8. Маркова М.Г. Применение норм гражданского права о собственности в деятельности милиции. / Избранные работы. СПб., 2004. 9. Михайлова Н.С. Оборотоспособность вещей в гражданском праве и роль актов органов внутренних дел РФ в ее реализации. Автореферат дисс. канд. юр. наук. СПб., 2007 83 10. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: изд. «Дело», 2000. 11. Смирнов В.И. Договоры об охране собственности с участием вневедомственной охраны при органах внутренних дел. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. СПб, 2001. 12. Суханов Е.А. Российский закон о собственности. М.: БЕК, 13. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М.: Юр.лит., 14. Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. М., 15. Тебряев 1993. 1991. 1996. А.А. Основания правопреемства. СПб., изд-во Политехнического ун-та, 2007. 16. Толстой Ю.К. К учению о праве собственности. // Правоведение. 1992. №1. 17. Толстой Ю.К. Концепция А.В. Венедиктова о праве собственности. // Правоведение. 1988. №2. 18. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. 19. Щенникова Л.В. Вещные права. М.: изд. БЕК, 1996. §1. Понятие права собственности и других вещных прав. Собственность в экономическом смысле или собственность, как экономическая категория – это общественное отношение между людьми по поводу принадлежности имущества (средств производства и предметов потребления). Право собственности – собственность в юридическом смысле или собственность, как юридическая категория. В основе права собственности 84 лежат экономические отношения собственности. Понятие – «право собственности» различается на «право собственности объективное» и «право собственности субъективное». Объективное право собственности – это совокупность норм о праве собственности, то есть гражданско-правовой институт, регулирующий принадлежность имущества. Субъективное право собственности – это право собственности конкретного субъекта (гражданина, юридического лица, государственного, муниципального образования) или нескольких субъектов на определенное имущество. Характеристика субъективного права собственности. Субъективное право собственности – имущественное вещное гражданское право (как было рассмотрено выше, все гражданские права разделяются на два вида: имущественные и личные неимущественные). Право собственности является вещным правом (по теме «Гражданское правоотношение» было выяснено, что имущественные права подразделяются на вещные и обязательственные). Будучи вещным имущественным правом субъективное право собственности характеризуется следующими признаками: 1. По своей экономической сущности – оно опосредует статику общественного производства, то есть обеспечивает стабильное, длительное обладание имуществом. 2. Его материальный объект – вещи. 3. Его юридический объект – воздержание обязанных лиц от совершения действий, нарушающих право собственности (т.е. есть пассивное поведение обязанных лиц), а также действия по осуществлению правомочий самим управомоченным. 4. Оно является абсолютным правом. 85 5. Характерным признаком вещных прав является также право следования. Другие вещные права (не являющиеся правом собственности). Право собственности является главным, наиболее полным вещным правом в отличие от других – ограниченных вещных прав (права «хозяйственного ведения, права оперативного управления и др.). Отличительные признаки права собственности по сравнению с другими вещными правами: 1). По экономической сущности – оно опосредует статику общественных имущественных отношений (стабильность, длительность обладания вещами); 2). Право собственности – наиболее полное вещное право по содержанию правомочий (возможность отчуждения, передачи в доверительное управление и др.). Другие вещные права – ограниченные по объему права. 3). Оно зависит только от закона, он не от других лиц, в этом смысле у собственника своя «власть» над принадлежащим ему имуществом, собственник осуществляет правомочия «по своему усмотрению» (ст.209 ГК), тогда как другие вещные права зависят не только от закона, но и от собственника. 4). Наличие «своего интереса» - собственник всегда использует вещь в своих интересах, для себя, тогда как другие вещные права часто используются и в интересах собственника (право хозяйственного ведения, право оперативного управления). 5). Право собственности самостоятельно, оно существует независимо от других прав, тогда как иные вещные права всегда основаны на праве собственности (например, право оперативного управления казенного предприятия основано на праве государственной или муниципальной собственности), и в этом смысле они производны от права собственности. 86 6). Наконец, право собственности бессрочно. К другим вещным правам, наряду с правом собственности, относятся: - право хозяйственного ведения имуществом (оно принадлежит государственным и муниципальным унитарным предприятиям); - право оперативного управления (оно принадлежит казенным государственным и муниципальным предприятиям, а также – учреждениям); - право пожизненного наследуемого владения землей; - право бессрочного владения землей; - сервитуты; - право пользования жилым помещением членов семьи собственника жилого помещения; - права залогодержателей31 и другие. §2. Содержание права собственности. Содержание субъективного права собственности – определяется тем, что оно является мерой (возможностью) дозволенного собственнику поведения: «право на свои действия» в отношении имущества и возможность требовать определенного поведения (воздержания от действий) от всех других лиц («право на чужие действия»). Содержание субъективного права собственности как меры дозволенного ему поведения охватывает правомочия собственника. Правомочия – это и есть юридические возможности совершать определенные действия. Каждое правомочие – это элемент, то есть часть содержания субъективного права собственности. Вопрос о юридической природе права залогодержателя (является ли оно вещным или обязательственным) является дискуссионным в цивилистической науке. См. Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга 1 – ая. Общие положения о договорах. М. «Статут». 2007 г. 31 87 В содержание субъективного права собственности входят три главных правомочия: правомочие владения, правомочие пользования и правомочие распоряжения (ст. 209 ГК РФ). Правомочие владения – юридическая (законная) возможность обладать вещью, «держать», иметь ее у себя (в своей хозяйственной сфере) – в смысле осуществления физического или хозяйственного господства над нею. Правомочие пользования – юридическая возможность извлекать из вещи ее полезные свойства (как для собственного потребления, так и в предпринимательской деятельности с целью получения доходов). Правомочие распоряжения – юридическая возможность определять юридическую судьбу вещи: заключать различные сделки (имущественного найма, хранения, дарения, купли-продажи и др.). Посредством осуществления правомочия распоряжения могут передаваться другим лицам на время, как отдельные правомочия, так и все, может быть прекращено само право собственности. Особой разновидностью осуществления правомочия распоряжения является передача имущества в доверительное управление (когда передаются все три правомочия, но в определенных пределах и без перехода права собственности). Содержание субъективного юридически дозволенного права собственности как меры (возможного) поведения, охватывая три правомочия, включает в себя не только блага, но и определенные обременения. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК): - несет риск случайной гибели или случайного повреждения своего имущества (ст. 211 ГК), норма данной статьи является диспозитивной; 88 - он должен соблюдать особые правила содержания принадлежащих ему культурных ценностей, отнесенных к особо ценным и охраняемым государством (ст. 240 ГК), норма данной статьи является дозволительной; - собственник домашних животных должен надлежаще обращаться с ними (ст.ст. 137, 241 ГК); - собственники земельных участков и жилых помещений должны соблюдать определенные правила – использовать их по назначению (ст.ст. 284, 285, 293 ГК) и др., в противном случае они могут лишиться права собственности на свое имущество: На имущество собственника может быть обращено взыскание по его обязательствам (ст.ст. 24, 237 ГК); Собственник несет последствия «права следования» (ст. 353 ГК). §3. Способы (основания) приобретения права собственности. Способы (основания) приобретения права собственности подразделяются на два вида: первоначальные и производные. Первоначальные – это способы, при которых право собственности на вещь возникает впервые или независимо от воли прежнего собственника. При первоначальных способах лицо, приобретающее право собственности, и порядок приобретения определяются законом (ст.ст. 136, 218, 219, 220, 225, 226, 228, 231, 233, 234 ГК). 1. При изготовлении или создании новой вещи право собственности приобретается лицом ее изготовившим. 2. Право собственности на поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукцию, доходы) возникает у лица, использующего это имущество на законном основании (если иное не предусмотрено правовыми актами или договором). 3. При переработке не принадлежащих лицу материалов право 89 собственности на новую движимую вещь приобретается собственником материалов (если иное не предусмотрено договором). Однако при существенном превышении стоимости переработки над стоимостью материалов — право собственности на новую вещь получает переработчик при условии его добросовестности. 4.Возникновение права собственности на бесхозяйные вещи (вещи, которые не имеют собственника или собственники которых неизвестны, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался), различается в зависимости от вида вещей: а) недвижимые бесхозяйные вещи — по истечении года нахождения на учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию, по решению суда на них возникает право муниципальной собственности; б) брошенные собственником движимые вещи, стоимость которой явно ниже суммы соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда — поступает в собственность владельца земельного участка или другого объекта, где она брошена. Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, завладевшего ими по решению суда; в) находка— поступает в собственность, нашедшего потерянную вещь по истечении шести месяцев с момента заявления о находке милиции или органу местного самоуправления при неустановлении собственника; г) безнадзорные животные — поступают в собственность лица, у которого они находились на содержании и в пользовании, если в течение шести месяцев с момента заявления в милицию собственник не будет установлен; д) клад — поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество, где клад был сокрыт и лица, обнаружившего клад, а клад, содержащий вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, поступает в государственную собственность (с выдачей вознаграждения в размере 50% стоимости клада); 90 е) на другое бесхозяйное имущество право собственности может возникнуть в силу приобретательной давности; на недвижимое имущество — через 15 лет, а на движимое имущество — через 5 лет добросовестного, открытого и непрерывного владения. 5. В случаях принудительного изъятия у собственника имущества: при реквизиции, конфискации, национализации, бесхозяйственном содержании культурных ценностей, жилых помещений и в других случаях, указанных в законе (ст.ст. 235, 237-243, 272, 282, 285, 293 ГК РФ). Производные способы характеризуются наличием волеизъявления отчуждателя и приобретателя. К ним относятся различные гражданскоправовые договоры (купля-продажа, дарение, мена, рента). Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору определяется диспозитивной нормой ст. 223 ГК моментом передачи вещи (независимо от оплаты). Однако стороны в договоре могут установить иное правило (например, с момента заключения договора, с определенной даты, с момента частичной или полной оплаты приобретаемой вещи). Иное правило может быть установлено законом. В частности оно установлено законом в следующих случаях: 1. Право собственности на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента регистрации. Право собственности на недвижимое имущество возникает у приобретелетя с момента государственной регистрации, но при двух условиях: 1) сам он является добросовестным; 2) и если имущество не может быть истребовано собственником по виндикационному иску (п.2 ст. 223 ГК)32. 32 См. п.2 ст. 223 ГК в редакции Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 91 2. Доля в праве общей собственности в соответствии с диспози- тивной нормой (ст. 251 ГК) переходит к приобретателю по договору с момента подписания договора. Правовые последствия перехода права собственности к приобретателю: 1. Приобретение всех правомочий собственника. 2. Несение риска случайной гибели имущества. 3. Несение бремени содержания имущества. 4. Возможность обращения взыскания на имущество по долгам приобретателя и др. § 4. Формы (виды) права собственности. Это право частной, право государственной, право муниципальной собственности. Право частной собственности характеризуется следующими признаками: 1. Его субъектами являются граждане и юридические лица, (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, некоммерческие организации (кроме учреждений), т.е. отдельные частные лица. В отличие от государственной и муниципальной собственности она является сферой частного присвоения, в отличие от публичной (государственная, муниципальная собственность), частная собственность удовлетворяет потребности и интересы отдельных лиц, а не общие (общенародные, государственные). 2. Объект - любое имущество: предметы потребления, средства производства, в том числе основные (земля, предприятия), движимое и недвижимое имущество, за исключением отдельных видов имущества, указанных в законе, например, недра земли). 92 3. Отсутствие ограничений по видам объектов, по количеству объектов одного вида, по стоимости имущества, находящегося в частной собственности одного лица. 4. Допускается любое использование имущества в рамках зако- на, в том числе, с целью получения доходов, получения прибыли, в том числе, независимо от приложения своего труда (например, доходы от средств, вложенных в кредитные учреждения). 5. Возможность использовать не только свой, но и наемный труд. Право государственной собственности. Его основные признаки. 1. Это общественная собственность (она принадлежит не отдельным лицам, как частная, а коллективам, народам в лице государства). 2. Она является публичной — по целям и назначению направлена на удовлетворение не частных, а публичных интересов. 3. Наибольшая объединение степень имущества у обобществления, одного субъекта централизация, (наиболее крупного коллектива— народа в лице государства). 4. Соединение в одном лице экономической и политической власти. 5. Единство использования фонда — отдельным передаваемое юридическим для лицам хозяйственного государственное имущество остается в собственности государства. 6. Субъекты: Российская Федерация и каждый из субъектов Российской Федерации. От имени субъектов государственной собственности выступают органы исполнительной власти: Министерство финансов в лице Федерального казначейства, Министерство экономического развития и торговли РФ государственным в лице Федеральных имуществом агентств (Росимущество) и по управлению государственным 93 резервам; Министерство природных ресурсов в лице Федеральных агентств водных ресурсов, лесного хозяйства, недропользования.33. 7. Объекты — любое имущество. Особенности объектов государственной собственности: а) есть объекты исключительной государственной собственности (недра, земли, некоторые лесные, водные объекты и др), они изъяты из гражданского оборота (ст. 129 ГК РФ, Лесной и Водный кодексы 2006 г.). б) есть объекты, относящиеся исключительно только к федеральной государственной собственности (объекты, составляющие основу национального богатства, особо ценные культурные объекты); в) по способу управления - подразделяются на два вида: имущество, закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями для непосредственного использования с наделением их ограниченными вещными правами (хозяйственного ведения либо оперативного управления) и государственная казна (средства бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за отдельными организациями). Право муниципальной собственности. Субъекты - муниципальные образования (города, сельские поселения и др.). Объекты- имущество местных органов власти, средства местного бюджета, жилищный фонд, объекты инфраструктуры и др. Объекты муниципальной собственности подразделяются на две части: имущество, которое закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями с предоставлением им ограниченных вещных прав, и казна муниципального образования. Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. "Вопросы структуры органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 2008. №1.; Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. «Вопросы системы и структуры Федеральных органов исполнительной власти»: С. 3. РФ, 2008 № 20. 33 94 § 5. Право общей собственности. Право общей собственности - это право двух или нескольких лиц на имущество. Признаки: 1. Множественность субъектов (не один, а более, они называются сособственниками). 2. Общий объект (имущество: вещь, вещи). 3. Распространение прав каждого сособственника на всю вещь (вещи) целиком, без выделения прав на физические части ве- щи - у каждого сособственника право не на часть вещи (даже если он фактически ею владеет, а на всю вещь). Право общей собственности отличается от смежных юридических категорий: 1. От собственности юридического лица (где несколько лиц: учредителей, участников образуют единство, то есть нового единого собственника, — определенное юридическое лицо, сами же участники право собственности на внесенные вклад утрачивают, у них иные права на имущество юридического лица — обязательственные). 2. От соединения прав нескольких самостоятельных собственников в одной вещи, каждый из которых имеет самостоятельное отдельное право собственности на физическую часть вещи (например, комнаты в коммунальной квартире, квартиры в многоквартирном доме). Субъекты права общей собственности- общая собственность может возникнуть между субъектами всех допускаемых законом форм собственности (граждане, юридические лица, субъекты государственной и муниципальной собственности). Виды права общей собственности: долевая и совместная. 95 Как правило, общая собственность является долевой. Совместная общая собственность возникает только в случаях, предусмотренных законом. Долевая общая собственность — это собственность двух или нескольких лиц с определением доли каждого из сособственников в праве собственности. Понятие доли. Законодатель (ст. 244 ГК) дает понятие доли, как доли в самом праве собственности, цивилистической однако науке понятие доли является в общей спорным. собственности Избранная в законом конструкция «доли в праве» не находит последовательного разрешения в самом кодексе, который правомочия собственников не ставит в зависимость от их долей в общей долевой собственности. Так, правомочие распоряжения имуществом, находящимся в долевой собственности, в том числе и его раздел, осуществляется по соглашению всех ее участников (ст.ст. 246, 252 ГК), то есть по принципу равенства голосов независимо от размера доли. Правомочия владения и пользования (ст. 247 ГК) также осуществляются по соглашению всех его участников, а при недостижении соглашения — в порядке, устанавливаемом судом, но независимо от размера доли. Таким образом, объем собственнических правомочий в долевой собственности не связывается законом с размером их долей. Значение долей: 1. Плоды, продукция и доходы от использования общей долевой собственности распределяется между сособственниками соразмерно их долям. 2. Соразмерно со своей долей участник участвует в расходах по содержанию общего имущества. 3. В расходах по его сохранению. 96 4. Пропорционально размеру доли уплачивает налоги, сборы и иные платежи. 5. При невозможности выдела в натуре, выплачивается стои- мость доли (ст. 252 ГК). Таким образом, реальное значение доли, исходя из гражданского кодекса, сводится к ее стоимостному выражению и, поэтому, предпочтительнее правовая конструкция понятия доли, как доли в стоимости общего имущества. Определение размера доли: 1. Доли могут быть указаны в законе (например, при наследовании по закону они равны). 2. Размер долей может быть установлен соглашением участников (например, в зависимости от имущественного и трудового вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества). 3. Если размер долей не определен законом и не установлен соглашением сторон, то доли признаются равными. Распоряжение долей. Участник долевой общей собственности может свободно распоряжаться своей долей при безвозмездном отчуждении ее (дарение, завещание). При возмездном отчуждении доли постороннему лицу (продажа, мена) его права ограничены правилами о преимущественном праве покупки (ст. 250 ГК) остальными участниками. Преимущественное право покупки - право участников долевой собственности на приобретенное перед посторонними лицами приобретение доли в случае продажи ее кем-либо из сособственников с соблюдением цены и прочих условий, по которым она отчуждается. Срок этого права: один месяц - при продаже недвижимости и десять дней - в отношении движимого имущества, со дня письменного сообщения о продаже. 97 Особой разновидностью права общей долевой собственности является неделимая долевая собственность (ст.290 ГК РФ - общее имущество собственников квартир и комнат в многоквартирном доме). Совместная общая собственность — это общая собственность без определения долей. собственности долей В период нет, существования поэтому общей осуществление совместной этого права характеризуется следующими особенностями (ст. 253 ГК): 1. Правомочие распоряжения общим имуществом вправе совершать каждый из сособственников, согласие всех участников на это, по общему правилу, предполагается (если иное не вытекает из соглашения всех участников) без оформления и предъявления специальных полномочий, кроме случаев указанных в законе (так же по ст. 35 Семейного кодекса РФ требуется и нотариально удостоверенное согласие другого супруга, при совершении одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующего нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке). Такая сделка может быть признана недействительной по мотивам отсутствия полномочий, только в случае, если другая сторона о сделке знала или должна была знать об этом. 2. Правомочие владения и пользования общим имуществом в совместной собственности осуществляется сообща, если иное не предусмотрено соглашением. 3. Раздел и выдел совместной собственности: доли признаются равными, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон. В случае спора вопрос решается в судебном порядке. Виды совместной собственности: собственность супругов, собственность крестьянского (фермерского) хозяйства и собственность на приватизированные квартиры (в первоначальной редакции закона "О приватизации жилищного фонда"). 98 Собственность супругов (имущество, нажитое во время брака) является совместной лишь в тех случаях, если договором не установлен другой режим этого имущества - диспозитивная норма (ст. 256 ГК и ст. ст. 40 – 44 СК РФ). Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства признается совместной также диапозитивной нормой (ст. 257 ГК)34. Законом или договором может быть установлено и иное - долевая собственность. Объектами совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства являются: земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения, скот, транспортные средства, техника и иное имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Общая собственность на приватизированные квартиры может быть как совместной, так и долевой. В настоящее время приватизация жилых помещений допускается лишь в долевую собственность. §6. Объекты права собственности. Юридическим объектом права собственности является поведение субъектов правоотношения: активное поведение управомоченного (действия по реализации собственнических правомочий) и пассивное поведение обязанных лиц — воздержание от действий, посягающих на права собственника. Материальные объекты права собственности — вещи. Виды вещей и их правовой режим зависят от физических свойств, экономической ценности, исторического и культурного значения вещей. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003г. // СЗ РФ. 2003. №24. Ст.2249. 34 99 Соответственно проводится следующая классификация вещей: 1. В зависимости от допустимости участия в гражданском обороте: вещи свободные в гражданском обороте; вещи, ограниченные в обороте; вещи, изъятые из оборота (ст. 129 ГК). Свободные в обороте — это вещи, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке их универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), либо иным способом. Таковыми являются большая часть вещей, поскольку возможность свободного отчуждения установлена законом, как общее правило (ст. 129 п. 1 ГК РФ). Ограниченно оборотоспособные принадлежать лишь определенным - это вещи, которые могут участникам оборота, либо приобретаться по определенному разрешению, они определяются в порядке, установленном законом (например, оружие, взрывчатые вещества). Изъятые из оборота - это объекты, нахождение которых в обороте не допускается, они должны быть прямо указаны в законе (на пример, недра земли). Объекты, изъятые из оборота, являются исключительной собственностью государства. 3. Недвижимые и движимые вещи (ст.130-132 ГК). Недвижимые (недвижимость) - это земельные участки, участки недр, и все то, что прочно связано с землей: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Существенный признак недвижимости невозможность перемещения без причинения несоразмерного ущерба их назначению. Закон относит к недвижимости, ввиду их особого значения, ряд объектов, не обладающих материальной природой недвижимых вещей воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 100 объекты (ст. 130 ГК РФ). Признается недвижимостью предприятие в целом как имущественный комплекс (ст. 132 ГК). Движимые - остальные вещи. Они не связаны прочно с землей и могут свободно перемещаться. Правовой режим недвижимости: - обязательность государственной регистрации прав на недвижимость (ст. 131 ГК); - обязательность регистрации сделок с недвижимостью, в случаях указанных в законе (ст. 164 ГК); - исполнение обязанностей по месту нахождения недвижимости (ст.315 ГК); - особые правила залога (ст.ст. 334, 338 ГК, ФЗ «Об ипотеке»); - длительный срок (15 лет) приобретательной давности (ст. 234); - особое правило о моменте возникновения права собственности (п.2 ст.223 ГК); - особые правила использования: - земельные участки — в соответствии с назначением (ст.ст. 260, 284 ГК), с соблюдением правил рационального землепользования (ст. 285 ГК); жилые помещения— в соответствии с назначением (ст. 288 ГК), с соблюдением хозяйственного содержания жилища, прав и интересов соседей (ст. 293 ГК); предприятия — для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК). Особые объекты права собственности, относящиеся к недвижимости. Земля, недра, природные, водные ресурсы (специально регулируются земельным законодательством35, законодательством о недрах, лесах, водах)36. 35 Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4147. 101 Предприятие как объект права (ст. 132 ГК РФ) – имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, включает в себя земельный участок, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, а так же право требования и доли и все другие виды имущества, предназначенные для его деятельности, а так же права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки) и др. Следует отличать от предприятия (государственного и муниципального), как субъекта права - юридического лица. Предприятие, как объект права - новая категория для постсоветского права. Жилые помещения: дома, квартиры в многоквартирном доме, комнаты (ст.ст. 287-293; Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г.). Их особый правовой режим: 1. Использование только по назначению, то есть для проживания в них и на цели, указанные в ст. 17 Жилищного кодекса. 2. Недопустимость размещения в жилых домах промышленных производств. 3. Хозяйственное содержание. 4. Соблюдение прав и законных интересов соседей. 5. Обеспечение прав лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования жилым помещением. 6. Защита прав несовершеннолетних членов семьи собственника. По иску органа местного самоуправления, после его предупреждения, в случаях использования жилого помещения не по назначению или систематического нарушения прав и интересов соседей, Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. // СЗ РФ. 2006. №31; Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 / СЗ РФ. 2007. №1. 36 102 либо бесхозяйственного обращения, влекущего разрушения, суд может принять решение о продаже жилого помещения с публичных торгов. 3. Индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми признаками. К первым относятся вещи уникальные (например, подлинник картины), а также вещи, выделенные из группы хотя бы и однородных вещей, но отмеченные индивидуальными признаками. Ко вторым — вещи, характеризующиеся не особыми признаками, а родовыми — числом, весом, мерой (5 кг яблок, 10 м ткани). Правовое значение этой классификации: 1. Индивидуально-определенные вещи юридически не заменимы, а родовые заменимы (это имеет значение при исполнении обязательств): в случае гибели индивидуально-определенной вещи, составляющей предмет обязательства, имеет место невозможность исполнения в натуре, и наступают меры ответственности (исключается принцип реального исполнения). В случае же гибели вещи, определяемой родовыми признаками, должник обязан реально исполнить обязательство, предоставить другую вещь (вещи), того же рода (ст. 396 ГК). 2. Ввиду юридической неповторимости индивидуально- определенных вещей установлены специальные правила в случае ее отчуждения двум или нескольким лицам (ст.398 ГК). 3. Объектом права собственности и других вещных прав могут быть только индивидуально-определенные вещи. 4. Предмет виндикационного иска — только индивидуальноопределенная вещь. 5. При определении юридических признаков различных договоров: предметом договоров аренды, жилищного найма являются вещи, определяемые индивидуально-определенными признаками, предмет договора займа — вещи, определяемые родовыми признаками. а 103 4. Делимые и неделимые вещи.(ст.133 ГК) Делимая - это вещь, которая при физическом разделении на части не теряет своего назначения; каждая ее часть выполняет функцию целой вещи (например, буханка хлеба). Неделимая— это вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения. Правовое значение этой классификации; 1. Неделимость предмета обязательства влечет солидарность обязательства. (ст. 322 ГК). 2. Неделимость является одним из оснований возникновения права общей собственности. (ст. 244 ГК). 5. Главная вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ). Принадлежность — это вещь, предназначенная для обслуживания другой (главной) вещи, связанная с ней общим назначением и улучшающая использование главной вещи (например, футляр скрипки): Правовое значение: 1. Принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное (ст. 135 ГК РФ). 2. Право залогодержателя на вещь, являющуюся предметом залога, распространяется на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором. 6. Сложная вещь (ст. 134 ГК РФ). Это несколько разнородных вещей, образующих единое целое ввиду общей цели – использования общему по назначению, они рассматриваются как одна вещь – сложная вещь. Правовое значение: 1.Такие вещи рассматриваются как одна вещь. 2.Сделка, заключаемая по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное. 104 7. Плоды, продукция, доходы — это поступления, полученные в результате использования имущества. Правовое значение: 1. Они принадлежат лицу, использующему имущество на законном основании (то есть не только собственнику, но и любому другому законному владельцу), если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (ст. 340 ГК) 2. Право залога распространяется в случаях, предусмотренных договором на плоды, продукцию и доходы, полученные в результате использования заложенного имущество (ст. 340 ГК). §7. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. Это правовые потерпевшего от меры, восстанавливающие правонарушения правовую собственности. Права сферу всех собственников защищаются равным образом, независимо от формы собственности. Способы защиты права собственности: 1. Вещные и обязательственные. Вещные способы — это меры, обеспечивающие восстановление и неприкосновенность правомочий, составляющих содержание права собственности; они непосредственно направлены на восстановление (обеспечение) права собственности. К вещным способам относятся: виндикационный иск и негаторный иск (ст.ст. 301-306 ГК). 105 Виндикационный иск - это иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. (ст.ст. 301-303 ГК) Условия его применения: 1. Нарушение правомочия владения (выбытие вещи из фактического владения собственника). 2. Сохранение утраченной собственником вещи в натуре. 3. Установление реального (фактического) владельца ею. 4. Незаконность владения (завладение ею в результате правонарушения либо незаконного приобретения). Незаконный фактический владелец может быть недобросовестным и добросовестным. Добросовестный приобретатель – это тот, кто не знал и не мог знать, что вещь приобретена у лица, которое не имело права её отчуждать. У недобросовестного — вещь по виндикационному иску изымается и возвращается собственнику всегда. У добросовестного приобретателя вещи (не знал и не мог знать о приобретении имущества у лица, не имевшего права на его отчуждение) имущество истребуется в пользу собственника в следующих случаях: 1. Если приобретатель приобрел вещь безвозмездно (подарок, наследование). 2. При возмездном приобретении: а) когда имущество утеряно собственником или лицом, которому оно было передано собственником во владение; б) если вещь была похищена. в) если вещь выбыла из владения собственника (или его договорного контрагента) иным путем помимо их воли (например, военные действия, стихийное бедствие, совершение сделки под воздействием насилия, угрозы и т.п.). 106 Исключение: деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного владельца. Кроме того, от добросовестного приобретателя вещь не может быть истребована и в тех случаях, когда она выбыла из владения собственника по его воле, например, в силу договора хранения, имущественного найма и др., а затем договорный владелец злоупотребил доверием собственника. Негаторный иск (ст.304 ГК) - об устранении помех (нарушений) правомочий пользования или распоряжения, когда нарушения не соединены с лишением собственника владения вещью. Классический пример негаторного иска при нарушении правомочия пользования описан в рассказе Н.В.Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Негаторный иск при нарушении правомочия распоряжения нередко возникает незаконного при наложении ареста на работниками имущество при милиции (прокуратуры) совершении уголовно- процессуальных действий и именуется на практике «иском об исключении имущества из описи» (либо — из-под ареста). Обязательственные иски о защите права собственности различаются на договорные и внедоговорные. Основание для договорного иска — нарушение того или иного договора с собственником (например, невозврат вещи по договору хранения), содержанием таких исков может быть как возврат вещи, так и возмещение убытков. Внедоговорной иск — возникает в силу причинения вреда имуществу собственника. Он обращен к непосредственному нарушителю прав собственника и чаще применяется при несохранении вещей в натуре. Его содержание, как правило, возмещение убытков (в виде реального ущерба и упущенной выгоды). 107 РАЗДЕЛ 10 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА §1. Понятие обязательства. §2. Стороны обязательства. §3. Основания возникновения обязательств. §4. Понятие договора. §5. Виды договоров. §6. Содержание договора. §7. Заключение договора. §8. Особые случаи заключения договоров. §9. Исполнение обязательств. §10. Прекращение обязательств. §11. Обеспечение исполнения обязательств. § 12. Гражданско-правовая ответственность и другие гражданско-правовые санкции. §13. Условия гражданско-правовой ответственности. §14. Виды и содержание гражданско-правовой ответственности. Дополнительная литература: 1.Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. 2.Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: «Статут», 2007. 3.Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: «Статут», 2002. 4.Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданскоправового договора. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. 5.Илларионова Т.К. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск, 1982. 6.Иоффе О.С. Обязательственное право. Избранные труды. Т. III. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2004. 7.Иоффе О.С. Гражданско-правовая ответственность. Избранные труды. Т. 1. СПб. Изд. «Юридический центр Пресс», 2004. 108 8.Маркелов Д.А. Принцип свободы договора и особенности его реализации в договорах с участием ОВД. Автореферат на соискание ученой степени к.ю.н. С-Пб. 2008. 9.Маркова М.Г., Шалагин В.Д. Договорная форма регулирования финансово-хозяйственных отношений и охраны собственности с участием органов внутренних дел. // М. ВЮЗШ МВД РСФСР, 1991. 10.Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. М., 1950. 11.Ручкин О.Ю. Обязательственные отношения с участием органов внутренних дел. МВД РФ. Уфа, 1997. 12.Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л., 1983. 13.Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2003. 14. Хужин С.М. Нетипичные договоры с участием органов внутренних дел. Н.Новгород, 1997. §1. Понятие обязательства. Обязательственные вещными являются правоотношения разновидностью (обязательства), гражданских наряду с имущественных правоотношений и характеризуются следующими признаками: - экономическая сущность обязательства - опосредование товарного обмена, экономические отношения в сфере обращения и распределения, перемещения имущества, т.е. динамика общественных отношений. - юридическим объектом обязательства, как правило, является активное поведение обязанного субъекта, совершение различных действий в сфере товарного обмена, которые направлены не только не вещи, но и на выполнение работ, оказание услуг. Иначе говоря, объект 109 обязательственного правоотношения - это товар, т.е. продукт деятельности (включая имущество, работы, услуги), предназначенный для продажи или обмена. - в обязательстве, в отличие от вещных прав не всегда наличествует материальный объект - вещь. В тех же обязательствах, которые возникают по поводу вещей, имеются лишь отдельные, весьма ограниченные во времени и по содержанию элементы правомочий либо только владения (договор хранения), либо владения и распоряжения, четко фиксированного (договор комиссии) или владения и пользования (договор имущественного найма). Даже в договоре доверительного управления, в котором доверительному управляющему предоставляются все три правомочия, как и в других обязательствах, не возникает права использовать вещь по своему усмотрению, своей властью и в своем интересе. - обязательства - относительные правоотношения. Значение обязательств: 1.Удовлетворение бытовых и духовных потребностей граждан, в том числе потребителей в отношениях с предпринимателями. 2.Охрана жизни и здоровья граждан. 3. Развитие товарного оборота (в широком экономическом смысле) и предпринимательства. 4. Охрана всех форм собственности. § 2. Стороны обязательства. Стороны обязательства - кредитор и должник. Кредитор - управомоченная сторона. Должник - обязанная сторона. И на управомоченной и на обязанной стороне могут быть различные субъекты гражданского права. 110 Сторонами в обязательстве могут быть различные субъекты гражданского права: предприниматели, обычные организации - граждане, индивидуальные предприниматели (коммерческие юридические лица), некоммерческие юридические лица, публично – правовые субъекты. Субъектный состав обязательств имеет существенное значение в их правовом регулировании. В ряде случаев он зависит от вида обязательства. Законодательство содержит ряд специальных норм, рассчитанных исключительно на отношения с участием предпринимателей (недопустимость досрочного исполнения, ответственность независимо от вины, исключение восстановления срока исковой давности и др.). С другой стороны законодательство особо регулирует защиту в обязательствах прав граждан, не являющихся предпринимателями, а выступающими в качестве потребителей (имеющие цель удовлетворения личных бытовых нужд). Иные правовые нормы регулируют обязательства, в которых на обеих сторонах участвуют обычные граждане, не являющиеся предпринимателями, вступающие в договорные отношения между собой для удовлетворения личных бытовых нужд, а не для извлечения прибыли. Перемена лиц в обязательстве - это переход прав кредитора к другому лицу или замена должника. Переход права требования (цессия) к другому лицу, то есть перемена кредитора. 1)основание - сделка или указание в законе (наследование, реорганизация юридического лица); 2)недопустимость перехода прав кредитора, неразрывно связанных с его личностью (алименты, возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью); 3)в качестве общего правила не требуется согласие должника, кроме 111 случаев, предусмотренных законом или договором. Так, если личность кредитора имеет существенное значение для должника, без его согласия уступка требования не допускается (ст. 388 ГК). 4) Должник должен быть письменно уведомлен о переводе требования. 5) Должна быть соблюдена форма основной сделки. 6) К новому кредитору требование переходит в полном объеме (по общему правилу ст. 384 ГК), однако оно диспозитивно. 7) Ответственность первоначального кредитора перед новым установлена лишь за недействительность требования, но не за его неисполнение должником, кроме случаев поручительства (ст. 390). 8) Уступка права требования может быть возмездной и безвозмездной. Видом цессии является договор факторинга (уступка денежного требования). Замена должника - перевод должником своей обязанности (долга) на другое лицо. 1) основание: сделка или указание в законе (например, при наследовании, при реорганизация юридического лица); 2) необходимое условие - согласие кредитора; 3) должна быть соблюдена форма основной сделки; 4) перевод на нового должника возражений, основанных на отношениях между кредитором и первоначальным должником; 5) не допускается передача обязанностей, неразрывно связанных с личностью должника. Множественность лиц в обязательстве - участие на одной или обеих сторонах нескольких лиц. Соответственно обязательства долевые, солидарные, субсидиарные. различаются 112 Долевое активное обязательство обязательство - с множественностью лиц на стороне кредитора, в котором каждый из кредиторов вправе требовать исполнения от должника лишь в определенной доле (ст. 321 ГК РФ). Долевое пассивное обязательство обязательство - с множественностью лиц на стороне должника, в котором каждый из должников обязан представить кредитору исполнение лишь в определенной доле (ст. 321 ГК РФ). Солидарное активное обязательство - обязательство с множественностью лиц на стороне кредитора, в котором каждый из кредиторов вправе требовать от должника предоставления ему исполнения в полном объеме (ст.326 ГК РФ). Солидарное пассивное обязательство - обязательство с множественностью лиц на стороне должника, в котором кредитор вправе требовать исполнения обязательства как в полном объеме, так и в части, как от любого из должников, так и от всех совместно (ст.ст. 322-325). Субсидиарное обязательство - дополнительное обязательство, в котором предусмотренный дополнительный должник в той части, в которой не было получено исполнение от основного должника (ст. 399 ГК РФ). Видом субсидиарного обязательства является ответственность родителей за вред, причиненных их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет - ст. 1074 ГК РФ. § 3. Основания возникновения обязательств. Это различные юридические факты или их совокупность. К ним относятся: 1). Правомерные действия: договоры, односторонние сделки, акты государственных органов или органов местного самоуправления; 113 сочетание названных актов и договоров (когда заключение договора обязательно в соответствии с законом для одной из сторон); юридические поступки (например, создание произведения науки, литературы, искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности). Основаниями возникновения обязательств являются правомерные действия, предусмотренные правовыми актами, а также такие, которые хотя и не предусмотрены прямо правовыми актами, но вытекают из общих начал и смысла гражданского законодательства. 2) Противоправное поведение (гражданское правонарушение): причинение вреда, неосновательное приобретение или сбережение имущества. 3) События. 4) События в сочетании с правомерными действиями. § 4. Понятие договора. Договор - это взаимная сделка, соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей37. Договор - разновидность сделок, поэтому ему свойственные все признаки сделок. 1.Это юридический факт. 2.Действие. 3.Правомерность. 4.Сознательная направленность воли субъектов на получение определенного правомерного результата. 5.Кроме названных договору присущ еще один признак - наличие Термин «договор» применяется также и в других значениях: как правоотношение и как документ. См. Иоффе О.С. Обязательственное право; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения о договорах. 37 114 взаимной воли двух или более лиц. Отличие договора от односторонней сделки - наличие согласованной воли как минимум двух сторон (это взаимная сделка), а для односторонней сделки достаточно выражения воли одной стороны. Договор - главное основание возникновения обязательств, ибо договор наиболее адекватен сущности гражданского права - в реализации юридического равенства, автономности воли и имущественной самостоятельности его участников, приобретения и осуществления своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, в свободе установления по соглашению прав, обязанностей и условий договора. Соответственна и роль договоров в обеспечении функционирования экономических отношений, определяемых вхождением России в рыночную экономику. Гражданский кодекс 1994 (ч. 1) года закрепляет свободу договора. Свобода договора (ст. 421 ГК) - важнейшее его свойство. Она проявляется в следующих признаках: 1.Свобода в заключении договоров (по своей воле). Понуждение к заключению договора в качестве общего правила не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законом или добровольно принятым обязательством). 2.Возможность заключения договоров, как предусмотренных правовыми актами, так и непредусмотренных. 3.Установление условий договоров, по общему, правилу по свободному усмотрению сторон (кроме случаев, предписанных императивными нормами). 4.Превалирующее место диспозитивных норм в регулировании договоров (они применяются постольку, поскольку соглашением сторон не предусматривается иное). Стороны договора могут своим соглашением исключить применение диспозитивной нормы или установить условие, отличное от предусмотренного в такой норме. Из этого вытекает 115 приоритет усмотрения сторон, их воли перед диспозитивными нормами. 5.Возможность применения к договорам обычаев делового оборота. § 5. Виды договоров. Договоры классифицируются по различным критериям. 1. Двухсторонние и многосторонние (в зависимости от количества сторон). 2.Двусторонне-обязывающие (взаимные) и односторонне- обязывающие (в зависимости от распределения и соотношения прав и обязанностей сторон). В двусторонне-обязывающем каждая сторона имеет права и несет обязанности (например, договор аренды), а в одностороннеобязывающем одна сторона имеет только права, а другая несет определенные обязанности (например, договор займа). 3.Возмездные и безвозмездные (в зависимости от получения имущественной выгоды). Возмездный договор - такой, в котором материальную выгоду ( плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанности) получает все (обе) стороны. Безвозмездный договор предоставляет имущественную выгоду лишь одной стороне, другая же не получает плату или иное встречное имущественное предоставление. Как правило, договоры являются возмездными. Безвозмездные они в случаях, указанных в правовых актах, а также, если это вытекает из содержания и существа договора. 4.Консенсуальные и реальные договоры (в зависимости от момента заключения договора - см. ст.ст. 432, 433, 224 ГК). Консенсуальный (от слова consensus - соглашение) - договор, возникающий в момент достижения соглашения между сторонами в установленной форме и по всем существенным условиям. 116 Реальный (от слова res - вещь) - такой, когда кроме соглашения для заключения договора необходима также передача имущества. 5.Свободнозаключаемые и обязательные (регулируемые) договоры зависимости от оснований. Большая часть договоров заключается по свободному волеизъявлению субъектов (ст. 421 ГК), т.е. свободно. Обязательные договоры, это договоры, подлежащие заключению в обязательном порядке в случаях, предусмотренных законом (ст. 445 ГК). Они заключаются, в частности, на основании заказов для государственных или муниципальных нужд и по прямому указанию закона (например, обязательное страхование). 6.В зависимости от субъектного состава различаются публичные договоры; договоры между предпринимателями либо с их участием; договоры между гражданами, не являющимися предпринимателями; договоры в пользу третьих лиц. 7.Коммерческие (предпринимательские) и бытовые (для личных, семейных нужд) договоры (в зависимости от целей, на которые они направлены). Коммерческие - связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, носят систематический, а не разовый характер, направлены на извлечение прибыли. Законодательство устанавливает для них ряд особых правил (о недопустимости, по общему правилу, их досрочного исполнения, о солидарности обязательств, об ответственности независимо от вины при неисполнении или ненадлежащем исполнении договора и т.д.). Договоры бытовые - направлены на удовлетворение целей личного, семейного, домашнего и иного подобного характера, они являются разовыми. Кроме того, закон допускает предварительные договоры, договоры присоединения и договоры в пользу третьего лица (ст.ст.428-430ГКРФ). 117 По предмету правового регулирования договоры различаются на: а) Договоры, направленные на передачу прав собственности и иных вещных прав - договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, договор ренты. б) Договор о предоставлении имущества во временное владение и пользование, либо только в пользование: договор аренды, договор ссуды, договор найма жилого помещения. в) Договоры о выполнении работы - договор подряда и его разновидности (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на проектные и изыскательские работы, о выполнении подрядных работ для государственных или муниципальных нужд); договор о выполнении научно-исследовательских работ; о выполнении опытно-конструкторских и технологических работ. г) Договоры перевозки: пассажиров, багажа, грузов, а также в зависимости от вида транспорта (договор железнодорожной перевозки, воздушной, морской, по внутренним водным путям, автомобильной); д) Договоры об оказании услуг: договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор хранения, договор об охране имущества, договор сопровождения, договор об оказании дополнительных услуг, связанных с охраной имущества органами внутренних дел, договор об охране частными охранными структурами, а также о других возмездных фактических услугах: об услугах связи, медицинских, аудиторских, консультационных, информационных, договоры об услугах по обучению, культурному обслуживанию, и др. Договоры об оказании финансовых услуг: договор займа, кредитный договор, факторинговый договор, договор банковского вклада, договор банковского счета. е) Договоры, регулирующие творческую деятельность и реализацию ее результатов: авторские договоры, лицензионные договоры. ж) Страховые договоры. 118 Смешанные договоры - договоры, не имеющие единого предмета правового регулирования. Они совмещают элементы различных договоров, предусмотренных правовыми актами (п.3 ст.421 ГК). § 6. Содержание договора. Содержание договора (в значении сделки). Это условия (определенные положения), которые включаются в него при заключении (ст.ст. 421, 422, 432 ГК). Различаются три вида условий: существенные, обычные и особые. Существенные условия - это условия, необходимые и, вместе с тем, достаточные для заключения договора (ст. 432 ГК РФ): а). о предмете договора (это условие является существенным абсолютно для всех договоров)38. б), условия, которые названы таковыми в законе или иных правовых актах (например, в ст. 1016 ГК РФ указаны существенные условия договора доверительного управления); в). условия, которые являются необходимыми для договоров данного вида, исходя из их сущности. г). условия, относительно которых, хотя бы по заявлению одной стороны должно быть достигнуто соглашение. Правовое значение отнесения условий к существенным: 1. При несогласовании любого и хотя бы одного из них - нет договора. 2. Согласования их достаточно для возникновения договора. Понятие предмета договора тождественно понятию объекта (см. тему «Гражданское правоотношение»), т.е. при заключении договора должны быть определены и указаны те действия, которые должны выполнить стороны, а также материальный объект – имущество, по поводу которого заключается договор. (Материальный объект наличествует не во всех договорах). В цивилистической науке имеются и другие суждения по поводу понятия предмета договора. 38 119 Обычные условия - это условия, предусмотренные диспозитивными нормами, они входят в договор, если соглашением сторон не установлено иное (например, правило о моменте возникновения права собственности у приобретателя по договору с момента передачи вещи - ст. 223 ГК). 3.Особые условия - это условия, специально включенные в договор, об исключении применения диспозитивной нормы, либо об установлении положения, отличного от предусмотренного в диспозитивной норме. (Эти условия называют также «инициативными»). Содержание договора в значении правоотношения – это права и обязанности сторон. §7. Заключение договора. Это достижение существенным условиям соглашения договора между сторонами и установленной в по всем форме (консенсульный договор), а в случаях, предусмотренных законом - и передача имущества (реальный договор) - ст.ст. 432 и 433 ГК РФ. Порядок заключения договора охватывает две стадии: оферту и акцепт. Оферта- это предложение заключить договор, которое удовлетворяет следующим требованиям: Адресовано определенному конкретному лицу (лицам), кроме публичной оферты. Содержит все существенные условия договора. Разновидность оферты - публичная оферта: она хотя и адресована неопределенному кругу лиц (любому и каждому), содержит все существенные условия и выражает намерение и возможность оферента заключать договоры на предложенных условиях с любым, кто отзовется. 120 От оферты необходимо отличать приглашение делать оферты (вызов на оферту) - это реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, которые могут и не содержать всех существенных условий, и не выражают волю и возможность заключить договор с любым, кто отзовется. Вызов на оферту похож на публичную оферту тем, что адресуется неопределенному кругу лиц, но публичная оферта реализуется по отношению к «присутствующим», то есть лицам, с которыми оферент находится в непосредственном общении - например, на товар в магазине, а вызов на оферту адресован неопределенному кругу отсутствующих лиц и не содержит всех существенных условий. При продаже товара дистанционным способом предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, исключающим возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора (ст. 497 ГК)39. Правовые последствия оферты: 1.Связанность оферента (обязанность заключить договор) сделанной офертой (с момента ее получении адресатом и до истечения срока для ответа, определенного самой офертой либо правовым актом, а при неуказании срока - в течение времени, нормально необходимого для ответа). 2.Безотзывность оферты (в течение тех же сроков) . Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии, удовлетворяющий следующим условиям: 1.Он должен быть полным - принятие всех предложений оферента. 2.Безоговорочность (ответ о соглашении заключить договор на иных условиях не является акцептом, а рассматривается законом как новая «Правила продажи товаров дистанционным способом», утв. Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612. 39 121 оферта - ст. 443 ГК). 3.Он должен быть реально получен оферентом (а не только послан ему). 4.Своевременность ответа - соблюдение установленного срока либо при отсутствии такового - в течение нормально необходимого для этого времени. Имеется в виду, как своевременность направления извещения об акцепте, так и его получение. Если же своевременно направленный акцепт, получен с опозданием, он не считается опоздавшим, если оферент немедленно не уведомит акцептанта об этом (ст. 442 ГК). § 8. Особые случаи заключения договоров. 1. Заключение «обязательных» договоров- то есть договоров, подлежащих заключению в обязательном порядке (ст. 445 ГК) отличается следующими особенностями: а) обязательность ответа на оферту (будь это акцепт либо ответ на иных условиях) или отказ от акцепта; б) установление законом срока для ответа в 30 дней (норма диспозитивная); г) обязанность известить о принятии протокола разногласий или его отклонении; д) возможность участия арбитражного суда, в компетенцию которого входит: -урегулирование разногласий, возникших при заключении договора; -понуждение к заключению договора, когда сторона, для которой в соответствии с законом заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения; е) необходимость возмещения убытков стороной, необоснованно 122 уклоняющейся от заключения договора, другой стороне. 2. Заключение договора на торгах (ст.ст. 447-449 ГК): а) оно обязательно для ряда случаев, указанных в законе (например, при продаже бесхозяйственного содержимого жилого помещения (ст. 293 ГК), в других случаях - это возможно; б) субъекты торгов: организатор торгов и участники; в) требование о множественности участников (их должно быть двое или более). Торги, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися; г) необходимость внесения задатка будущими участниками торгов; д) закон предусматривает два вида торгов: аукцион и конкурс, которые могут быть открытыми и закрытыми. Аукцион - форма проведения торгов, при которой выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а при аукционе на заключение договора – более низкую цену. Конкурс - форма проведения торгов, при которой выигравшим торги признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предлагает лучшие условия; е) договор заключается с лицом, выигравшим торги. 3. Заключение договоров на бирже. а) участниками могут быть только члены биржи и посетители биржевого торга; б) объект - биржевой товар (как товар в натуре, так и контракты, имущественные права, ценные бумаги). Объект биржевой торговли должен удовлетворять следующим требованиям: -имущество не изъятое из гражданского оборота; -только движимое имущество; -объекты интеллектуальной собственности не могут продаваться на бирже; 123 в) эти договоры подлежат обязательной регистрации на бирже. 4. Заключение договора на основании предварительного договора (ст. 429 ГК): а) наличие соглашения о заключении основного договора в будущем; б) оно должно содержать существенные условия будущего договора и совершено в форме, установленной для основного договора; в) установление срока для заключения основного договора (а при неуказании его - договор подлежит заключению в течение года); г) при уклонении от заключения основного договора одной из сторон, другая вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 5. Заключение договора присоединения (ст. 428 ГК). § 9. Исполнение обязательств. Это осуществление должником, возложенной на него обязанности в пользу кредитора (совершение определенного действия (бездействия), либо воздержание от действия). Общие правила исполнения обязательств: 1. Требование надлежащего исполнения - исполнение должно соответствовать условиям обязательства, требованиям закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - обычаям делового оборота или иным, обычно предъявляемым требованиям. Надлежащее исполнение включает соблюдение определенных правил исполнения. 2. Свобода и приоритет усмотрения субъектов в установлении правил исполнения: нормы об исполнении обязательств являются диспозитивными, то есть действующими только в случаях, если иное не предусмотрено нормативным актом или в самом обязательстве по 124 соглашению сторон. 3. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения его условий (ст. 310 ГК) - является общим принципом, за исключением: а) случаев, предусмотренных законом (например, п.2 ст.475, ст.573, 577, п. 2 ст.715 ГК и др.); б) случаев, предусмотренных договором - для обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (если иное не вытекает из закона или существа обязательства). 4. Необходимость реального исполнения обязательства (исполнения в натуре), однако, в соответствии со ст. 396 ГК уплата неустойки и возмещение убытков при полном неисполнении обязательства освобождает должника от исполнения обязательства в натуре и лишь при ненадлежащем исполнении (например, нарушении качества комплектности и др.) уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения в натуре - причем обе нормы являются диспозитивными. Конкретные правила исполнения обязательств (они установлены диспозитивными нормами), касаются субъектов, сроков, места, способов исполнения. 1. Исполнение надлежащему лицу (кредитору либо управомоченному им лицу, что должно быть подтверждено указанием кредитора или надлежащего лица). 2. Соблюдение срока исполнения; закон допускает четыре варианта о сроках: а). срок предусмотрен обязательством (день или период времени) , тогда оно должно быть исполнено в надлежащий срок; б) срок определен моментом востребования - обязательство должно быть исполнено в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования об. исполнении, которое может быть предъявлено в любое 125 время, если другой срок не вытекает из закона, иных нормативных актов, условий обязательства, деловых обычаев или существа обязательства (ст. 314 ГК РФ); в) обязательство с неопределенным сроком - в этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону в срок, установленный законом или договором (например, ст.610 ГК РФ); г) срок исполнения не предусмотрен в обязательстве- тогда оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения. Досрочное исполнение обязательства регулируется диспозитивными положениями ст. 315 ГК, которая устанавливает два противоположных правила: а) общее правило - о допущении досрочного исполнения, если иное не предусмотрено правовыми актами или условиями обязательства, либо не вытекает из его существа; б) противоположное правило - для обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности - досрочное исполнение не допускается, кроме случаев, когда таковое предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства, либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. 3. Место исполнения обязательства определяется в соответствии с диспозитивными нормами ст. 316 ГК: как правило, обязательство должно быть исполнено в месте жительства должника (в месте нахождения юридического лица). Но обязательства по поводу недвижимости- в месте ее нахождения, а денежные - в месте жительства кредитора. 4. Способ исполнения: как правило, обязательство должно сразу исполняться целиком. Исполнение по частям (ст. 311 ГК) допускается лишь, если это предусмотрено законом, иным нормативным актом или 126 условиями обязательства, либо вытекает из обычаев делового оборота или из существа обязательства. 5. Особые правила установлены для исполнения обязательств с множественностью лиц: они могут быть долевыми, солидарными и субсидиарными (ст. ст. 321-326, 399 ГК). 6. При исполнении альтернативного обязательства право выбора принадлежит должнику (но эта норма является диспозитивной). 7. Особенности исполнения денежных обязательств: а) они должны быть выражены в рублях; может быть предусмотрена оплата в сумме эквивалентной определенной сумме иностранной валюты по официальному курсу на день платежа, если иной курс или иная дата его определения Использование не установлена иностранной законом валюты или при соглашением осуществлении сторон. расчетов допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке; б) платежи могут осуществляться путем наличных и безналичных расчетов (расчеты между юридическими лицами, а также с участием индивидуальных предпринимателей - как правило, в безналичном порядке - ст.ст. 140,861 ГК РФ); в) они должны исполняться по месту жительства кредитора; г) возможно исполнение путем внесения денег в депозит нотариуса (или суда) - в случаях, предусмотренных ст. 327 ГК; д) денежные суммы, выплачиваемые на содержание гражданина (алименты, по договору пожизненного содержания, в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью и др.) подлежат индексации: они увеличиваются пропорционально с увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда. 127 8. Кредитор, принимая исполнение, обязан вернуть долговой документ, а также по требованию должника выдать ему расписку о получении исполнения. § 10. Прекращение обязательств. Оно допускается по следующим общим основаниям, предусмотренным в ст. ст. 408-419 ГК: надлежащее исполнение, отступное, зачет, совпадение должника и кредитора в одном лице, новация, прощение долга, невозможность исполнения, издание акта государственного органа, смерть (при неразрывной связи обязательства с личностью должника или кредитора), ликвидация юридического лица (должника или кредитора). Кроме того, обязательства могут прекращаться по основаниям, предусмотренным другими законами, иными правовыми актами или договором. Не допускается, в качестве общего правила, прекращение обязательства по требованию одной стороны, это возможно только в случаях, предусмотренных законом или договором (например, п.2 ст. 475, ст. 577, ст.599, п.2 ст. 605, п.2 ст. 610 ГК и др.). § 11. Обеспечение исполнения обязательств. Это дополнительные обязательства, предусмотренные законом или договором, которые устанавливают специальные правовые средства, способствующие исполнению обязательства. Способы неустойка, обеспечения задаток, залог, исполнения удержание, обязательств (ст.329 поручительство, ГК): банковская гарантия. Перечень не является исчерпывающим, законом или договором могут быть предусмотрены и другие способы. 128 I. Неустойка (ст. ст. 330-333, 394 ГК - денежная сумма, предусмотренная законом или договором, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Виды неустоек в зависимости от соотношения с убытками: зачетная, штрафная, исключительная, альтернативная. Неустойка подлежит взысканию и тогда, когда нет убытков. Неустойка может быть законной (если она предусмотрена законом) и договорной. II. Задаток - (ст.ст. 380,381 ГК РФ) - это денежная сумма, которая передается одной из договаривающихся сторон другой при заключении договора (и в доказательство его заключения), в счет причитающихся платежей и с целью обеспечения договора. Особенности задатка, в отличие от других способов обеспечения обязательств: 1.Задаток наряду с функцией обеспечения исполнения, выполняет еще две функции: удостоверительную и авансовую. 2.Обеспечительная функция задатка распространяется не только на должника (при неисполнении обязательств задаток остается у кредитора), но и на кредитора (при неисполнении обязательств он обязан заплатить другой стороне двойную сумму задатка - п.2 ст. 381 ГК РФ). Соглашение о задатке независимо от суммы должно быть совершено в письменной форме. Задаток необходимо отличать от аванса. Аванс - это сумма, уплаченная в счет платежей, причитающихся по договору, в отличие от задатка он не выполняет обеспечительную функцию (к нему не применяются правила п. 2 ст. 381 ГК РФ). Уплаченная вперед сумма является задатком (а не авансом) лишь при прямом указании об этом в договоре, совершенном в письменной форме. 129 III. имущество Залог (ст. ст. 334-358 ГК) - это обременение, возлагаемое на должника (залогодателя), в силу которого кредитор (залогодержатель) вправе при неисполнении должником обязательства получить удовлетворение преимущественно перед из стоимости другими заложенного кредиторами или имущества в случаях, установленных законом, путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Предмет залога - имущество: вещи и имущественные права. Вещи должны принадлежать залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного ведения, либо на праве оперативного управления; не могут быть предметом залога вещи, изъятые из оборота. Имущественные права должны принадлежать залогодателю; не могут быть предметом залога права, непосредственно связанные с личностью кредитора (требования об алиментах, о возмещении вреда здоровью или жизни и др.) Виды залога: 1. Залог движимого имущества и залог недвижимости. 2. Залог без передачи заложенного имущества залогодержателю; его разновидностями являются: залог товаров в обороте (при сохранении общей стоимости залогодатель может изменять состав и натуральную форму заложенного имущества); твердый залог (с наложением знаков, свидетельствующих о залоге), ипотека (залог недвижимости)40. 2. Залог с передачей заложенного имущества залогодержателю. Особой разновидностью этого вида залога является залог вещей в ломбарде, его особенности: а) особый субъектный состав (ломбард - специализированная коммерческая организация, залогодатель- гражданин); Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. в редакции ФЗ от 30.12.2008 г.; См. также Закон «О залоге» от 29 мая 1992 г. в редакции ФЗ от 30.12.2008 г. 40 130 б) предмет - движимое имущество, предназначенное для личного потребления; в) повышенная ответственность ломбарда за утрату или повреждение заложенных вещей - независимо от вины; г) в случае невозвращения суммы кредита ломбард продает имущество. Реализация вещи, сумма оценки которой превышает тридцать тысяч рублей осуществляется только путем продажи с публичных торгов41. д) в интересах граждан - залогодателей установлен льготный месячный срок до продажи (после невозвращения в срок кредита); е) в изъятие из общего правила, сумма, вырученная от продажи заложенного имущества, погашает требования ломбарда, даже если ее не хватает для полного покрытия кредита. 4. Кроме того, выделяются виды залога – залог в силу договора и залог на основании «закона». При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса. IV. Удержание - это обременение, возлагаемое на вещь, подлежащую передаче кредитором должнику, в силу которого кредитор вправе при неисполнении должником обязательства воздерживаться от передачи этой вещи должнику до исполнения им обязательства, а также удовлетворять требования к должнику из стоимости этой вещи (ст.ст. 359, 360, 712 ГК РФ). V. Поручительство - это обязанность третьего лица (поручителя), не участвующего в основном обязательстве, отвечать перед кредитором должника за исполнение обязательства полностью или в части. Поручительство - возникает на основании договора, который может быть, заключен как для обеспечения существующего обязательства, так и Федеральный закон «О ломбардах» от 19 июля 2007 (в ред. Федерального закона от 2 ноября 2007 г.) // СЗ РФ. 2007. № 31. 41 131 для такого, который возникнет в будущем. Сущность поручительства в том, что поручитель, наряду с должником, несет солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Эта норма (ст. 363 ГК) носит диспозитивный характер: она действует по общему правилу, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. В случае исполнения обязательства к поручителю переходят все права кредитора в том объеме, в котором он удовлетворил требования кредитора. VI. Банковская гарантия (ст.ст. 368-379 ГК) - обязанность гаранта (банка, иного кредитного учреждении или страховой организации) уплатить кредитору (бенефициару) должника (принципала) определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии и по письменному требованию кредитора. Также банковской как при гарантией поручительстве, осуществляется обеспечение посредством обязательства привлечения к исполнению обязательства наряду с должником другого лица. Однако между ними имеются существенные различия. Отличия банковской гарантии от поручительства: 1. В субъектном составе: гарантами могут быть лишь определенные субъекты, поручителями - любые. 2. Гарантия не зависит от судьбы основного обязательства. Гарант обязан по требованию кредитора выплатить ему соответствующую сумму, даже и тогда, когда обязательство должника признано недействительным, полностью или в части им уже исполнено, либо прекратилось по иным основаниям (по повторному требованию гаранта после уведомления о прекращении основного обязательства) - ст.ст. 370, 376 ГК. 3.Объем ответственности гаранта ограничен пределами его обязательства, предусмотренными в банковской гарантии - оплата той 132 суммы, на которую выдана гарантия. Тогда как поручитель отвечает перед кредитором в полном объеме, как и должник (включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора). Этот признак не является обязательным для банковской гарантии. § 12. Гражданско-правовая ответственность и другие гражданско-правовые санкции. 1). Понятие гражданско-правовой ответственности. Ответственность- одно из коренных понятий юридической науки. От правильного разрешения этой проблемы как в общей теории права, так и в отраслевых юридических науках в значительной мере зависит состояние правопорядка и законности. Это одна из самых дискуссионных проблем юридической науки. Гражданско-правовой ответственности свойственны общие признаки юридической ответственности, а также и определенные особенности. Общие признаки юридической ответственности: 1.Она - разновидность социальной ответственности.( т.е. ответственности людей в обществе). 2.Ретроспективность - она касается совершенного в прошлом (есть и другая точка зрения - об активной ответственности, как сознательном отношении к исполнению своих обязанностей). 3.Негативный, отрицательный характер для правонарушителя. 4.В ее основе - состав правонарушения. 5.Принудительность. 6.Государственный характер принуждения. 7.Нормативность (основные правила, условия, содержание, порядок юридической ответственности устанавливаются нормами права). 133 8.Она является охранительным правоотношением (в отличие от регулятивного). 9.Это обременение, претерпевание - то есть дополнительные отрицательные последствия личного или имущественного характера в сфере правонарушителя . 10. Общественно-государственное осуждение (порицание) поведения правонарушителя (т.е. ее необходимое условие - вина правонарушителя)42. Особенности гражданско-правовой ответственности: 1.Она носит имущественный характер. Это дополнительное обременение, направленное на имущество правонарушителя, влекущее уменьшение имущества последнего. 2.Имущественные взыскания с правонарушителя производятся в пользу потерпевшего (а не государства). 3.Компенсационно-восстановительный характер. 4.Правонаделительность (ее применение - право субъекта гражданского правоотношения). 5.Эквивалентность (принцип полного возмещения). 6.Диспозитивность ( при договорной ответственности). 7.Особый субъектный состав (граждане, юридические лица, государство, муниципальные образования). 8.Ее основанием является как имущественный, так и моральный вред. 9.Она возникает в результате динамики регулятивного правоотношения в правоохранительное (при договорной ответственности). В цивилистической науке позиция о вине как необходимом условии гражданско-правовой ответственности является дискуссионной. Ряд ученых допускает и безвинную ответственность. (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут. 1998. С. 607; Иоффе О.С. Избранные труды. М.: Статут. 2004 г. С. 477; Дмитриева О.Д. Ответственность без вины. Воронеж. 1998. С. 44; Маковский А.Л. Гражданская ответственность государства за акты власти // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. Отв. редактор А.Л. Маковский. М., 1998. С. 111). 42 134 10. Особый порядок возложения гражданско-правовой ответственности: суд, арбитражный суд, третейский суд, возможен претензионный порядок. Определение гражданско-правовой ответственности: - это установленная законом мера государственного принуждения, возлагающая на правонарушителя при наличии его вины дополнительные отрицательные последствия в виде имущественных взысканий в пользу потерпевшего. 2) Другие гражданско-правовые санкции («меры защиты»). Гражданско-правовые санкции подразделяются на два вида: «меры ответственности» и «меры защиты». «Меры защиты» - это правовосстановительные меры, различные гражданско-правовые санкции государственно-принудительного характера, которые не являются ответственностью. К ним относятся: -принудительное исполнение (т.е. по решению суда) договорной или иной обязанности должником (возврат вещи, уплата денег, выполнение работы и т.п.), т.е. реальное исполнение обязательства по решению суда; -изъятие вещи от добросовестного приобретателя по виндикационному иску (ст. 302 ГК); -возмещение вреда владельцем источника повышенной опасности при отсутствии его вины (ст. 1079 ГК); -обязанность предпринимателя возместить убытки при неисполнении или надлежащем исполнении договора независимо от его вины (ст. 401 ГК); -возмещение убытков независимо от вины профессиональным залогодателем; - обязанность по возмещению вреда при правомерном поведении в исключительных случаях, указанных в законе (например, ст. 1067 ГК); 135 - обязанность по возмещению вреда недееспособным гражданином (п. 3 ст. 1076 ГК); - обязанность по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры, государством независимо от вины в случаях указанных в п.1 ст. 1070 ГК. «Мерами защиты» являются также различные санкции, не связанные с имущественными взысканиями, но влекущие негативные последствия для правонарушителя (должника). Они предусмотрены нормами о договорных обязательствах и могут применяться самим кредитором. - отказ от договора со стороны кредитора (в случаях указанных в законе); -требование безвозмездного исправления недостатков товара или выполненной работы; -взыскание расходов на устранение недостатков; -требование замены вещи с недостатками на вещь надлежащего качества; -удержание кредитором вещи, принадлежащей должнику в случае уклонения должника от исполнения и др. санкции. Общие черты гражданско-правовой ответственности и мер защиты: 1.Государственно-принудительный характер (как правило); 2.Ретроспективность; 3.Они являются санкциями за нарушение гражданских субъективных прав; 4.Наличие охранительного правоотношения; 5. Нормативность; Отличия ответственности: «мер защиты» (текст от некоторых гражданско-правовой норм допускает 136 непоследовательность, нередко называя «меры защиты» ответственностью). 1.Не требуется вины ответчика. Для ответственности же – вина является необходимым условием. 2.Не всегда необходима даже противоправность (см. ст. 1067 ГК РФ). всегда 3.Не является дополнительным имущественным обременением в виде взысканий в пользу кредитора. Таким образом: «Меры защиты» применяются (в случаях, указанных в законе) при неполном составе правонарушения: а) при субъективно-случайном причинении вреда (невиновном); б) даже при отсутствии убытков в сфере кредитора; в) при объективно-случайном причинении (нет противоправного поведения, и, следовательно, причинной связи). Меры ответственности - применяются, как правило, лишь при полном составе гражданского правонарушения: 1) вред; 2) противоправное поведение; 3) причинная связь; 4) вина. § 13 Условия гражданско-правовой ответственности. Они охватывают, как правило, совокупность следующих четырех общих условий: 1) противоправное поведение; 2) убытки ( материальный вред) или моральный вред; 3) причинная связь; 4) вина. 137 Однако они не являются обязательными для всех случаев ответственности. Законом или договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности (ст. 401 ГК). Так неустойка подлежит уплате за нарушение обязательства независимо от того, причинены ли убытки (ст. 330 ГК) - следовательно, в этом случае отпадают такие общие условия, как «убытки и причинная связь». Общие условия ответственности образуют состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение, убытки (вред), причинная связь - относятся к его объективной стороне, а вина - к субъективной. 1-е условие ответственности. Противоправное поведение - это действие или бездействие, нарушающее как объективное право (закон или другие нормативные акты), так и субъективное право. В договорных обязательствах - это поведение, нарушающее права кредитора по договору (неисполнение или ненадлежащее исполнение), а в деликтном (внедоговорном) обязательстве - это нарушение абсолютного права лица, не связанного договором между кредитором и должником. Противоправное поведение работников должника при исполнении его обязательства считается действиями самого должника, и он несет за них ответственность (ст. 402 ГК). 2-е условие ответственности. Убытки (материальный вред) - отрицательные имущественные последствия в сфере кредитора, они включают два вида: реальный ущерб и упущенную выгоду (ст.ст. 15, 393 ГК). Моральный вред - это вред неимущественный в виде нравственных или (и) физических страданий (ст. 151 ГК). Он влечет ответственность при нарушении личных неимущественных прав гражданина и других нематериальных благ» (ст.ст. 151, 1099-1101 ГК). Причинение морального вреда, является основанием ответственности, когда потерпевшим является гражданин. Юридические 138 лица не могут претерпевать моральный вред (нравственные и физические страдания). В случаях, когда моральный вред причинен гражданину при нарушении его имущественных прав - моральный вред не компенсируется по общему правилу, а только в случаях, предусмотренных законом - ст. 151, 1099 ГК, Закон РФ «О защите прав потребителей». 3-е условие ответственности. Причинная связь, как условие гражданско-правовой ответственности. Философское обоснование (признаки) причинной связи: 1. это взаимосвязь между явлениями; 2.это элемент, частица всеобщей многообразной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального лица; 3.это генетическая взаимосвязь; 4.ретроспективность; 5.объективность (существует вне человека в – реальном мире); 6.характеризуется определенной временной последовательностью явлений (причина всегда предшествует результату); 7.причины делятся на два вида: явления естественного характера и социального, т.е. поведение людей. Юридически значимая причинная связь. 1). только та, где среди других причин есть поведение человека, причем противоправного характера; 2). где оно сыграло главную роль в наступлении противоправного результата. Методика определения юридически-значимой причинной связи. Правоведы предлагают различные теории (методики): «необходимого условия», «типичного причинной связи» и др. причинения», «необходимой и случайной 139 В цивилистической науке разработана теория «возможности и действительности»43. Все причины, как естественного, так и социального характера делятся на две группы: 1)создающие возможность; 2)превращающие возможность в результат. Если причиной, превратившей возможность в результат, было противоправное поведение, именно оно является юридически значимой причиной. Если нет, то причины, создающие возможность наступления результата, классифицируют на причины, создающие абстрактную возможность и причины, создающие конкретную возможность результата. Если таковой было поведение человека - это и есть юридически значимая причина. Юридически значимые причины характеризуются и тем, что их индивидуальные свойства проявляются в индивидуальных особенностях результата (Закон «симметрии причин», открытый П. Кюри). Определение генетическая юридически связь между значимой убытками причинной (вредом) и связи - это противоправным поведением, которое либо создало конкретную возможность результата, либо превратило возможность в результат. 4-ое условие ответственности. Вина, как условие гражданско-правовой ответственности. Определение: это положительное или неосмотрительное психическое отношение субъекта к своему противоправному поведению и его результатам. Вина является субъективной стороной состава гражданского правонарушения. Иоффе О.С. Ответственность по гражданскому праву. /Избранные труды, т. III. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. с. 233. 43 140 Философское обоснование вины как основания (условия) ответственности: учение о детерминированности человеческого поведения и свободе воли. Виновен лишь тот, кто при наличии нескольких объективно существующих вариантов возможного поведения («веер выбора»), среди которых были и правомерные и противоправные варианты, сознательно или неосмотрительно выбрал вариант противоправного поведения. Вина является нравственной, справедливой основой ответственности. Содержание вины: Психологическое - сознание (понимание) естественной причинной связи между своим поведением и возможным результатом. Социальное: - сознание (понимание) общественной вредности своего поведения и возможного результата. Формы вины в гражданском праве: умысел и неосторожность. Неосторожность различается на два вида: а), простая неосторожность; б), грубая неосторожность. Смешанная вина: наличие наряду с виной правонарушителя (должника) вины потерпевшего (кредитора). Вина потерпевшего уменьшает размер ответственности, а в некоторых случаях исключает ответственность. Умысел потерпевшего всегда исключает гражданско-правовую ответственность. Особенности гражданско-правовой вины: 1. В гражданском праве вина является, как правило, лишь основанием (условием) ответственности, но не мерой ответственности, ибо размер ответственности определяется размерами убытков. 2. Для привлечения к ответственности достаточно вины любой формы и степени. 3. виновности. В гражданском праве (и процессе) существует презумпция 141 4. Имеет значение смешанная вина. 5. Отличия в классификации вины на формы. 6. При осуществлении предпринимательской деятельности вина при нарушении обязательства не является обязательным условием для применения санкций (ст. 401 ГК). Вина как условие гражданско – правовой ответственности. Это положительное или неосмотрительное отношение субъекта к Определение своему противоправному поведению и его результатам. Какая сторона Субъективная состава гражданского правонарушения Философское Учение о детерминированности обоснование вины как человеческого поведения и свободе воли. основания (условия) Виновен лишь тот, кто при наличии ответственности нескольких объективно существующих вариантов возможного поведения («веер выбора»), среди которых были и правомерные, и противоправные варианты, сознательно выбрал вариант противоправного поведения. Вина – является нравственной, справедливой основой ответственности. 142 Содержание вины Психологическое Осознание (понимание) естественной причинной связи между своим поведением и возможным результатом. Социальное Осознание понимание общественной вредности своего противоправного поведения и возможного противоправного результата. Формы вины в гражданском праве Умысел и неосторожность. Неосторожность различается на два вида: неосторожность и грубая неосторожность Смешанная вина Наличие наряду с виной правонарушителя (ответчика) вины потерпевшего (кредитора). Вина потерпевшего уменьшает размер ответственности, а в некоторых случаях исключает ответственность Особенности 1). В гражданском праве вина гражданско – правовой является, как правило, лишь основанием ответственности (условием) ответственности, но не мерой ответственности. 2). Для привлечения к ответственности достаточно вины любой формы и степени. 3). В гражданском нраве (и процессе) существует презумпция виновности. 143 4) Значение (влияние) смешанной вины. 5) Отличия в классификации вины на формы. § 14. Виды и содержание гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная. Отличия внедоговорной ответственности от договорной: 1). Основанием договорной ответственности является правонарушение в виде неисполнения или ненадлежащего выполнения договора, а основанием внедоговорной - правонарушение, посягающее на абсолютное право потерпевшего. 2). При внедоговорной ответственности до правонарушения какоголибо гражданско-правового обязательства между потерпевшим и причинителем вреда не существует. 3). Противоправное поведение при внедоговорной ответственности чаще всего - в форме активных действий в отличии от оснований договорной ответственности, где убытки нередко причиняются путем противоправного бездействия (неисполнение договора). 4). В отличие от договорной ответственности- нормы о деликтной ответственности императивны, в договорной ответственности допускается в определенных пределах диспозитивность. Содержание обязанность гражданско-правовой должника произвести ответственности определенные - это имущественные возмещения кредитору (убытки, неустойку, особый процент по ст. 395 ГК, компенсацию морального вреда). 144 1. Убытки - это денежные суммы, отражающие стоимостную оценку имущественных потерь кредитора (как имевших место, так и возможных). Гражданский кодекс (ст.ст. 15, 393 ГК) различает два вида убытков: реальный ущерб и упущенную выгоду. Реальный ущерб - утрата или повреждение имущества кредитора, расходы, которые он произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, т.е. поражение наличной фактически существующей имущественной сферы потерпевшего. Упущенная выгода - это неполученные доходы, которые кредитор получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Убытки исчисляются по ценам места, где обязательство должно быть исполнено на день добровольного возмещения убытков, либо на день предъявления иска или выполнения решения суда (ст. 393 ГК - норма диапозитивная). По общему правилу, гражданско-правовой ответственности свойственен принцип полного возмещения убытков (возмещение всех убытков полностью в двух названных видах). Но это правило носит диспозитивный характер (ст. 400 ГК). Законом или договором может быть предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, т.е. ограниченная ответственность (например, договорная ответственность вневедомственной охраны ОВД). Вместе с тем, ничтожно соглашение об ограничении размера ответственности предпринимателя, если кредитором является гражданин-потребитель. Закон допускает и повышенную ответственность (например, штрафная неустойка, ответственность при причинении вреда личности работодателем). 2.Неустойка - это денежная сумма, определяемая законом или договором и подлежащая уплате должником кредитору в случае нарушения обязательства. Будучи способом обеспечения обязательств, 145 неустойка одновременно является одной из форм гражданско-правовой ответственности. По сравнению с убытками неустойка - наиболее оперативная и карательная форма ответственности, так как подлежит уплате независимо от причиненных убытков. В зависимости от соотношения с убытками различаются следующие виды неустойки: зачетная (она является общим правилом), исключительная, альтернативная и штрафная. 3.Разновидностью гражданско-правовой ответственности является ответственность за неисполнение денежных обязательств (ст. 395 ГК) в виде уплаты процентов, размер которых определяется учетной ставкой банковского процента (а не в твердом размере) в месте нахождения кредитора на день исполнения денежного обязательства, а при взыскании долга через суд - на день предъявления иска или на день вынесения решения (норма диспозитивная). Проценты за пользование чужими денежными средствами по закону (п.2 ст. 395 ГК) засчитываются в зачет причиненных убытков. 4.Компенсация морального вреда. Хотя он и является вредом неимущественным, компенсация осуществляется в соответствии со ст. 151 ГК и ст.ст. 1099-1101 ГК в имущественной форме - в денежном выражении независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер денежной компенсации зависит от тяжести вины нарушителя, степени физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего (ст.151 ГК) и других обстоятельств. 146 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ 11 Договоры об отчуждении имущества. Глава 1. Договор купли-продажи. §1. Понятие договора купли-продажи. §2.Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. §3.Виды договоров купли-продажи. Дополнительная литература: 1.Богданов Е.Е. Договор купли-продажи. Защита прав и интересов сторон. М.: «Приор», 2003. 2.Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга 2. Договоры о передаче имущества. М.: Изд. «Статут», 2005. 3.Витрянский В.В. Договоры купли-продажи. М.: «Статут», 1999. 4.Иоффе О.С. Обязательственное право. /Избранные труды, т.1. СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс», 2004. 5.Крашенинников П.В. Сделки с жилыми помещениями. Комментарий и практика. М., 1999. 6.Пустозерова В.М. Сделки купли-продажи. М., 1996. 7.Сафронов М.Н. Договор купли-продажи. М.: Изд-во «Инфам», 1998. 8.Эрделевский A.M. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». М., 1999. 9.Комментарий к закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» (постатейный)/под ред. Пустозеровой В.М, A.M. Эрделевского. М.: Юристь, 2003. 10.Шевченко Л.И. Регулирование отношений поставки: теория и 147 практика. СПб.: Юрид. центр «Пресс». 2002. §1. Понятие договора купли-продажи Договор купли-продажи - это договор о передаче вещи (товара) в собственность за денежное вознаграждение. Экономическая сущность и значение. Экономической - основой договора купли-продажи являются рыночные отношения, наличие товарного производства и товарного обращения, самостоятельных собственников, действие закона стоимости, возможность отчуждения имущества с целью получения прибыли. Договор купли-продажи - необходимый юридический инструмент, наиболее адекватный для товарного обмена в условиях рыночной экономики. Юридические признаки договора купли-продажи. 1) Правовая сущность этого договора (его целевая направленность) возмездное отчуждение права собственности. По договору куплипродажи могут передаваться и такие вещные права, как право хозяйственного ведения и оперативного управления (при заключении договора между государственными или муниципальными юридическими лицами). 2) Объект договора купли-продажи. а) Юридический объект44 - это действия продавца по передаче права собственности, передаче товара, а также действия покупателя по оплате товара и его принятию. В соответствии с рассмотренным выше понятием объекта гражданского правоотношения (см. тему «Гражданское правоотношение») различается непосредственный - юридический объект и вторичный материальный объект гражданского правоотношения. 44 148 б) Материальным объектом - является товар. Это любые вещи с соблюдением правил об оборотоспособности (ст. 129 ГК). Не могут продаваться вещи, изъятые из гражданского оборота. Объектом договора купли-продажи являются различные вещи, как индивидуально определенные, так и определяемые родовыми признаками; как движимые, так и недвижимые; делимые и неделимые; потребляемые и непотребляемые; как имеющиеся у продавца, так и отсутствующие не только у продавца, но и несуществующие еще при заключении договора, т.н. «будущие» вещи. К объектам договора купли-продажи относятся также ценные бумаги. Объектом договора купли-продажи может быть энергия, которая не является вещью в собственном смысле этого слова, а также имущественные права. Допускается продажа исключительных прав, на товарный знак. К материальным объектам, наряду с вещами, относятся и их принадлежности, а также документы, сопровождающие товар (технический паспорт, сертификат качества и т.п.). Юридический и материальный объекты составляют предмет договора (см. ст. 432 ГК) Предмет договора купли-продажи является единственным существенным условием общего договора купли-продажи. Причем для определения предмета в виде материального объекта договора куплипродажи, как его существенного условия достаточно указания наименования и количества товара (п. 3 ст. 455 ГК). По отдельным видам договора купли – продажи закон устанавливает и другие существенные условия. Так, в договоре купли-продажи недвижимости существенным условием является не только предмет, но и цена. 3) Субъектный состав договора купли-продажи Субъекты договора купли-продажи - его стороны (участники). 149 Сторонами договора (продавцами и покупателями) могут быть любые субъекты гражданского права: граждане (как обычные физические лица и как индивидуальные предпринимателями), юридические лица, государство, муниципальные образования. Однако субъектный состав конкретного договора купли-продажи зависит от ряда факторов: от вида договора купли-продажи (например, в розничной купле-продаже, продавцом может быть только предприниматель); от характера правоспособности юридического лица; от материального объекта договора (так государственные предприятия не могут быть продавцами недвижимости без согласия собственника). Общим условием, которому должен удовлетворять продавец в любом договоре купли-продажи является наличие у него определенного правового титула. Продавец должен быть собственником имущества, либо обладать вещным правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Продавцом может быть также лицо, управомоченное собственником, т.е. имеющее право на отчуждение имущества на основании договора (комиссионер, агент, доверительный управляющий). 4) договор купли-продажи является двусторонним, так как в нем участвуют две стороны. 5) договор купли-продажи - двусторонне обязывающий, т.е. взаимный, т.к. каждая сторона имеет определенные права и несет обязанности. 6) следующий признак - возмездность. Каждая сторона в договоре купли-продажи получает материальную выгоду: продавец - в виде денег, покупатель - в виде права собственности на товар. Особенность возмездности по договору купли-продажи в том, что в качестве эквивалента здесь всегда выступают деньги. Следует отметить, что из возмездности договора не вытекает обязательное указание цены (размера денежной платы) при заключении 150 договора купли-продажи. Цена, по общему правилу, не является существенным условием договора купли-продажи (ст. 485 ГК). Однако, в случаях, указанных в законе, цена - существенное условие договора куплипродажи (при продаже в кредит, при продаже недвижимости, в розничной купле-продаже, по договору энергоснабжения, т.е. в этих случаях она должна быть обозначена при заключении договора. 6) договор купли-продажи - консенсуальный, ибо он возникает в момент достижения соглашения в установленной законом форме и по всем существенным условиям. Это вытекает из текста ст. 454 ГК: «по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар». 7) договор купли-продажи - свободно заключаемый (как правило), т.е. возникает по свободному волеизъявлению сторон (кроме договоров для государственных и муниципальных нужд, а также розничной куплипродажи, при которой в силу публичного характера этого договора продавец обязан вступать в договор с каждым, кто к нему обратится (ст. 426 ГК). 8) Особенностью договора-купли-продажи является множественность его видов. ГК предусматривает несколько видов договора купли-продажи: общий (или обычный) договор купли-продажи; договор розничной купли-продажи; договор поставки; договор контрактации, договор продажи недвижимости, продажи предприятий и договор энергоснабжения. Отличия договора купли-продажи от других договоров. Договор купли-продажи надо отличать от других, близких с ним договоров, которые также направлены на передачу права собственности. От договора дарения он отличается возмездностью, а также тем, что является всегда консенсуальным. Тогда как договор дарения безвозмезден и может быть не только консенсуальным, но и реальным. Кроме того, в силу безвозмездности дарение - всегда свободно заключаемый договор, а в 151 некоторых случаях закон предусматривает запрещение дарения и его отмену. Договор дарения опосредует передачу не только права собственности, но и обязательственных прав, а также освобождение от обязанности. От договора мены договор купли-продажи отличается эквивалентом; кроме того, в договоре мены закон устанавливает особое правило о моменте перехода права собственности на отчуждаемые товары (ст. 570 ГК). От договора ренты договор купли-продажи отличается эквивалентом: в качестве рентных платежей могут выступать не только деньги, но и содержание: предоставление пищи, одежды, жилища, оказание определенных услуг. Кроме того, для ренты характерна растянутость во времени, особая рискованность и возможная неэквивалентность рентных платежей стоимости имущества, а также некоторые другие особенности. §2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Договор купли-продажи является двусторонне обязывающим (взаимным), поэтому правам одной стороны соответствуют обязанности другой. Обязанности продавца состоят в следующем: Первая обязанность продавца - это обязанность перенести на покупателя право собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления). Для этого продавец должен соблюдать следующие правила: а) Он должен быть управомочен на отчуждение вещи - т.е. быть ее собственником или обладать правом хозяйственного ведения, оперативного управления, либо иметь, должным образом оформленные 152 полномочия от собственника (быть агентом, комиссионером, доверительным управляющим); быть дееспособным либо законным представителем недееспособного; в необходимых случаях иметь разрешение органов опеки и попечительства (при отчуждении имущества несовершеннолетних и недееспособных). б) Продавец обязан передать покупателю право собственности, свободное от прав третьих лиц (т.е. свободное от обременений), за исключением случаев, когда покупатель согласился принять имущество с обременением. Поэтому покупатель обязан предупредить покупателя о правах третьих лиц. Необходимо знать, что переход права собственности на жилое помещение к другому лицу не является основанием для прекращения права пользования жилым помещением отказополучателями (ст. 33 Жилищного кодекса), получателями ренты (ст. 602 ГК), а в случае перехода права собственности на заложенное имущество право залога также сохраняет силу (п.1 ст.353 ГК). Обременение может быть и в виде наличия договора аренды, договора жилищного найма, права «доступа» автора к произведению изобразительного искусства (ст. 1255 ГК). в) Продавец при продаже индивидуально - определенной вещи должен заключать договор с одним покупателем. В случае же продажи одной и той же вещи нескольким покупателям, право собственности на индивидуально определенную вещь может перейти лишь к одному из покупателей (ст. 398 ГК). Правовые последствия нарушения обязанности по передаче права собственности. Они выражаются в следующих санкциях: а) Продавец несет ответственность за отсуждение вещи у покупателя по основаниям, возникшим до данного договора куплипродажи. Он должен возместить покупателю убытки, если не сможет 153 предотвратить, участвуя в судебном деле, отобрание, отсуждение вещи у покупателя (ст.ст.461,462 ГК); б) При несоблюдении правил о предупреждении об обременениях права на вещи покупатель может потребовать расторжения договора или уменьшения покупной цены (ст.460 ГК); в) При продаже индивидуально - определенной вещи нескольким покупателям, согласно ст.398 ГК собственником вещи становится тот из покупателей, кому вещь уже передана, а если вещь еще не передана – тот, с кем договор заключен раньше, а если это невозможно установить, вещь перейдет к тому, кто раньше предъявил иск. Остальным покупателям продавец обязан возместить убытки. Момент и правовые последствия перехода права собственности от продавца к покупателю. Момент (время) перехода права собственности (прекращения - у продавца, и возникновения - у покупателя) определяется общей диспозитивной нормой ст.223 ГК - это момент передачи вещи, если иное правило не определено законом или договором. Так, иное правило установлено законом (п. 2 ст. 223 ГК) в случаях, когда имущество подлежит государственной регистрации (при продаже недвижимости) право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации (при соблюдении условий, указанных в части второй п.2 ст. 223 ГК РФ)45. Правовые последствия перехода права собственности к покупателю. а) Приобретение всех правомочий собственника (ст.ст.209,491): права владения, пользования и распоряжения (Это означает, например, К таким условиям относятся: добросовестность приобретателя (не знал и не мог знать, что приобрёл вещь у неуправомоченного отчуждателя); когда вещь не может быть истребована собственником у добросовестного приобретателя по правилам ст. 302 ГК. 45 154 возможность распорядиться вещью: подарить, продать, даже если она еще не передана покупателю.). б) Возможность правовой защиты: право на виндикационный иск (ст.301 ГК), на негаторный иск (ст. 304 ГК РФ). в) Право покупателя на плоды, продукцию и доходы от вещи (ст. 136 ГК). г) Переход на покупателя всех обременений, лежащих на отчужденном праве собственности. д) Переход обязанностей по содержанию вещи (ст. 210 ГК). е) Возможность обращения взысканий на имущество по обязательствам нового собственника (покупателя) на приобретенное имущество (ст.237 ГК) и других имущественных санкций. ж) Переход риска случайной гибели вещи (товара) от продавца к покупателю (с учетом диспозитивности норм ст. 211 и ст. 259 ГК). Риск случайной гибели вещи по договору купли-продажи ГК не связывает (отступая от общего правила диспозитивной нормы ст.211 ГК) с моментом приобретения права собственности покупателем, а устанавливает другое правило. Согласно ст.459 ГК риск случайной гибели продаваемой вещи (товара) покупатель несет с момента исполнения продавцом обязанности по передаче вещи. Однако и это правило является диспозитивным. Вторая обязанность продавца: необходимость передачи вещи покупателю. Согласно ст.458 ГК способами передачи вещи являются: вручение покупателю или указанному им лицу; предоставление вещи в распоряжение покупателя; сдача товара перевозчику либо организации связи для доставки покупателю. Исполнение обязанности по передаче вещи включает соблюдение условий о количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара, 155 соблюдение срока, а также охватывает передачу, кроме самой вещи, ее принадлежностей и документов. Правовые последствия нарушения обязанности по передаче вещи (товара) покупателю. Они выражаются в различных мерах защиты и ответственности и определяются диспозитивными нормами ст.396 ГК о реальном исполнении договоров и ст.463 ГК. Покупатель может применить следующие «меры защиты»: при условии извещения продавца о нарушении договора он вправе отказаться от договора, либо потребовать его реального исполнения. Кроме того, в соответствии с общими нормами ГК о гражданскоправовой ответственности он имеет право взыскать неустойку, убытки. Эти требования должны быть заявлены в разумный срок после принятия товара. Последствия нарушения условия о качестве товара предусмотрены ст.475 ГК. Ненадлежащим качеством товара является несоблюдение условий договора, а не само наличие недостатков, ибо недостатки могут быть оговорены в договоре. Последствия передачи товара ненадлежащего качества зависят от характера недостатков, которые могут быть существенными и несущественными. Существенные - это недостатки неустранимые, либо те, устранение которых требует несоизмеримых затрат или выявляющиеся неоднократно (п.2 ст.475 ГК). При существенных недостатках товара покупатель вправе применить следующие «меры защиты» альтернативно: вообще отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денег либо потребовать замены товара на товар надлежащего качества. При несущественных альтернативно потребовать недостатках соразмерного товара покупатель уменьшения цены вправе либо 156 безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов по устранению недостатков, но не может отказаться от договора, либо потребовать замены товара. Правило возможности замены товара и отказа от договора только при существенных недостатках установлено по общему договору купли-продажи, а по договору розничной купли-продажи покупатель имеет более широкие права. Требования покупателя в связи с ненадлежащим качеством товара должны быть заявлены в определенные сроки (ст.477 ГК) - сроки обнаружения недостатков (гарантийные сроки). Эти сроки устанавливаются законом или договором, как правило, в пределах 2 лет, если законом или договором не установлен боле длительный срок. Если же договором установлен гарантийный срок менее 2 лет, то при вине продавца - будет действовать срок 2 года (п.5 ст.477 ГК). Обязанности покупателя. 1) Обязанность принять товар (ст.484 ГК), т.е. совершить действия по получению его от продавца, перевозчика или организации связи. 2) Покупатель обязан оплатить товар (ст.486 ГК). Срок оплаты определяется договором. Если он не установлен, то оплата должна быть произведена непосредственно до или после передачи товара. Договором может быть предусмотрена предварительная оплата товара. Допускается продажа товара в кредит. Размер оплаты устанавливается соглашением сторон (ст.485 ГК) Свобода определения цены сторонами является общим правилом, кроме случаев, прямо указанных законом. Так в публичных договорах, к которым относится розничная купля-продажа, цена должна быть одинаковой для всех покупателей; на некоторые товары (энергоресурсы, энергоносители и др.) цены устанавливаются по тарифам. Цена является существенным условием для ряда видов договора купли-продажи: при продаже в кредит, при продаже недвижимости, в 157 розничной купле-продаже, при продаже предприятий. В других случаях (например, договор поставки) она может быть предусмотрена договором, но может и не указываться в договоре при его заключении и, таким образом, не является существенным условием. Если цена не указана в договоре, при его заключении, оплата производится по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичный товар (п.3 ст.424, п.1 ст. 485 ГК). Правовые последствия нарушения обязанностей покупателем. 1) При неисполнении обязанностей по принятию товара на покупателя переходит риск случайной невозможности исполнения (ст.405ГК). 2) При неисполнении обязанности по оплате товара продавцу, последний вправе отказаться от договора, либо потребовать оплаты, а при продаже в кредит - потребовать возврата товара (ст.488 ГК). Кроме того, с момента передачи товара и до его оплаты товар, проданный в кредит, считается находящимся в залоге у продавца (п.5 ст.488 ГК). Наряду с перечисленными мерами защиты могут также применятся санкции в неустойки, виде гражданско-правовой взыскания убытков, а ответственности: также особого взыскания процента за неправомерное пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК) по учетной ставке банковского процента. §3. Виды договоров купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Правовое регулирование: ГК ст.ст.151,426,492-505,1095-1101; Закон о защите прав потребителей46, Постановления Правительства РФ которыми утверждены: «Правила продажи отдельных видов товаров» и «Перечень Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (от 7 февраля 1992 г. в редакции федерального закона от 27 октября 2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 1. 46 158 товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта аналогичного товара», а также «Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, фасона, габарита, формы, расцветки или комплектации»: «Перечень технически сложных товаров», а также отдельные постановления, устанавливающие правила продажи в зависимости от вида товара и способа продажи: «Правила продажи новых автомототранспортных средств», «Правила продажи меховых изделий», «Правила продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней»; «О продаже товаров дистанционным способом» и др. Юридические признаки договора розничной купли-продажи. Наряду с общими признаками, присущими договору купли-продажи, этот договор отличается следующими признаками: а) Особый субъектный состав. Продавцом в договоре куплипродажи может быть только предприниматель - юридическое лицо любой формы собственности, либо индивидуальный предприниматель, а покупателем может быть любой субъект, приобретающий товар для личного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Чаще всего покупателями являются граждане. б) Особый материальный объект- это товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего потребления, т.е. для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. в) Особая цель- личное потребление. г. Этот договор является публичным и поэтому продавец обязан заключать его с любым покупателем на одинаковых условиях (ст. 426ГК). 159 д) Допускается продажа товара по образцам и дистанционным способом (ст. 497 ГК; Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 года «О продаже товаров дистанционным способом»). е) В этом договоре цена относится к существенным условиям. ж) Для заключения договора розничной купли-продажи допускается публичная оферта и особая форма. В силу ст.493 ГК договор возникает с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. з) Действует правило об обязанности реального исполнения договора (ст. 396 ГК). и) Допускается обмен доброкачественного непродовольственного товара (ст. 502 ГК), не подошедшего покупателю по размеру, фасону, расцветке в течение 14 дней с момента передачи товара. к) Усиленная охрана прав покупателя – физического лица, более широкая по сравнению с обычным договором купли-продажи, установленная Законом «О защите прав потребителей». Рассмотрим правовые формы охраны прав покупателя - потребителя по договору розничной купли-продажи. Они заключаются в следующих «мерах защиты» и «мерах ответственности». Меры защиты. В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель имеет право по своему выбору: требовать безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на ремонт; уменьшения цены, замены товара или расторжения договора. Срок устранения недостатков не может превышать сорок пять дней. При обнаружении недостатков в технически сложном товаре потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар надлежащего качества (независимо от того, были ли недостатки существенными или несущественными). Однако эти 160 требования он может предъявить только в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю товара. По истечении пятнадцати дней эти требования (об отказе от договора либо замене товара) подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных сроков устранения недостатков; невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. (Закон «О защите прав потребителей» в редакции ФЗ от 25 октября 2007 года)47. Меры ответственности. а) При продаже недоброкачественного товара взыскивается неустойка в размере 1 % от цены товара за каждый день просрочки в выполнении законных требований покупателя, которая взыскивается сверх убытков, т.е. является штрафной. Она является также «законной», так как предусмотрена Законом « О защите прав потребителей б) Убытки, причиненные покупателю (в соответствии со ст.ст. 15 и 393 ГК, т.е. как реальный ущерб, так и упущенная выгода). в) Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу, как покупателя, так и других лиц вследствие недостатков то вара (ст. ст. 1095 - 1098 ГК). г) Компенсация морального вреда, причиненного покупателю (ст.ст. 151, 1099 - 1101 ГК, Закон «О защите прав потребителя»). В других видах договора купли-продажи, даже если покупателю нанесен моральный вред, то он не компенсируется. д) Штраф за уклонение от добровольного исполнения законных требований потребителя (при необходимости обратиться в суд) в размере Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон «О защите прав потребителей» от 25 октября 2007 г.» // Собрание законодательства РФ. 2008. №1. 47 161 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Он взыскивается в федеральный бюджет, а если иск предъявляется обществом о защите прав потребителей, половина штрафа поступает в его пользу. Следует обратить внимание на сроки защиты прав потребителей; гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы. Договор поставки. Договор поставки - это договор о передаче в обусловленные сроки в собственность покупателя производимых или закупаемых поставщиком товаров для использования в предпринимательской или иной деятельности, не связанной с личным потреблением. Юридические признаки договора поставки во многом совпадают с признаками обычного договора купли-продажи. Он также направлен на передачу права собственности (права хозяйственного ведения или права оперативного управления), является возмездным, взаимным, консенсуальным, двусторонним и двусторонне-обязывающим. Особенности договора поставки: а) В отличие от общего договора купли-продажи он направлен на особые цели: обеспечение предпринимательской деятельности (для последующей продажи, использования в производстве и т.д.) или служебных целей, но не для личного потребления. б) Особый субъектный состав. Продавцом (поставщиком) товара является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (коммерческое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель); покупатель - это предприниматель, также может быть и иное юридическое лицо. Не может быть участником этого договора гражданин, не являющийся предпринимателем. в) Материальным объектом договора поставки являются, по общему правилу, вещи, определяемые родовыми признаками. Договор поставки заключается, как правило, по поводу имущества, которого при заключении 162 договора у поставщика еще нет, т.н. «будущие» вещи. Это товары, которые производятся или покупаются поставщиком, осуществляющим предпринимательскую деятельность. г) Договор поставки носит длящийся, долгосрочный характер, исполняется по частям и по периодам. д) Он опосредует хозяйственные связи, обеспечивает внутрипромышленное кооперирование между производственными организациями, реализацию сырья, оборудования, а также продвижение товара в торговую сеть. е) Особенности гражданско-правовых санкций по договору поставки: - при нарушении договора поставки обязанность продавца возместить убытки наступает независимо от его вины, ибо продавцом в этом договоре являются предприниматели (п.3 ст.401 ГК), а покупатель обязан возместить убытки независимо от его вины. - действуют особые правила определения убытков: правила о «симметричных» убытках, т.е. касающиеся и поставщика и покупателя (п.п.1 и 2 ст.524 ГК) и правило о так называемых «абстрактных» убытках (п. 3 ст. 524 ГК). Договор поставки для государственных и муниципальных нужд. Он является разновидностью договора поставки. Особенности: он направлен на особые (публичные) цели жизнеобеспечение страны, создание государственных материальных резервов, запасов стратегических товаров и материалов, запасов сельскохозяйственной продукции, на обеспечение необходимого уровня обороноспособности и безопасности и др. публичные цели. Несмотря на переход в условиях рыночной экономики к свободному заключению договоров, договоры поставки для обеспечения государственных и муниципальных нужд регулируются государством в отличие от обычного договора купли-продажи. 163 Этот договор заключается на основании размещения заказов48. Государственный или муниципальный заказ – это властное распоряжение органа исполнительной власти (административный акт, он является юридическим основанием, предпосылкой заключения договоров поставки для обеспечения государственных и муниципальных нужд – государственных и муниципальных контрактов. Он обязателен для государственных и муниципальных заказчиков, а также некоторых поставщиков-монополистов и для государственных предприятий- поставщиков. Законом установлены три способа размещения заказов: - публичные торги путем аукциона; - публичные торги путем конкурса; - путем запроса котировок цен (без публичных торгов, через Интернет). Аукцион является приоритетным способом подбора поставщиков. Победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену, с ним и заключается договор. Правительством утверждается перечень товаров, заказ на которые в обязательственном порядке размещается только путем проведения аукциона. В соответствии со ст. 525 ГК поставки для государственных или муниципальных нужд осуществляются путем заключения двух видов договоров. Это государственные (муниципальные) контракты и конкретные «договоры поставки для государственных и муниципальных нужд». Сначала заключается «государственный контракт» государственным заказчиком на основании его заказа, размещенного путем торгов или запроса котировки цен. Федеральный закон Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07. 2005 в редакции ФЗ от 30 декабря 2008 г. // СЗ РФ 2005 № 30; СЗ РФ 2009. №1. 48 164 Государственные заказчики определяются Правительством РФ и министерствами. Это федеральные органы исполнительной власти, казенные предприятия, учреждения, другие организации по поручению органов управления. Муниципальные заказчики определяются органом исполнительной власти муниципальных образований. На основании государственный государственного (муниципальный) (муниципального) заказчик указывает контракта, поставщику конкретных покупателей путем прикрепления покупателя к поставщику посредством извещения (ст.529 ГК). Эти извещения о прикреплениях являются основаниями для заключения конкретных договоров поставки для государственных нужд, они обязательны. Финансирование договора поставки для государственных или муниципальных нужд осуществляется за счет соответствующего бюджета. Договор купли-продажи недвижимости. Его особенности: а) Особый материальный объект (см. ст. 130 ГК) – недвижимое имущество (земельные участки, участки недр, жилые и нежилые помещения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства). б) Требование письменной формы заключения в виде составления одного документа. в) Государственная регистрация договоров продажи жилых помещений, предприятий, земельных участков. г) Государственная регистрация перехода права собственности. д) Цена, наряду с предметом является существенным условием этого договора. е) Соблюдение особого режима земельных участков (при отчуждении строений) и при отчуждении земельных участков, на которых расположены здания (ст. 552 ГК). ж) Особый момент перехода права собственности (п.2 ст. 223 ГК). 165 з) Особенности в зависимости от субъектного состава: 1) государственные, муниципальные предприятия и автономные учреждения могут продавать недвижимость только с согласия собственника (ст.ст. 295,297, 298 ГК), а частные и бюджетные учреждения вообще не вправе отчуждать имущество, закреплённое за ним собственником (п. 1 ст. 298 ГК) 2) продажа имущества несовершеннолетних и недееспособных может осуществляться лишь с разрешения органов опеки и попечительства (ст.37 ГК); 3) недвижимое имущество, принадлежащее подопечному не подлежит отчуждению (за исключением случаев, указанных в законе);49 4) при продаже недвижимости супругов одним из супругов, требуется нотариально заверенное согласие второго супруга (ст.35 Семейного кодекса РФ); 5) при продаже недвижимого имущества плательщиком ренты требуется согласие получателя ренты (ст. 604 ГК РФ); 6) при продаже заложенного имущества необходимо согласие залогодержателя (ст. 346 ГК РФ) – норма диспозитивная. Особенности продажи недвижимости в виде жилых помещений 1. При продаже жилых помещений лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, не могут быть выселены. К ним относятся: - Граждане, которым предоставлено право пользования жилым помещением по завещательному отказу (ст. 1138 ГК, ст. 34 ЖК). - Граждане-получатели ренты, проживающие в жилом помещении на основании договора пожизненного содержания (ст. 605 ГК, ст. 34 ЖК). - Лица, проживающие по договору найма жилого помещения (ст. 675 ГК). 49 См. Федеральный Закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. ст. 20. 166 Согласно ст. 558 ГК перечень лиц, сохраняющих право пользования жилым помещением с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением, является существенным условием договора куплипродажи жилого помещения. 2. У членов семьи собственника при продаже жилого помещения право пользования этим жилым помещением прекращается (ст. 292 ГК), и они, как и бывший собственник должны освободить жилое помещение. Такое же правило, тем более, установлено и для бывших членов семьи, за которыми в порядке исключения в случаях, указанных в п. 4 ст. 31 ЖК РФ, сохранялось право пользования данным жилым помещением до его отчуждения. В соответствии со ст. 5, ст. 31 ЖК (в редакции Федерального закона от 22 мая 200 7 г.) право бывшего члена семьи собственника прекращается одновременно с прекращением права собственности на данное жилое помещение этого собственника, и они должны освободить его, а в противном случае подлежат выселению. Однако отчуждение собственником жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние, недееспособные, ограниченные в дееспособности, находящиеся под опекой или попечительством члены семьи (и бывшие, имевшие право пользования), либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника, если при этом затрагиваются права и охраняемые законом интересы этих лиц, допускается с разрешения органа опеки и попечительства. При продаже жилого помещения продавец-собственник должен обеспечить жильем членов своей семьи и бывших членов семьи, сохранивших право пользования до отчуждения: - это те, в отношении которых собственник исполняет алиментные обязательства; - при отчуждении приватизированных жилых помещений и тех бывших членов семьи собственника, которые в момент приватизации 167 данного жилого помещения имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, но не участвовали в приватизации (см. ст. 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 г.). 3. При продаже жилого помещения в многоквартирном доме (квартиры, комнаты) одновременно отчуждается доля в праве общей собственности на общее имущество дома (квартиры). Отдельное отчуждение доли не допускается (п.2 ст.290 ГК; п.4 ст.37 и п.5 ст.42 Жилищного Кодекса). 4. Особенность исполнения: передача и принятие недвижимости должна оформляться специальным документом - передаточным актом. Договор купли-продажи предприятия. Ему, прежде всего, присущи общие признаки договора купли – продажи: правовая природа (переход права собственности), консенсуальность, возмездность, взаимность. Его особенности: 1) Особый материальный объект - предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК), включающий земельный участок, здания, сооружения, инвентарь, оборудование, сырье, продукцию, права требования, долги, права и обозначения, индивидуализирующие работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания и другие) исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 2) Юридическое объект – действия по передаче не только права собственности на здания, оборудование и т.д., но и имущественных прав и обязанностей, а также некоторых исключительных (прав на товарный знак, коммерческое обозначение, знак обслуживания) и совершение действий по осуществлению предпринимательской деятельности (п.1 ст.132 ГК). 168 3) Субъекты – предприниматели. 4) Требуется письменная форма договора в виде составления одного документа с инвентаризации, обязательным приложением бухгалтерского баланса, документов: заключения акта независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, перечень всех обязательств с указанием всех кредиторов, размера, содержания и сроков их требований. 5) Обязанность государственной регистрации договора и перехода права собственности. 6) Необходимость соблюдения гарантий прав кредиторов: - кредиторы должны быть уведомлены о продаже предприятия (до его передачи); - после уведомления кредитор вправе дать согласие о переводе долга на покупателя, либо потребовать в течение трёх месяцев со дня получения уведомления прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения убытков; - при неуведомлении кредитора, он имеет право в течение года, с момента, когда ему стало известно о продаже, требовать признания договора продажи предприятия недействительным, либо расторжения своего договора с продавцом и возмещения убытков; - продавец и покупатель после передачи предприятия несут солидарную ответственность перед кредиторами, если перевод был осуществлен без согласия последних; 7. Передача предприятия должна быть оформлена передаточным актом (который включает все данные о составе предприятия, документы об уведомлении кредиторов, сведения о недостатках предприятия). Акт подписывается обеими сторонами. Предприятие считается переданным со дня подписания акта сторонами. С этого же момента на покупателя переходит и риск случайной гибели; 169 8. Особое правило о моменте перехода права собственности по договору купли-продажи предприятия. Согласно общему правилу (п.2 с.223 ГК) право собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации у только добросовестного приобретателя с учетом положений ст. 302 ГК. Государственная регистрация должна быть осуществлена непосредственно после передачи предприятия покупателю (ст.564 ГК). Договор контрактации. Особенности этого вида договора купли-продажи в следующем: 1) Особый материальный объект - только сельскохозяйственная продукция. Она должна быть выращена (произведена) самим продавцом, это «будущая» продукция (в момент заключения договора ее нет). 2) Особый субъектный состав: это, как правило, предприниматели. Продавец - производитель сельскохозяйственной продукции; покупатель заготовительная организация или индивидуальный предприниматель. 3) Особенности гражданско-правовых санкций. Ст. 538 ГК устанавливает взыскание убытков производителя только при наличии вины, исходя из специфики сельскохозяйственного производства (погода, стихийные бедствия и т.п.), хотя он является предпринимателем. Договор энергоснабжения Отличается особой спецификой среди других видов договоров купли- продажи. а) Особый субъектный состав. Продавцом является предприниматель - юридическое лицо, имеющее специальную правоспособность. Это энергоснабжающая организация. б) Материальным объектом этого договора является не вещь, а энергия (особое состояние материи), а также энергоносители. Этим объектам присущи особые физические свойства: техническая возможность 170 передачи по соответствующим проводам, т.е. через присоединенную сеть; наличие энергопринимающего устройства для приема энергии в) Наличие особых технических условий: присоединенной сети, энергопередающих и энергопринимающих устройств. г) Цена, наряду с предметом торговли является существенным условием договора и устанавливается по тарифам. д) Особенности ответственности. По договору энергоснабжения закон устанавливает ограниченную по объему ответственность - в соответствии со ст. 547 ГК. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. Убытки в виде упущенной выгоды не подлежат возмещению. Энергоснабжающие организации возмещают убытки лишь при наличии их вины в изъятие из общего правила установленного ст. 401 ГК, для предпринимателей. Прекращение или ограничение подачи энергии в случае нарушения обязанности по оплате допускается только в отношении абонентов – юридических лиц (п.2 ст. 546 ГК РФ). Глава 2. Договор мены. Определение. Договор мены - это договор о встречной передаче двумя собственниками друг другу одного товара в обмен на другой. Юридические признаки. 1). Правовая сущность - направлен на взаимную передачу имущества в собственность. 2). Юридический объект - действия сторон по передаче товара и права собственности на него друг другу. 171 3). Материальный объект - товар, вещи с учетом правил оборотоспособности. 4). Сторонами договора мены могут быть любые субъекты гражданского права, являющиеся собственниками обмениваемого товара, либо управомоченные ими. 5). Так же, как и договор купли-продажи, договор мены является возмездным, консенсуальным, свободно-заключаемым, двусторонним, двусторонне-обязывающим (взаимным). Особенности договора мены (отличия от договора купли-продажи). 1). Эквивалентом в договоре мены является другая вещь. 2). Цена обмениваемых вещей предполагается одинаковой. Если же в соответствии с договором вещи признаются неравноценными, должна быть оплачена разница в деньгах. Момент уплаты законом определен (диспозитивно) - непосредственно до или после передачи вещи. 3). Момент исполнения обязанностей по передаче вещей - стороны должны передать товар одновременно. Но договором могут быть предусмотрены разные сроки исполнения. В этом случае сторона, которая должна передавать товар позже другой может, в случае непередачи ей вещи, приостановить исполнение, либо отказаться от исполнения и взыскать убытки. 4). Момент перехода права собственности на товар. Ст.570 ГК в изъятие из правила ст. 223 ГК устанавливает особое правило. Право собственности на товар по договору мены возникает одновременно у обеих сторон - после исполнения обязательств по передаче товара обеими сторонами (правило диспозитивное). 5). В договоре мены установлено особое правило об ответственности за нарушение обязательств по передаче товара свободным от прав третьих лиц. 172 В случае изъятия у одной из сторон полученной по договору мены вещи (по иску третьего лица), эта сторона вправе потребовать от другой возврата полученной в обмен вещи и взыскания убытков (ст.571 ГК). 6). К отношениям по договору мены допускается аналогия закона. По вопросам, не урегулированным специальными нормами о договоре мены (глава 31 ГК), применяются нормы главы 30 ГК о купле-продаже. Глава 3. Договор дарения. §1. Понятие договора дарения. §2. Виды договора дарения. Дополнительная литература: 1. Абашев Э.А. Завещание и договор дарения. М. 2002. 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Том. 2. Договоры о передаче имущества. М., 2004. 3. Булдыгина О.С. Договор пожертвования с участием ОВД. Автореферат. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2006. 4. Зенина Е.И. Договоры дарения. М. 1995. 5. Иоффе О.С. Обязательственное право. /Избранные труды. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 6. Маковский А.Л. Договоры дарения /Гражданский кодекс ч. 2. Текст. Комментарий. Под. ред. Козырь О.М, Маковского А.Л. М., 1996. 7. Малеина М.Н. О договоре дарения//Правоведение. 1998. №4. 8. Умов В.А. Дарение, его понятие, характерные черты и место в системе права. М., 1976. 9. Черепахин Б.Б. Дарение по Гражданскому кодексу РСФСР. / Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. 10. Эрделевский А.М. Прощение долга и договор дарения. //Российская юстиция. 2000. №5. 173 §1. Понятие договора дарения. Договор дарения - это договор о безвозмездной передаче права собственности или иного имущественного блага либо о безвозмездном освобождении от имущественной обязанности. Юридические признаки. - Правовая сущность: обеспечивает переход права собственности или обязательственного имущественного права на безвозмездных началах, а также безвозмездное освобождение от имущественной обязанности. При дарении происходит увеличение или сбережение имущества одаряемого за счет уменьшения имущества дарителя. Юридический объект - весьма разнообразен. Это действия дарителя: 1) по передаче права собственности на вещь; по 2) передаче имущественного права требования (обязательственного права) к самому дарителю (например, о выполнении работы, услуги); 3) по передаче имущественного права требования к третьему лицу (с соблюдением правил по уступке прав - ст.ст. 382-386, 388, 389 ГК, т.е.в частности, нельзя передавать обязательственные права, связанные с личностью); 4) по освобождению от имущественной обязанности перед дарителем (прощение долга); 5) по освобождению от имущественной обязанности перед третьим лицом (с соблюдением правил перевода долга- ст.391 и ст. 392 ГК), т.е. с согласия кредитора. - Материальный объект этого договора - различные вещи (с соблюдением норм об оборотоспособности, качестве, которое должно быть таким, чтобы не причинить вред жизни и здоровью одаряемого и 174 других лиц). В договорах дарения, направленных на безвозмездное выполнение услуги может отсутствовать материальный объект (вещь). - Субъектный состав. Сторонами договора дарения являются даритель и одаряемый ими могут быть любые субъекты гражданского права, но с соблюдением определенных правил и условий. Не могут быть дарителями: 1) Лица, объявленные судом недееспособными (ст.29 ГК). 2) Законные представители недееспособных, если сумма дарения свыше трех тысяч рублей (ст.575 ГК). 3) Малолетние, кроме мелких бытовых сделок (ст.28), которые они могут совершать с 6 лет. 4) Законные представители малолетних, если сумма дарения свыше трех тысяч рублей (ст.575 ГК). 5) Частично дееспособные, если нет согласия родителей (усыновителей, попечителей), разрешения органа опеки и попечительства (ст.ст. 28,37 ГК), кроме мелких бытовых сделок и распоряжения своими доходами. 6) Супруг (при режиме совместной собственности) не может подарить общую недвижимость, без нотариально удостоверенного согласия другого супруга (ст.35 Семейного кодекса РФ). 7) Не допускается дарение через представителя, за исключением случая, если в доверенности назван одаряемый и предмет дарения, т.е поручается лишь исполнение договора дарения. 8) Нельзя быть дарителем по договору дарения в виде исполнения обязанности за одаряемого обязательствам (п.4 ст. 576 ГК). перед третьими лицами по личным 175 9) Коммерческая организация не может быть дарителем в двух случаях - при дарении другой коммерческой организации и в течении шести месяцев до объявления банкротом (п.4 ст. 575, п.3 ст. 578 ГК). 10) Не может быть дарителем индивидуальный предприниматель в течении 6 месяцев до объявления банкротом (п.3 ст. 578 ГК). 11) Государственные и муниципальные предприятия могут быть дарителями недвижимого имущества - только с согласия собственника (ст.ст. 295 и 297 ГК). 12). Частные и бюджетные учреждения не вправе дарить имущество, закрепленное за ним собственником, а автономные учреждения не могут дарить без согласия собственника недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним собственником (ст. 298 ГК). Не могут быть одаряемыми. 1) Работники образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и других аналогичных организаций - от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или воспитании, их родственников и супругов - за исключением обычных подарков стоимость которых не превышает при тысячи рублей (п.2 ст.575 ГК). 2) Лица, замещающие государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности; государственные служащие и муниципальные служащие; служащие Банка России – в связи с их должностным положением если стоимость подарка превышает три тысячи рублей. Однако этот запрет не распространяется на случаи дарения в связи с официальными мероприятиями (протокольными. Служебными командировками и др.). В этих случаях, полученные указанными лицами подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются 176 соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо, замещает должность. 3) Коммерческие организации, если даритель - другая коммерческая организация. 4) Не могут быть одаряемыми коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели- при пожертвовании (ст.582 ГК). 5) Сами несовершеннолетние (за исключением случая, предусмотренного в ст. 28 ГК) и недееспособные, если не соблюдены правила совершения сделок в зависимости от состояния дееспособности. - Договор дарения является безвозмездным, ибо материальную выгоду получает только одаряемый за счет уменьшения имущества дарителя. - Это свободно-заключаемый договор. - Он может быть реальным, либо консенсуальным (ст.572 ГК). - Спецификой договора дарения является также возможность его одностороннего расторжения, что обусловлено его безвозмездностью. Особый признак - возможность отмены дарения в случаях,» указанных в законе (ст.578). При отмене дарения, одаряемый обязан вернуть вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. Основания для отмены: покушение на жизнь дарителя, жизнь кого – либо из членов его семьи, близких родственников, умышленное лишение жизни дарителя одаряемым и др. Правила об отмене дарения к обычным подаркам небольшой стоимости. §2. Виды договора дарения. Выделяются следующие виды: консенсуальный, реальный договоры дарения и пожертвование. 177 Консенсуальный договор дарения, отличается следующими особенностями: а) Он возникает в момент достижения соглашения между сторонами о передаче дара в будущем в установленной форме (письменной, а при дарении недвижимости требуется государственная регистрация). б) Обещание подарить, т.е. консенсуальный договор дарения, должен быть совершен в письменной форме. Договор дарения недвижимости подлежит государственной регистрации. в) В нем должен быть указан конкретно одаряемый и объект дарения. г) Даритель может отказаться от исполнения договора об обещании подарить в случаях, указанных в ст.577 и ст. 578 ГК: - изменение его имущественного положения; - если исполнение договора существенно снижает его уровень жизни; - при покушении одаряемым на его жизнь или жизнь членов семьи, близких родственников; - при умышленном причинении одаряемому телесных повреждений; - при умышленном лишении жизни (по иску наследников). д) Одаряемый вправе отказаться от принятия дара в любое время до его передачи (ст. 573 ГК). е) Особые правила о правопреемстве при обещании подарить: если умрет одаряемый, то его право на получение подарка не переходит к наследникам, напротив, в случае смерти дарителя обязанность по передаче подарка переходит к его наследникам (ст. 581 ГК). ж) Он является двусторонне-обязывающим, так как обязанности возложены (обязанность на дарителя принять обязанность передать дар подарок). При и одаряемого неисполнении дарителем консенсуального договора дарения он должен возместить убытки и к нему 178 может быть предъявлено требование о реальном исполнении договора. При неисполнении одаряемым обязанности принять подарок (при отказе принять дар) он несет ответственность в виде возмещения реального ущерба дарителю (п.3 ст. 573 ГК). Реальный договор дарения. а) Он возникает при наличии двух юридических фактов: соглашение сторон и передача вещи. б) Исполнение договора происходит сразу в момент его совершения. в) Он может совершаться в устной форме при дарении движимого имущества гражданином независимо от стоимости, а если дарителем является юридическое лицо при условии, если стоимость дара не выше трех тысяч рублей. Договор о пожертвовании. Это безвозмездный договор, опосредующий передачу имущества в собственность, либо о передаче обязательственного права требования одним лицом другому для общеполезных целей. Он может быть и консенсуальным, и реальным. Особые признаки этого договора по сравнению с обычным договором дарения. а) Существенным условием этого договора является направленность на общеполезную цель (обучение, просветительство, социальная помощь и др.). Эта цель может быть обозначена как общим образом, так и конкретизирована в виде указания на использование дара по определенному назначению. б) Объектом является передача права собственности или иного имущественного права, но объектом этого договора не может быть освобождение от обязанностей. в) Особенности субъектного состава. Даритель в этом договоре называется «жертвователь» и им может быть любой субъект гражданского 179 права, а одаряемым может быть тот субъект, который не является предпринимателем (гражданин, некоммерческие организации, государство, муниципальные образования). г) Особые правила о правопреемстве – прямо противоположные обычному договору дарения. Права одаряемого переходят к наследникам одаряемого. Напротив, обязанность дарителя по обещанию пожертвования не переходит в порядке правопреемства. д) Обязанностью одаряемого является необходимость использования дара по указанной в договоре цели. При использовании дара не по назначению даритель может отменить дарение. При невозможности использования дара по назначению использование с другой целью возможно лишь с согласия жертвователя, а в случае его смерти - по решению суда. е) Не могут быть отмены пожертвования по основаниям, указанным в ст.578 ГК (при покушении на жизнь, лишении жизни и др.). Форма договора дарения - Устная форма допускается по реальным договорам дарения движимого имущества: а), между гражданами; б), если дарителем является гражданин; в), если даритель юридическое лицо на сумму в пределах не свыше трех тысяч рублей. Письменная (простая) форма должна соблюдаться в случаях заключения: а) реальных договоров дарения на движимое имущество, если даритель юридическое лицо и сумма свыше трех тысяч рублей; б) консенсуальных договоров дарения движимого имущества; в) дарение недвижимости. Государственная регистрация требуется при оформлении договора дарения недвижимости (ст. 574 ГК). 180 Глава 4. Договор ренты. §1. Понятие договора ренты. §2. Виды договоров ренты. Дополнительная литература: 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Т.2. Договоры о передаче, имущества. М.: «Статут», 2004. 2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Проблемы. Теория. Практика. /Отв. редактор А.Л. Маковский. М, 1998. Крашенинников П.В. Договор ренты в жилищном праве. //Экономика и жизнь. 1996. №1. Цыбуленко 3. Рента и пожизненное содержание. // Российская юстиция. 1997. №6, №7. §1. Понятие договора ренты. Договор ренты - это договор о передаче права собственности на имущество в обмен на получение периодических длящихся выплат или содержания. Наряду с договорами купли-продажи, мены и дарения договор ренты относится к договорам об отчуждении имущества и поэтому опосредует товарный обмен. Его особое значение - участие в решении социальных экономических проблем по обеспечению, оказанию помощи физическим лицам с помощью не только государства, но и частных субъектов, в том числе и собственного имущества гражданина. Договор в значительной степени новый в отечественном праве (кроме одной из его разновидностей - пожизненного содержания). Юридические признаки договора ренты. 181 - Правовая сущность - направленность на отчуждение права собственности и выполнение социальной функции. - Объект. Юридическим объектом этого договора являются действия по передаче имущества и права собственности на него и встречные действия по уплате рентных платежей. По договору ренты может отчуждаться только право собственности, но не другие вещные и обязательственные имущественные права. Материальный объект: во-первых, - это вещи, с учетом правил об оборотоспособности, как движимые, так и недвижимые (в договоре о пожизненном содержании - только недвижимость); во-вторых, - это рента, (рентные платежи), т.е. денежные платежи, а также содержание в натуре (предоставление жилья, питания, одежды и др.). Допускается смешанная рента: деньги, вещи, услуги. - Субъектный состав. Сторонами договора ренты являются. Во-первых, получатель ренты - это почти всегда гражданин, он является, как правило, собственником отчуждаемого имущества. Во-вторых, получателем ренты может быть и третье лицо (т.е. физическое лицо не являющееся собственником - отчуждателем), в пользу которого рента устанавливается собственником, отчуждающим имущество под ренту. В-третьих, получателем ренты может быть и некоммерческая организация (в договоре постоянной ренты), если это соответствует целям ее деятельности. В качестве получателя ренты может выступать одно лицо либо несколько лиц. Субъектный состав на стороне получателя ренты постоянен при пожизненной ренте и пожизненном содержании. Он может меняться при постоянной ренте, в случае смерти получателя ренты, либо 182 реорганизации некоммерческой организации, когда наступает правопреемство и меняется получатель ренты. Плательщиком ренты (лицом, приобретающим право собственности и обязанным платить рентные платежи) может быть любой субъект гражданского учредительные права: гражданин, документы не юридическое исключают лицо этого), (если его государство, муниципальное образование. - Договор ренты - реальный. - Он является односторонне обязывающим. За одним исключением договоре постоянной ренты у получателя ренты есть обязанность принять денежные суммы при реализации плательщиком ренты права на выкуп ренты (т.е. в этом случае он - двусторонне обязывающий). - Договор ренты является возмездным. Материальная выгода плательщика ренты - в получения права собственности на имущество; а у получателя ренты - в виде получения периодических рентных платежей или содержания. Возмездность в договоре платной ренты выражается также в особой единовременной плате (определенной денежной сумме), которая выплачивается сразу после заключения договора. Кроме того, формой возмездности может быть плата при выкупе ренты. Безвозмездным для отчуждателя имущества договор ренты является тогда, когда он заключается в пользу третьего лица (получателя ренты) и отчуждатель имущества никакой материальной выгоды не получает. - Договор ренты относится к свободно-заключаемым договорам. Особые признаки договора ренты. 1) Это договор исполнения (платежей). длящийся, рассчитанный на периодичность 183 2) Ему свойственна особая рискованность. Риск состоит в том, что сумма рентных платежей может оказаться меньше стоимости имущества, а может быть больше, а также в неуплате платежей. 3) Этот договор не является эквивалентным (будучи возмездным) в силу указанной выше рискованности. 4) Для этого договора характерен признак «следования»: при отчуждении недвижимости (ст.586 ч.1 ГК) - рента обременяет имущество (недвижимость), т.е. следует судьбе права собственности на это имущество. Это означает, что в случае продажи плательщиком ренты приобретенного по договору ренты недвижимого имущества, приобретатель (новый собственник) должен платить рентные платежи, т.е. он приобретает имущество, обремененное рентой. 5) Особые гарантии защищенности получателя ренты: а) Указанное выше свойство «следования ренты» при отчуждении недвижимости плательщиком ренты другому лицу. б) При этом лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого лица несет субсидиарную ответственность по ренте наряду с новым собственником, а договором или законом может быть установлена и его солидарная ответственность. в) Гарантией прав получателя ренты при отчуждении движимого имущества является сохранение обязанности продолжать платить ренту плательщиком ренты. г) К гарантиям прав получателя ренты относятся также особые правила, касающиеся способов обеспечения исполнения договора ренты: -если материальным объектом ренты является недвижимость, то она в силу закона (ст.587 ГК) становится сразу же предметом залога в пользу получателя ренты; -если же объект ренты - движимое имущество, способ обеспечения должен быть обязательно указан в договоре - это является существенным 184 условием договора ренты; -способ обеспечения договора ренты может быть заменен лишь страхованием риска ответственности за неисполнение обязательства по ренте, это делает плательщик ренты в пользу получателя ренты. 6)Обязательное нотариальное оформление, а если объектом договора ренты является недвижимость, то требуется и государственная регистрация. 7) При договоре пожизненной бесплатной ренты недвижимости в случае существенных нарушений со стороны плательщика ренты может быть требование возврата имущества (ст.599 ГК), а при договоре пожизненного содержания с иждивением требование возврата вещи может быть независимо от того была ли рента бесплатной или платной (ст. 605 ГК). §2. Виды договоров ренты. Договоры ренты классифицируются на виды в зависимости от различных критериев. Во-первых, различаются договоры «платной» и» бесплатной ренты», - в зависимости от содержания оплаты. При платной ренте, кроме рентных платежей выплачивается определенная твердая сумма сразу после заключения договора (по правилам договора купли-продажи). Размер оплаты определяется сторонами договора исходя из стоимости имущества, величины рентных платежей, исходя из толкования статей 424, 594 ГК. Кроме того, в течение действия договора платятся рентные платежи. При бесплатной ренте плательщик ренты платит только рентные платежи. 185 Различия между платной и бесплатной рентами выражаются также в следующем: а) Разное решение (ст. 595 ГК) вопроса о риске случайной гибели в постоянной ренте: при платной постоянной ренте его несет получатель ренты, а при бесплатной постоянной ренте - плательщик. б) Разное решение вопроса о цене при выкупе: при платной ренте выкуп производится по цене, соответствующей годовой сумме, подлежащих выплате рентных платежей, а при бесплатной - кроме этого определяется твердая денежная сумма в соответствии со ст.424 ГК. в) При бесплатном договоре пожизненной ренты недвижимости допускается возможность расторжения договора получателем ренты в случае существенного нарушения договора плательщиком с требованием возврата имущества (с зачетом его стоимости в счет выкупной цены) - ст. 599 ГК. Вторая классификация договоров ренты определяется критерием времени, в соответствии с которым различаются договор постоянной ренты и договор пожизненной ренты. Договор постоянной ренты характеризуется следующими признаками: а) Постоянная рента является бессрочной, т.е. она не ограничена сроком жизни получателя в отличие от пожизненной ренты. б) Особый субъектный состав на стороне получателя ренты получателями ренты могут быть граждане и некоммерческие юридические лица. В виду бессрочного характера субъектный состав может меняться, договор не зависит от существования первичных сторон. Получатель ренты может умереть, организация может быть реорганизована. Права получателя ренты переходят к правопреемникам и при уступке права требования. 186 Получателями ренты тогда становятся наследники, либо новая некоммерческая организация, возникшая в результате реорганизации или иной правопреемник. в) Постоянная рента, хотя и не имеет срока, не является вечной. Она может быть прекращена соглашением сторон, прощением долга и по другим общим основаниям, кроме исполнения и смерти. Кроме того, постоянная рента прекращается на следующих специальных основаниях: 1) Если права получателя переходят к лицу, которое по закону не может быть получателем, т.е. к коммерческому юридическому лицу, государству или муниципальному образованию. 2) При случайной гибели имущества, когда риск несет получатель (при постоянной платной ренте). 3) При выкупе ренты (ограничение о недопустимости прекращения ренты путем выкупа по соглашению сторон не может превышать срока жизни получателя, либо срока 30 лет) - ст. 592 ГК. Условия договора постоянной ренты об отказе плательщика постоянной ренты от права на выкуп ничтожно. г) Рентные платежи в постоянной ренте могут выражаться в деньгах, в предоставлении вещей, в выполнении работы, оказании услуг. Они должны предоставляться ежеквартально, если иное не предусмотрено договором. Размер устанавливается соглашением сторон. Договор пожизненной ренты характеризуется следующими признаками: а) Он ограничен сроком жизни получателя. б) Субъектный состав: Получателем ренты является гражданин отчуждатель имущества, либо другой гражданин по указанию лица, передающего свое имущество под ренту. Получателями ренты могут быть несколько граждан, в этом случае в случае смерти одного из них его доля 187 переходит к другим, а рента прекращается лишь после смерти последнего из них. в) Рентными платежами в обычной пожизненной ренте являются деньги (ст.597 ГК). Причем закон регламентирует минимальный размер и периодичность платежей: не менее 1 МРОТ ежемесячно. г) Особые гарантии прав получателя пожизненной ренты: 1) Риск случайной гибели в этом договоре всегда возлагается на плательщика ренты. т.е. если имущество погибло независимо от вины сторон, он обязан продолжить платить ренту до смерти получателя ренты. 2) Право требовать выкупа ренты имеет только получатель ренты, а при бесплатной ренте недвижимости (ст.599 ГК) вместо выкупа он может потребовать возврата имущества. д) Прекращение договора пожизненной ренты, кроме общих оснований имеет особые основания: 1.Смерть получателя ренты. 2.Односторонняя инициатива получателя ренты - при существенных нарушениях договора плательщиком (длительная или систематическая задержка выплаты рентных платежей или непредоставление обеспечения ренты) с последствиями предусмотренными ст. 599 ГК (возврат имущества в случае бесплатной пожизненной ренты недвижимости). Договор пожизненного содержания с иждивением (ст.ст. 601-605 ГК) является разновидностью пожизненной ренты. Его особенности по сравнению с обычной пожизненной рентой: 1. Материальный объект- только недвижимость (жилой дом, квартира, земельный участок и др.). 2. Содержанием ренты в этом договоре являются главным образом рентные платежи в натуре, а не деньги: предоставление жилища, питания, одежды и другие предоставления, обусловленные договором, 188 такие, как уход, ритуальные услуги и др. Договором может быть предусмотрена замена натуральных предоставлений платежами в деньгах. Размер ренты. В договоре должна быть указана стоимость 3. всего объема содержания с иждивением. Ежемесячный размер определяется договором и не может быть ниже двух МРОТ в месяц. Особые гарантии прав получателя ренты (наряду с гарантиями по обычной пожизненной ренте рассмотренными выше): а) - одностороннее расторжение договора с требованием выкупа или возврата вещи (ст. 605 ГК РФ); - при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязанностей; б) Плательщик ренты может распоряжаться недвижимостью (продавать, дарить и т.д.) только с согласия получателя ренты (ст.604 ГК), т.е. он становится собственником отчужденного в его пользу имущества с большим обременением (до смерти получателя ренты). в) Плательщик ренты обязан принимать необходимые меры по хозяйственному содержанию недвижимого имущества – чтобы использование указанного имущества не приводило к снижению его стоимости. г) При существенном нарушении плательщиком обязательств получатель вправе потребовать возврата недвижимого имущества, независимо оттого, является, ли рента бесплатной или платной (ст. 605 ГК). д) Вместо требования возврата имущества при существенных нарушениях получатель ренты может потребовать ее выкупа и выплаты выкупной цены (ст.594 ГК). е) В случае расторжения договора с возвратом имущества или выплатой выкупной цены плательщик ренты не вправе требовать 189 компенсации произведенных им расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты. РАЗДЕЛ 12 Договоры о передаче имущества в пользование Глава 1. Договор аренды. §1. Понятие договора аренды. §2. Обязанности сторон по договору аренды. §3. Гражданско-правовые санкции за нарушение договора аренды. §4. Виды договоров аренды. Дополнительная литература: 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Т.2. Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2004. 2. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М.: Статут, 1999. 3. Вавилин В.Е. Аренда транспортных средств. М.: Альфа. 2005. 4. Волкогон А.В., Лукашевич Д.Ю., Юшкарев И.Ю. Договор аренды зданий и сооружений с участием государственных учреждений: теория и практика гражданско-правого регулирования. СПб.: Изд-во СПб Университета МВД России. 2007. 5. Владимирская А.С. Аренда жилых и нежилых помещений. М.: Сирин, 1998. 6. Газман. В.Д. Финансовый лизинг. М., 2003. 7. Калачева С.А. Аренда нежилых помещений. М., 1998. 8. Лукина 3., Смирнов В. Аренда недвижимости. М., 1998. 9. Морозова Ж.А. Договоры аренды. М., 2003. 190 10. Прилуцкий Л.Н. Финансовый лизинг. Правовые основы, экономика, практика. М.,1997. 11. Оглоблина О.М. Аренда и купля-продажа недвижимости. Практическое пособие. М., 2003. §1. Понятие договора аренды. Договор аренды - это договор о предоставлении имущества во временное владение и пользование, либо только в пользование за плату. Экономическая сущность: Он опосредует товарный оборот: арендодатель получает прибыль от передачи имущества во временное пользование другому лицу, а арендатор удовлетворяет потребность в имуществе на время, может использовать его как в бытовых целях, так и в производстве, также может получать прибыль. Юридические признаки: 1. Правовая сущность - направленность на передачу (предоставление) правомочия пользования на имущество (как вместе с правомочием владения, так и отдельно) в определенном объеме, на время и за плату. По договору аренды не передается право собственности на имущество, а лишь отдельные ограниченные правомочия и на время. 2. Субъектный состав (стороны): арендодатель и арендатор. По общему правилу, ими могут быть любые субъекты гражданского права, кроме случаев особо указанных в законе применительно к отдельным видам договоров аренды. Арендодателями могут быть те субъекты, которые обладают правом на сдачу имущества в аренду. Это, прежде всего, собственники имущества, а также лица, управомоченные собственником (комиссионер, доверительный управляющий, поверенный, агент) либо законом (это комитеты по управлению государственным имуществом, муниципальным 191 имуществом). Унитарные государственные и муниципальные предприятия могут выступать арендодателями недвижимого имущества с согласия собственника, а в отношении движимого - без такового, а казенные предприятия - в отношении любого имущества, только с согласия собственника. Субъектный состав договора аренды зависит, кроме того, от вида договора аренды (например, в договоре все участники должны быть предприниматели). 3. Объект договора аренды. Юридический объект: действия арендодателя по предоставлению арендатору имущества и действия арендатора по владению и пользованию либо только пользованию имуществом, а также действия по передаче платы за это и действия по возврату имущества. Материальный объект: непотребляемые вещи, как движимые так и недвижимые, но всегда индивидуально-определенные. 4. Договор аренды - двусторонний. 5. Договор аренды - двусторонне-обязывающий (взаимный). 6. Он является консенсуальным (кроме аренды транспортных средств). 7. Возмездность. Видами арендной платы могут быть (ст. 614 ГК): твердая денежная сумма, в виде периодических выплат или единовременная; доля от полученных доходов, плодов или продукции; услуги; встречная передача вещи в собственность или аренду; возложение затрат на улучшение имущества (например: ремонт); может быть сочетание этих видов. 8. Договор аренды свободно заключаемый. 9. По срокам действия он может быть с определенным в договоре сроком либо заключаться на неопределенный срок (ст. 610 ГК), в последнем случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 192 договора, предупредив арендатора об этом за 1 месяц (при аренде движимого имущества) и за 3 месяца (при аренде недвижимости). 10. Праву пользования договора аренды присуще свойство «следования» (ст. 617 ГК) - изменение собственника не прекращает договора аренды (права и обязанности арендодателя переходят на нового собственника). 11. Праву владения и праву пользования арендатора в договоре аренды присуща вещная защита (ст. 305 ГК): виндикационный и негаторный иски. 12. Форма договора аренды, по общему правилу, должна быть письменной при заключении договора на срок более 1 года, а также в тех случаях, когда хотя бы одна из сторон - юридическое лицо. При аренде недвижимости требуется государственная регистрация (ст. 609 ГК), при аренде зданий и сооружений - письменная форма независимо от срока и государственная регистрация при сроке аренды - 1 год и больше (ст. 651 ГК). 13. Особое произведенных становятся правило арендатором собственностью о (ст. судьбе 623 улучшений ГК): арендатора; отделимые неотделимые имущества, улучшения улучшения, сделанные хотя и с согласия арендодателя, становится его собственностью, но арендатору возмещается их стоимость; если улучшения произведены без согласия арендодателя, то они возмещению не подлежат (кроме аренды предприятий, где они возмещаются (ст. 662 ГК). Отличия договора аренды от других договоров о передаче имущества: Отличия от договора купли-продажи, мены, дарения, ренты: - в том, что по договору аренды передается вещь арендатору на время во владение и в пользование либо только в пользование с 193 обязанностью ее возврата, а по договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты - вещь передается в собственность другого лица. Отличия от договора жилищного найма: - по материальному объекту. В договоре жилищного найма таковым является только жилое помещение. В силу особенностей и особых целей удовлетворения насущных потребностей человека в жилище, он требует специального правового регулирования. Отличия от безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды): - по признаку возмездности. Договор ссуды - это договор о безвозмездном пользовании имуществом. Это порождает и другие особенности договора ссуды (глава 36 ГК). §2. Обязанности сторон по договору аренды. Арендатор обязан: 1. Принять имущество от арендодателя. 2. Пользоваться в соответствии с условиями договора и назначением имущества. 3. Производить текущий ремонт (диспозитивное правило). 4. Нести расходы по содержанию имущества. 5. Своевременно вносить арендную плату. 6. Получать согласие арендодателя при передаче имущества в субаренду, перенаем, безвозмездное пользование (ст. 615 ГК). 7. Возвратить арендуемое имущество в срок и в надлежащем состоянии (т. е. в том, в котором его получил с учетом нормального износа либо в состоянии обусловленном договором). Арендодатель обязан: 194 1. Предоставить арендатору имущество в надлежащем состоянии (ст. 611 ГК) с принадлежностями и документами. 2. Предупредить арендатора о правах 3-х лиц (ст. 613 ГК) на имущество (залог, сервитуты, право «доступа» авторов на произведения изобразительного искусства и др.) 3. Производить капитальный ремонт (диспозитивное правило). 4. Возместить стоимость неотделимых улучшений, сделанных с согласия арендодателя. 5. Обязанность заключить договор с арендатором на новый срок (ст. 621 ГК) – преимущественно перед другими лицами. 6. Заключить договор аренды с субарендатором при досрочном прекращении договора аренды (ст. 618 ГК) на оставшийся срок и на условиях прекращенного договора аренды. §3. Гражданско-правовые санкции за нарушение договора аренды. Гражданско-правовая ответственность и меры защиты, возлагаемые на арендатора. 1.За пользование не в соответствии с назначением имущества и с условиями договора либо за пользование с существенным ухудшением имущества, возможно досрочное расторжение договора и взыскание убытков. 2.За нарушение сроков внесения арендной платы: при существенном нарушении сроков применяется требование о досрочном внесении платы (но не боле чем за 2 срока вперед) - п.5 ст. 614 ГК; а если более двух раз подряд по истечении установленного срока арендатор не платит арендную плату - возможно досрочное расторжение договора (ст. 619 ГК). Кроме того, применяются меры ответственности в виде взыскания особого процента по ст. 395 ГК и возмещения убытков. 195 3.При невозврате вещи арендатором или несвоевременном возврате применяются меры защиты в виде требования о реальном исполнении (т.е. о возврате вещи) и внесении платы за аренду за все время просрочки возврата вещи, а также меры ответственности - убытки, неустойка. 4.За распоряжение вещью без согласия арендодателя (сдачу в субаренду и т. п.) - арендодатель может потребовать расторжения договора и возмещения убытков (ст. 615 ГК). 5.В случае производства неотделимых улучшений без согласия арендодателя наступает последствие в виде недопустимости возмещения произведенных арендатором расходов. Гражданско-правовая ответственность и меры защиты, возлагаемые на арендодателя. 1. За непредставление имущества арендатору в срок - меры защиты в виде истребования имущества либо требование расторжения договора (ст. 611 ГК) и меры ответственности (взыскание убытков). 2. За скрытые недостатки в предоставленном имуществе альтернативно применяются следующие меры защиты: требование безвозмездного устранения недостатков, либо уменьшение арендной платы и другие требования, указанные в ст. 612 ГК, а также гражданско-правовая ответственность (взыскание убытков). 3.При неосуществлении капитального ремонта арендатор сам может провести таковой и взыскать стоимость работ с арендодателя либо зачесть её в счет арендной платы или потребовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора (меры защиты) и возмещения убытков (меры ответственности). 4.В случае неуведомления арендатора о правах 3-х лиц альтернативно применяются следующие меры защиты: уменьшение арендной платы или расторжение договора (ст. 613 ГК) и взыскиваются убытки (меры ответственности). 196 5. При несоблюдении права на преимущественное заключение договора – убытки и заключение договора. §4. Виды договоров аренды Гражданский кодекс наряду с общим договором аренды выделяет его особые виды: договор проката, договор аренды транспортных средств, договор аренды предприятий, договор аренды зданий и сооружений и договор лизинга. Договор проката. Договор проката регулирует предоставление движимого имущества предпринимателем, занимающимся этим в качестве постоянной предпринимательской деятельности, во временное владение и пользование арендатора за плату, как правило для потребительских целей. Особенности договора проката. 1. Особый субъектный состав. Арендодателем может быть лишь предприниматель, причем такой, который осуществляет сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности. Арендатором может быть любой субъект гражданского права, но чаще всего им является гражданин, ибо этот договор, как правило, предполагает использование имущества в потребительских целях. 2. Объект. Юридический объект договора проката - действия по предоставлению имущества, владение и пользование им, действия по оплате аренды и возврату имущества. По этому договору вещь предоставляется не только в пользование, но и во владение арендатора. Материальный объект - только движимое имущество, как правило, потребительского назначения (непотребляемые, индивидуально- определенные вещи). 3.Особые цели договора - использование имущества для 197 потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства. 4.Договор проката - публичный. 5.Возмездный. 6.Консенсуальный. 7.Двусторонний. 8.Двусторонне-обязывающий (взаимный). 9.Свободно-заключаемый. 10.Срочный - предельный срок договора до 1 года (ст. 627 ГК). 11.Допускается досрочное прекращение договора в любое время по инициативе арендатора, при этом ему возвращается соответствующая часть арендной платы. 12.Его особенностями являются также: недопустимость сдачи имущества в субаренду, в безвозмездное пользование, в залог. 13.Не только капитальный, но и текущий ремонт – обязанность арендодателя. 14.Усиленная защита прав арендатора, когда таковым является гражданин - «потребитель», которому в соответствии с Гражданским кодексом РФ и «Законом о защите прав потребителей» предоставляются особые «меры защиты» и «меры ответственности». К мерам защиты относится: возможность требовать безвозмездного устранения недостатков в течение 10 дней либо замены вещи. Мерами ответственности, которые несет неисправный арендодатель являются: неустойка в размере трех процентов от арендной платы, но в пределах стоимости имущества за каждый день просрочки в устранении недостатков или замене вещи; убытки, взыскиваемые сверх неустойки, возмещение вреда, причиненного недостатками вещи жизни, здоровью, имуществу, как самого арендатора, так и других лиц; компенсация морального вреда и, наконец, особый штраф в размере 50 % 198 процентов от взысканной суммы за уклонение от добровольного исполнения законных требований арендатора. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортных средств различается на две разновидности: аренда транспортных средств с экипажем и аренда транспортных средств без экипажа. Договор аренды транспортных средств с экипажем - это договор о предоставлении арендатору транспортного средства на время с оказанием услуг силами арендодателя по управлению и технической эксплуатации. Особенности: - в субъектном составе - арендодатель должен иметь специальную лицензию; - юридическом объекте - он является смешанным, поскольку охватывает не только действия по владению и пользованию имуществом, но и оказание услуг в виде управления арендодателем транспортным средством и услуг по его техническому обслуживанию; - материальный объект - только транспортное средство (любого вида); Юридическими признаками реальность, возмездность, он этого свободно договора также являются: заключаемый, двусторонне обязывающий, должен заключаться в письменной форме. Арендодатель несет деликтную ответственность, как владелец источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК). Договор аренды транспортного средства без экипажа - это договор о предоставлении транспортного средства во временное владение и пользование за плату без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации. 199 В этом договоре сам арендатор осуществляет управление транспортным средством, поддерживает его надлежащее состояние, отвечает за вред, как владелец источника повышенной опасности. Договор аренды предприятия. Договор аренды предприятия - это договор между предпринимателями о предоставлении во владение и пользование за плату предприятия, как имущественного комплекса. Особенности: 1.Особый субъектный состав - участниками этого договора являются только предприниматели. 2.Материальный объект - это предприятие, как имущественный комплекс, т.е. включающий в себя земельный участок, здания, сооружения, оборудование и другие основные средства производства, а также оборотные средства (сырьё, топливо, материалы), права и обязанности по договорам и даже исключительные права (на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия). Часть имущества является движимыми и потребляемыми вещами. В соответствии со ст. 132 ГК предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 3. Юридический объект: действия по владению и пользованию, а иак же распоряжению, осуществляемые арендатором, также отличаются спецификой. Правомочия пользования имуществом охватывает использование его в производстве, допускается постоянная сменяемость составляющих имущество компонентов. Арендатор может продавать входящие в состав имущества материальные ценности, обменивать, сдавать в субаренду и т. п., за исключением земли и других природных ресурсов. При этом не допускается уменьшение стоимости предприятия в целом. Арендатор может производить реконструкцию предприятия, расширять, проводить техническое перевооружение, если это увеличивает 200 стоимость имущества. При этом арендодатель обязан (в отличие от общего договора аренды) возместить неотделимые улучшения, хотя бы они были проведены без разрешения арендодателя (ст. 662 ГК) – норма диспозитивная. 4.Существенными условиями договора являются не только предмет (объект) договора, но и цена. 5. Особые гарантии прав кредиторов по обязательствам, включенным в состав предприятия (ст. 657 ГК). 6. Форма договора. Требуется письменная форма в виде одного документа и государственная регистрация договора. 1.Договор аренды зданий и сооружений. -должен быть заключен в письменной форме в виде одного документа независимо от срока; - при сроке 1 год или более требуется государственная регистрация; - указание на размер арендной платы является существенным условием этого договора наряду с предметом. Особенностью этого договора является его связь с земельным участком - необходимость оформления права на земельный участок. Кроме того, установлен особый порядок передачи арендатору и возвращения им по окончанию срока договора здания или сооружения составление передаточного акта (или иного документа) с подписями обеих сторон. На аренду части здания (отдельных нежилых помещений в здании) распространяются правила аренды зданий и сооружений. В частности, такие договоры должны заключаться в письменной форме в виде одного документа с подписями обеих сторон. Государственная регистрация требуется лишь тогда, если такой договор заключен на срок не менее одного года в соответствии с правилом п. 2 ст. 651 ГК (см. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 201 Российской Федерации от 1 июня 2000 г. №53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений»50. Договор лизинга. Договор лизинга - это договор между тремя предпринимателями: арендодателем, арендатором и продавцом о приобретении имущества арендодателем в его собственность по заказу арендатора для передачи имущества арендатору за плату для использования в предпринимательских целях. Юридические признаки: 1. Особый субъектный состав: в договоре участвуют три стороны; все они должны быть предпринимателями: арендодатель (лизингодатель), продавец, арендатор (лизингополучатель);/Лизингодателем может быть только специализированная коммерческая организация (банки, лизинговые компании). 2. Юридический объект - сложный, он включает действия по передаче права собственности от продавца лизингодателю и действия по передаче имущества во владение и пользование лизингополучателю, действия лизингодателя по оплате купленного товара продавцу и действия по оплате арендной платы лизингополучателем лизингодателю. Материальный объект - средства производства, это может быть движимое имущество и недвижимость, кроме земельных участков и других природных объектов, а также имущества, которое запрещено для свободного обращения, или для которого установлен особый порядок обращения, за исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии с международными договорами РФ. 3. Договор является возмездным, консенсуальным, двустороннеобязывающим и свободно заключаемым. 50 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. №7. 202 4. Особенностью договора лизинга является возложение риска случайной гибели на арендатора с момента передачи ему лизингового имущества, если иное не предусмотрено договором (ст. 669 ГК). 5. Обязанностью лизингополучателя является использование имущества не только по назначению, но и в предпринимательских целях. 6. Особенности распределения прав и обязанностей между сторонами: продавца и имущество определяет (выбирает), как правило, лизингополучатель, а не лизингодатель (покупатель), он же согласовывает с поставщиком все технико-экономические характеристики имущества, осуществляет приемку имущества (в присутствии представителя лизингодателя) и предъявляет претензии по поводу имущества. 7. Лизингодатель и лизингополучатель являются солидарными кредиторами по отношению к продавцу (ст. 670 ГК). 8. Существенными условиями договора лизинга являются: предмет, цена, сроки. 9. Форма договора: письменная в виде одного документа с подписями обеих сторон. Обязательность государственной регистрации при лизинге недвижимости. Лизинговый договор, новый для нашего права, характерен для рыночной экономики, он является эффективным средством инвестирования производственной деятельности. В соответствии с Федеральным законом РФ от 8.02.1998 года - Россия присоединилось к «лизинговой» Оттавской Конвенции о международном финансовом лизинге, что способствует развитию лизинговых отношений в России51. Различаются формы договора лизинга: внутренний и международный, типы: долгосрочный (на срок 3 года и более), средне срочный (от 1,5 до 3 лет), краткосрочный (до 1,5 лет). 51 СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4040. (где опубликована Конвенция) 203 Виды договоров лизинга: договор финансовой аренды, договор возвратного лизинга и договор оперативного лизинга. Наряду с Гражданским кодексом (статьи 665 - 670) договор лизинга регулируется специальным Федеральным Законом «О лизинге»52. Глава 2. Договор найма жилого помещения. §1. Понятие договора найма жилого помещения. §2. Виды договоров жилищного найма. §3. Субъекты права на жилое помещение по договору социального найма жилого помещения. §4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору социального жилищного найма. §5. Расторжение договора социального жилищного найма. Дополнительная литература: 1.Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Т.2. Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2004. 2. Корнеев СМ., Крашенинников П.В. Приватизация жилищного фонда. М.. 1996. 3. Крашенников П.В. Жилищное право. М., 2005. 4. Комментарий к Жилищному Кодексу (постатейный). М.: Проспект. 2005. 5. Марткович И.Б. Жилищное право. М., 1998. 6. Седугин П.И. Жилищное право. М., 1998. 7. Толстой Ю.К. Жилищное право. М.: Проспект, 2005. Федеральный закон «О лизинге» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст.5394. В ред. Федерального закона от 26 июля 2006 г. 52 204 §1. Понятие договора найма жилого помещения. Определение - это договор о предоставлении жилого помещения во владение и пользование за плату для проживания в нем. Правовое регулирование: 1) Гражданский Кодекс РФ, ст.ст. 671-688; 2) Жилищный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. 3) Постановления Правительства Российской Федерации: -от 30 июля 2004г. «О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг»; - от 14 декабря 2005 г. «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»; - от 21 января 2006 года «Об утверждении правил пользования жилым помещением»; - от 28 января 2006 г. «Положение о признании жилого помещения непригодным для проживания, а многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; - от 23 мая 2006 г. «О порядке предоставления гражданам коммунальных услуг»; - от 13 августа 2006 г. «Правила содержания общего имущества дома»; - от 26 июня 2007 г. «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008-2010 годы»; 4) Постановление государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 205 5) Постановления Конституционного суда РФ: от 5.05.1995 г. – «О проверке конституционности ч.1 и 2 ст. 54 ЖК РСФСР», от 23.06.1995 г. «О проверке конституционности п1.и п. 8 ч. 2 ст.60 ЖК РСФСР», от 3.10.1998 г. - «О проверке конституционности отдельных положений ст. 4 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ». Юридические признаки договора найма жилого помещения. 1. Правовая природа - он опосредует владение и пользование жилыми помещениями (иногда только пользование – (по договорам с юридическими лицами). 2. Субъектный состав: наймодатель и наниматель. Наймодателем может быть собственник или управомоченное им лицо, нанимателем - как правило, гражданин, а также юридическое лицо (в случаях, указанных в ст. 671 ГК) 3. Материальным объектом этого договора может быть только жилое помещение: дом, квартира, часть дома, комната в коммунальной квартире. Жилое помещение должно быть изолированным и пригодным для постоянного проживания. В материальный объект входят также помещения вспомогательного использования и общие части дома. 4. Особая цель- жилое помещение по этому договору может использоваться только для проживания. Допускается использование для осуществления предпринимательской профессиональной деятельности и индивидуальной (кроме промышленного производства), если это не нарушает права и законные интересы других граждан. 5. Возмездность - материальную выгоду получают и наймодатель и наниматель. 6. Консенсуальность - этот договор возникает в момент достижения соглашения в установленной форме, предоставление жилого помещения является обязанностью наймодателя, т. е. относится к стадии 206 исполнения договора. 7. Двусторонне обязывающий характер - каждая сторона в этом договоре имеет не только права, но и несет обязанности. 8. Договор является государственно - регулируемым или свободно- заключаемым (в зависимости от вида). Договор социального жилищного найма является регулируемым, так как ему предшествует акт государственного или муниципального органа о предоставлении жилого помещения. 9. Обязательность письменной формы заключения договора. §2. Виды договоров жилищного найма. Гражданский кодекс предусматривает три вида договоров жилищного найма: договор социального найма жилого помещения, обычный договор жилищного найма (коммерческий жилищный наем) и договор аренды жилого помещения. Договор социального найма жилого помещения. Определение: это договор о предоставлении жилого помещения из государственного или муниципального жилищного фонда во владение и пользование гражданину и членам его семьи в пределах нормы и в соответствии с установленной очередностью, на основании административного акта. Юридические признаки. К ним относятся, прежде всего, признаки, присущие любому договору жилищного найма: он направлен на передачу владения и пользования, его материальный объект - жилые помещения, консенсуальность, возмездность, двусторонне-обязывающий характер, особое целевое назначение, обязательность письменной формы. Особые признаки договора социального жилищного найма: 207 1) Особый субъектный состав: нанимателем является только физическое лицо (гражданин Российской Федерации), причем не любое, а социально незащищенное (малоимущие), члены его семьи являются сонанимателями, имеют самостоятельное право на жилое помещение, а совершеннолетние несут соответствующие обязанности. Наймодатель в договоре социального жилищного найма - только государственные и муниципальные жилищно-эксплутационные организации (жилищные агентства). 2) По основаниям возникновения он является регулируемым. Жилые помещения предоставляются на основании учета и очередности. Договору предшествует административный акт. 3) Материальный объект- это жилые помещения, являющиеся только государственной регламентируется либо размер муниципальной собственностью, предоставляемых жилых причем помещений (субъектами Федерации). 4) Для этого договора характерно наличие определенных социальных гарантий, как например, регулирование тарифов оплаты жилья, льготы, бессрочность, недопустимость выселения без предоставления жилья при неоплате жилья. 5) Этот договор является бессрочным. 6) Особенность правового регулирования: как правило, нормы жилищного законодательства для договоров социального жилищного найма имеют приоритет перед нормами гражданского кодекса, т. е. последние применяются лишь, если иное не предусмотрено жилищным законодательством. И лишь, по прямому указанию ГК(п.3 ст. 672), к этому договору применяются ст. ст. 674, 675, 678, 680, п. 1-3 ст. 685 ГК. Договор коммерческого жилищного найма (обычный договор жилищного найма) 208 Определение - это договор о передаче во владение и пользование гражданина жилого помещения за плату и на срок, установленный договором. Юридические признаки. Это, прежде всего, общие признаки любого договора жилищного найма - консенсуальность, возмездность, двусторонне обязывающий и целевой характер. Особые признаки договора коммерческого жилищного найма: 1) По основаниям возникновения - он является свободно заключаемым. 2) Его материальные объекты - жилые помещения любой формы собственности, размер определяется договором. 3) Особый субъектный состав: наймодателем может быть собственник любой формы собственности, включая субъектов частной собственности, т.е. граждане и юридические лица, а нанимателями - любые граждане по их свободному волеизъявлению. 4) Размер оплаты определяется соглашением сторон. Вместе с тем, согласно ст. 682 ГК закон может установить верхний её предел. 5) В случае неоплаты в течение 6 месяцев предусмотрено расторжение договора (ст. 687) и выселение без предоставления другого жилого помещения. 6) Особенности правового регулирования - в отличие от социального жилищного найма для этого договора действует приоритет норм ч.2 Гражданского кодекса РФ перед жилищным законодательством. 7) Договор является срочным. Если в договоре срок не указан, он считается заключенным на пять лет (ст. 683 ГК). Договор аренды жилых помещений. 1). Главная особенность этого договора - участие в качестве нанимателей только юридических лиц. 209 2). По этому договору могут предоставляться не только совместно правомочия владения и пользования, но и отдельно правомочие пользования жилым помещением. 3). Объектом могут быть жилые помещения любой формы собственности, причем размер арендуемых жилых помещений не регламентируется. 4). Размер платы за жилые помещения устанавливается договором. Жилые помещения, арендуемые юридическими лицами, должны также как и в других договорах жилищного найма использоваться строго по целевому назначению: для проживания граждан. Не допускается передача в аренду заселенных домов государственного и муниципального фондов. Это возможно только с согласия всех проживающих в этом доме совершеннолетних граждан. Рассмотрим подробнее договор социального помещения, т.е. найма жилого помещения найма жилого в государственном и муниципальном жилищных фондах социального использования, поскольку значительная часть граждан удовлетворяет свои жилищные потребности по этому договору. §3.Субъекты права на жилое помещение по договору социального найма жилого помещения. Это прежде всего наниматель, т.е. это лицо, с кем заключен договор. Наряду с нанимателем субъектами права на жилые помещения являются проживающие совместно с ним челны его семьи, они так же имеют права на жилую площадь, т.е. «пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору» (п.2 ст. 672 ГК). Понятие члена семьи (ст.69 Жилищного Кодекса). 210 В соответствии с Жилищным кодексом РФ к членам семьи нанимателя относятся супруг (супруга) нанимателя, их дети, родители, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных случаях, иные лица, постоянно проживающие совместно с нанимателем и ведущие с ним общее хозяйство. Отсутствие прописки, регистрации, заменившей институт прописки, само по себе не может служить основанием для ограничения прав и свобод граждан, включая и права на жилище, как и наличие прописки (регистрации) само по себе не создаёт права пользования жилым помещением (см. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.1995). Наличие права на жилое помещение по договору социального найма жилого помещения определяется одним критерием - является ли гражданин нанимателем либо членом семьи нанимателя, проживающим с нанимателем. Члены семьи нанимателя имеют такие же права и обязанности, как и наниматель. Это касается размера жилой площади, а также равенства голосов нанимателя и совершеннолетних членов семьи при решении вопросов вселения других лиц в занимаемое жилое помещение, обмена и др. Совершеннолетние члены семьи несут солидарную с нанимателем ответственность по обязанностям, вытекающим из договора социального жилищного найма. От членов семьи нанимателя надо отличать лиц, проживающих в жилом помещении (даже при наличии прописки - регистрации), но не имеющих самостоятельного права на жилое помещение. Это поднаниматели и временные жильцы. Поднаниматели (ст.685 ГК, ст.ст. 76-79 ЖК) – это лица, состоящие с нанимателем в договоре поднайма, который заключается при согласии всех совершеннолетних членов семьи и с согласия наймодателя. Требуется 211 соблюдение нормы жилой площади, разрешение наймодателя, согласие соседей, если в поднаём сдается комната в коммунальной квартире. Договор поднайма является возмездным. Временные жильцы (ст.680 ГК, ст. 80 ЖК) – это лица, проживающие в жилом помещении без договора и поселенные на небольшой срок (до 6 месяцев) без взимания платы. При их поселении требуется уведомление наймодателя. Они обязаны освободить жилое помещение по истечении согласованного с ними срока проживания, а если срок не согласован, не позднее семи дней со дня предъявления требования нанимателя или любого совершеннолетнего члена семьи. §4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору социального жилищного найма. Обязанности наймодателя (им соответствуют права нанимателя): Наймодатель обязан: - предоставить жилое помещение, пригодное для постоянного проживания в соответствии с решением органа исполнительной власти; - предоставлять коммунальные услуги (по теплоснабжению, электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению и уборке, вывозу бытовых отходов и др. В частности, уборка (подметание полов на лестничных площадках и маршах, обметание стен и стирание пыли с подоконников) должна производиться не реже раза в пять дней, влажная уборка - раз в месяц) в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. - осуществлять нормальную эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное в наём жилое помещение; - капитальный ремонт; - обеспечивать техническое обслуживание общих коммунальных и технических устройств; 212 - к придомовой обязанностям территории, наймодателя предоставление относятся на также время уборка проведения капитального ремонта другого жилого помещения и др. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей наймодателя определяется не только общегражданским и жилищным, но и специальным законодательством о защите прав потребителей. Гражданско - правоые санкции, возлагаемые на неисправного наймодателя53: Санкции применяются к наймодателю и наступают независимо от наличия его вины, так как он является предпринимателем и на основании ст. 401 ГК освобождается от ответственности, только если нарушение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы. 1. С наймодателя взыскиваются убытки, понесенные нанемателем (как реальный ущерб, так и упущенная выгода); 2. Наймодатель уплачивает неустойку – в размере трех процентов от суммы услуги за каждый день просрочки в устранении недостатков; 3. В случае обнаружения недостатков в качестве услуг (например, температура в помещении должно быть не менее 18 градусов, а в подъездах – не мене 16 градусов – оплата уменьшается); 4. Возмещается вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу нанимателя и других лиц из – за ненадлежащего исполнения обязанностей наймодателя (например, в случае обрушения потолка из – за протечки); 5. Подлежит компенсации моральный вред (нравственные и физические страдания). Ст. 66 Жилищного Кодекса РФ и Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. (в редакции Федерального закона от 27 октября 2007 г.) 53 213 Возмещение убытков, взыскание неустойки причиненного имущественного вреда и компенсация морального вреда не освобождает наймодателя от исполнения нарушенного обязательства (произвести ремонт, исправить недостатки работы и т.п.). Установлен внесудебный порядок удовлетворения законных требований потребителя, а в случае его несоблюдения суд, удовлетворяя иск, взыскивает в федеральный бюджет с наймодателя - нарушителя дополнительный штраф в размере 50 % от взысканной суммы. Обязанности нанимателя: 1.Он и члены его семьи обязаны использовать помещение только по назначению - для проживания и в определенных пределах на другие цели (ст. 17 ЖК). 2.Обеспечивать сохранность жилых помещений, не допускать переустройство и перепланировку помещения и мест общего пользования без специального разрешения компетентных организаций (в установленном порядке). 3.Наниматель обязан получать письменное разрешение наймодателя на установление и использование электробытовых приборов и машин мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительных секций приборов отопления и т.п. 4.Соблюдать требования техники безопасности и противопожарной безопасности; 5. Производить текущий ремонт жилых помещений; 6. Соблюдать правила общежития, не нарушать условия проживания других граждан в квартире, в доме (соблюдение тишины и.т. д.) 7.Особой обязанностью нанимателя и членов его семьи является своевременная оплата жилья. Оплата жилья по договору социального жилищного регулируется ст.ст. 153-160 ЖК РФ, а также Постановлением Правительства РФ «О 214 порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг» от 30 июля 2004 г.; Постановлением Правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» от 14 декабря 2005 г. Оплата жилья включает в себя: 1) плата за наем жилого помещения (для нанимателей, а с собственников она не берется). Эта плата зависит от коэффициента полезных качеств (КПК) дома. 2) плату за содержание жилья (содержание общего имущества жилого дома, в том числе подвалов, чердаков, крыш, подъездов, технического обслуживания общих коммуникаций, вывоз бытовых отходов, содержание придомовой территории). 3) плату за ремонт (оплачивается только текущий ремонт общего о имущества жилого дома, общих коммуникаций и технических устройств, технических помещений дома). Проживающие в ветхих и аварийных домах за ремонт не платят. Плата за жилье взимается в соответствии с ценами и тарифами, которые устанавливаются регулирующими органами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2004 г., которыми утверждены «Основы ценообразования в сфере жилищно-коммунальных хозяйств».Размер оплаты зависит также от федеральных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. При оплате жилья в пределах социальной жилищной нормы учитывается соотношение совокупного дохода семьи и прожиточного минимума. Для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума применяется поправочный коэффициент к оплате. Введены денежные компенсации лицам имеющие льготы (инвалиды, участники войны, ветераны труда, блокадники и др.). 215 Малоимущие граждане освобождаются от платы за наем (п.9 ст. 156 ЖК РФ). Кроме того, предусмотрены субсидии на оплату жилья в соответствии со ст. 159 ЖК РФ и Постановлением Правительства от 14 декабря 2005 года «О предоставлении субсидий на оплату жилья». Субсидии предоставляют с учетом доходов нанимателя (заявителя) и всех членов семьи, максимально допустимой доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, в пределах социальной нормы площади и дополнительной жилищной площади, предоставленной по состоянию здоровья. Семьи, имеющие среднедушевой доход выше прожиточного минимума не имеют права на субсидии. Жилищные субсидии предоставляются путем перечисления денег на персонифицированные счета в банках. Плата должна вноситься ежемесячно не позднее 10-го числа следующего месяца. Ответственность нанимателя и членов его семьи по договору. 1). При неоплате жилья свыше шести месяцев, предусмотрено (как крайняя мера) выселение в судебном порядке на другую жилую площадь без учета прежнего уровня благоустроенности – в соответствии со ст. 90 ЖК РФ. Им предоставляется жилое помещение по нормам общежития. В данном случае согласно п.3 ст. 672 нормы ст. 687 и 688 ГК о выселении без предоставления другого жилого помещения не применяются, поскольку для договоров социального жилищного найма установлен приоритет жилищного законодательства. Кроме того, при задержке оплаты взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на момент оплаты ставки рефинансирования Центробанка от неоплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 2). За систематическую порчу, разрушение жилого помещения, использование его не по назначению, за систематическое нарушение 216 правил общежития законодательство предусматривает (как крайнюю меру) расторжение договора и выселение без предоставления другого жилого помещения. Особые права нанимателя и членов его семьи. 1) Нанимателям и членам их семьи, занимающим жилое помещение, превышающее норму предоставления, дано право на замену жилого помещения на жилое помещение меньшего размера (ст. 81 ЖК РФ). 2) Они имеют право на обмен жилого помещения при условии согласия наймодателя и всех совершеннолетних членов семьи и разрешения органов опеки в отношении несовершеннолетних и недееспособных членов семьи. 3) Право на занятие комнаты, освободившейся в коммунальной квартире (при наличии условий, указанных в ЖК, которые сохраняются до марта 2010 г.). 4) Право на приватизацию такого помещения. 5) При временном непроживании нанимателя или членов его семьи право на жилое помещение сохраняется. Конституционный Суд в постановлении от 23.06.1995 г. указал: «Временное непроживание в жилом помещении, в том числе в связи с осуждением, не может служить самостоятельным основанием для лишения права пользования жилым помещением». (См. также ст. 71 ЖК РФ). Кроме того, производится перерасчет оплаты (при проживании более 5 дней, что должно быть подтверждено документом). § 5. Расторжение договора социального жилищного найма. По требованию наймодателя договор может быть расторгнут в случаях, указанных в законе. При этом нормы Гражданского кодекса (ст. 687) применяются согласно п.3 ст. 672 к договору социального найма 217 жилого помещения только, если иное не предусмотрено жилищным законодательством. Таким образом, по вопросам расторжения договора социального найма жилого помещения (выселения) приоритет перед ГК РФ имеют нормы жилищного законодательства (ст.ст. 83-91 ЖК РФ) Жилищное законодательство предусматривает расторжение договора с предоставлением другого жилого помещения и без предоставления жилого помещения. Выселение с предоставлением другого жилого помещения различается на выселение с предоставлением «другого благоустроенного» жилого помещения и выселение с предоставлением «другого жилого помещения». Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения гарантирует сохранение отдельной квартиры и того количества комнат, которое было у семьи, обеспечение уровня благоустроенности, характерного для данного населенного пункта; предоставляемое жилое помещение должно быть не меньше прежнего, равнозначным по общей площади; не допускается при этом поселение в одну комнату лиц разного пола, кроме супругов. Этаж и район города не гарантируются Такое выселение допускается, если жилое помещение подлежит сносу или признано непригодным для проживания, либо подлежит переводу в нежилое. Выселение с предоставлением «другого помещения» не обеспечивает тот уровень благоустроенности, который наниматель и члены семьи имели, а гарантирует лишь предоставление жилого помещения в черте того же населенного пункта и соответствие его санитарным и техническим требованиям, в размере - по нормам общежития. Такое выселение применяется со служебной жилой площади при прекращении трудовых отношений, если выселяемые включены законом в 218 перечень лиц, которых нельзя выселить без предоставления жилого помещения (например, пенсионеров по старости, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье и др. (п.2 ст. 103 ЖК РФ)). Выселение с предоставлением «другого» помещения применяется также в случае длительного неплатежа (свыше шести месяцев) квартплаты по договору социального жилого найма. (ст. 90 ЖК РФ).Санкция же ст. 687 ГК о выселении без предоставления другого жилого помещения за невнесение нанимателем платы за шесть месяцев не применяется к договору социального жилищного найма, ибо эти отношения урегулированы жилищным законодательством и ст. 687 ГК в данном случае не действует (см. ст. 672 ГК). Выселение без предоставления жилого помещения применяется в случаях указанных в законе (ст. 91 ЖК РФ): при разрушении или порче жилого помещения (суд может при этом предварительно предоставить разумный срок для устранения нарушений); при использовании жилого помещения не по назначению; при систематическом нарушении прав и интересов соседей; со служебной жилой площади при прекращении трудовых (служебных) отношений и при отсутствии льгот; граждане, лишенные родительских прав в случаях, указанных в п.2 ст. 90 ЖК РФ. Выселения осуществляется на основании судебного решения. РАЗДЕЛ 13 ДОГОВОРЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ §1. Понятие договора подряда. §2. Обязанности сторон по договору подря да. Гражданско-правовые санкции за нарушение договорных обязанностей по договору подряда. §3. Виды договора подряда. Дополнительная литература: 219 1). Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут, 1999. 2). Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о вы полнении работ и оказания услуг. М.: Статут, 2007. 3). Иоффе О.С. Обязательственное право. /Избранные труды. Т.З. СПб.: Изда тельство «Юридический центр Пресс», 2004. 4). Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и опытноконструктор ские работы. М„ 1997. 5). Юшкевич СП. Договор строительного подряда. М., 2002. §1. Понятие договора подряда. Договор подряда представляет собой договор о выполнении за плату одним лицом (подрядчиком) по заданию другой стороны (заказчика) определенной работы с законченным материализованным результатом. Юридические признаки договора подряда. 1) Правовая сущность - направленность на выполнение опреде ленной работы: изготовление новой вещи, переработка, обработка, ремонт и любая другая работа с законченным результатом. 2)Субъектный состав. Сторонами договора подряда являются подрядчик и заказчик. Подрядчиками могут быть физические и юридические лица. Если выполнение подрядных работ носит предпринимательский характер (систематичность, направленность на извлечение прибыли) гражданин — подрядчик должен быть индивидуальным предпринимателем, а юридическое лицо коммерческим. Возможность быть подрядчиком зависит также от характера 220 правоспособности, а в случаях указанных в законе54, также требуется наличие лицензии. В соответствии с ГК различаются следующие виды подрядчиков: генеральный подрядчик, субподрядчик и специальный подрядчик. Генеральный подрядчик является стороной генерального договора подряда, т.е. общего, заключаемого с заказчиком на всю работу. Общим правилом (ст. 706 ГК) является структура договорных связей по генеральному подряду. Для выполнения специальных работ генеральный подрядчик заключает субподрядные договоры с субподрядчиками, которые, таким образом, связаны правовыми отношениями не с заказчиком, а с генеральным подрядчиком. Специальный подрядчик - это субъект, выполняющий специальные работы по прямому договору непосредственно между подрядчиком и заказчиком. Это является исключением из системы генерального подряда и допускается с согласия генерального подрядчика. Заказчиками могут быть любые субъекты гражданского права, но с учетом вида договора подряда. Например, в договоре бытового подряда заказчиками могут быть только граждане. Особой разновидностью заказчиков является профессиональные заказчики - это лица, которые являясь специалистами, заключают договор не для себя, а для третьего лица, их деятельность является предпринимательской. 3) Объект. Юридический объект - действия фактического, физического характера (но не юридического или финансового), направленные на определенный материализованный результат. Федеральный Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ ( в редакции Федерального закона от 18 июля 2008 г.). 54 221 Материальный объект индивидуально-определенные. — движимые Предмет и недвижимые договора вещи подряда индивидуализированный результат работы. 4) Возмездность. 5) Консенсуальность. 6) Двусторонне — обязывающий характер. 7) Свободно – заключаемый, как правило, и регулируемый (для государственных и муниципальных нужд). 8) Оперативно-хозяйственная самостоятельность подрядчика в выполнении работы. 9) Выполнение работы подрядчиком «своим иждивением» (т.е. из его материалов, его рабочей силой, его средствами производства), если иное не предусмотрено договором. 10) Возложение риска случайной гибели или случайного повреждения предмета подряда (результата выполненной работы) до приемки работы заказчиком на подрядчика если иное не предусмотрено законом или договором. Это означает, что в случае уничтожения или повреждения всей выполненной работы или ее части по обстоятельствам случайным, т.е. не по вине сторон (например, из-за стихийного бедствия), все материальные невыгоды несет подрядчик (например, он должен восстановить или вновь выполнить работу без дополнительной оплаты). - ст. 705 ГК (норма диспозитивная). 11) Риск случайной гибели материалов и иного используемого для выполнения договора имущества несет сторона, предоставившая материалы (ст. 705 ГК – норма - диспозитивная). 12) Существенными условиями этого договора наряду с предметом являются сроки (ст. 798 ГК) начала и окончания работы. 222 13) Наличие особых прав у подрядчика: « на экономию» (ст. 710 ГК) и «на удержание» (ст. 712 ГК). Отличия от других (близких) договоров: От договоров поручения, комиссии агентирования — по юридическому объекту: названные договоры направлены на юридические действия, либо на юридические и фактические, тогда как объект договора подряда - только действия фактические и с законченным материализированным результатом. От договоров «об оказании возмездных услуг» (телефонных, связи, ветеринарных, образовательных и др.) тем, что в договоре подряда работа связана с определенным овеществленным результатом, может быть отделена от исполнителя. От трудового договора - направленностью на законченный результат, тогда как трудовой договор регулирует саму трудовую деятельность. Для договора подряда характерна оперативно-хозяйственная самостоятельность исполнителя — подрядчика, а для трудового подчинение работника правилам трудового распорядка и определенным правилам работы, которые устанавливает работодатель. Отличаются они и по субъектам: лицом, выполняющим работу по трудовому договору, может быть только физическое лицо, а в договоре подряда - и физическое, и юридическое лицо. Кроме того, в трудовом договоре предоставляется ряд социальных льгот (оплачиваемый отпуск, выплаты в случае болезни), а в договоре подряда таковых нет. §2. Обязанности сторон по договору подряда. Гражданско-правовые санкции за нарушение договорных обязанностей. Основными обязанностями подрядчика являются: 223 - выполнение определенной работы в соответствии с заданием заказчика, - выполнение работы «своим иждивением», доброкачественно, в установленные сроки, - обязанности по обеспечению сохранности вверенного ему имущества заказчика, - информационная обязанность. Основные обязанности заказчика: - оказывать содействие подрядчику в выполнении работы, - уплата установленной договором цены, которая включает вознаграждение за работу и компенсацию издержек подрядчика, обязанностью заказчика является принятие работы. Гражданско - правовые санкции, применяемые к подрядчику. «Меры защиты». К ним относятся следующие санкции: 1) Отказ заказчика от договора, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению работы или выполняет ее так медлен но, что исполнение ее к сроку явно невозможно (п.2 ст. 715 ГК). 2) При некачественном выполнении работы возможно альтернативно применение таких мер защиты как: - требование о безвозмездном устранении недостатков, - о соразмерном уменьшении цены, - возмещение расходов заказчика на самостоятельное устранение недостатков, - отказ заказчика от договора (ст. 723 ГК). К мерам гражданско-правовой ответственности относятся: взыскание неустойки, возмещение убытков. Условием применения санкций за ненадлежащее качество работы является своевременность заявления претензии (ст. 724 ГК). При явных недостатках - претензия должна быть заявлена при принятии работы, а при 224 скрытых недостатках - в течение гарантийного срока, а если его нет или он меньше двух лет, то в течение двух лет со дня передачи результата работы, а по строительному подряду в течение 5 лет. Гражданско-правовые санкции применяемые к заказчику. Меры защиты. - В случае уклонения от принятия работы в течение месяца и при условии двукратного предупреждения подрядчик вправе продать результат работы и из вырученной суммы вычесть все причитающиеся платежи, а оставшуюся часть внести на имя заказчика (в порядке ст. 327 ГК). - Кроме того, при просрочке в принятии работы заказчик несет риск случайной гибели работы и материалов (п.7 ст.720 и п.2 ст.705 ГК). - При неисполнении обязанности оплатить работу подрядчик имеет право на удержание принадлежащих заказчику оборудования, материалов, вещей, переданных для переработки или обработки до уплаты заказчиком соответствующих сумм (ст. 712 ГК). Кроме того, подрядчик может применить такую меру защиты, как отказ от договора (если заказчик не принял мер по предупреждению подрядчика — ст. 716 ГК). - К мерам защиты относится также приостановление работы. Гражданско-правовая ответственность заказчика охватывает взыскание убытков, неустойки, а также особые проценты, взыскиваемые за неправомерное пользование чужими денежными средства ми (ст.395ГК) – в случае уклонения от уплаты работы или задержании уплаты. §3. Виды договоров подряда. Договор подряда подразделяется на следующие виды: общий до говор подряда и специальные виды: договор бытового подряда, договор строительного подряда, договор подряда на выполнение проектных и 225 изыскательных работ, договор подряда о выполнении работ для государственных и муниципальных нужд. Общий договор подряда рассмотрен в 1 и 2 параграфе. Договор бытового подряда. Договор бытового подряда - это договор между подрядчиком предпринимателем и гражданином - потребителем о выполнении по его заказу определенной работы, предназначенной для удовлетворения бытовых и других личных потребностей. Договор бытового подряда регулируется ст.ст. 730-739 ГК РФ, а также «Законом о защите прав потребителей», «Правилами бытового обслуживания населения в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ №1025 от25 августа 1997 г. с изменениями и дополнениями от 30 ноября 2000 г. Особыми юридическими признаками договора бытового подряда являются: 1. Особый субъектный состав. Подрядчик - предприниматель: как юридическое лицо любой формы собственности, так и индивидуальный предприниматель, а заказчик только физическое лицо в качестве обычного гражданина (не предпринимателя), т.е. потребитель. 2. Особый объект - действия подрядчика по выполнению работы, удовлетворяющие бытовые или другие личные потребности заказчика. 3. Этот договор является публичным (ст.730, 426 ГК). 4. Для этого договора характерны особые гарантии прав заказчика: недопустимость навязывания дополнительных работ, право на односторонний отказ от исполнения договора в любое время, право на информацию и др. 5. Повышенные меры защиты и ответственности по отношению к подрядчику за нарушение прав заказчика. В случае просрочки исполнения работы заказчик вправе потребовать расторжения договора либо 226 изменения цены или поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика. Кроме того, к нему применяются такие меры ответственности как взыскание убытков, а также законной и штрафной неустойки в размере 3% от стоимости работы за каждый день (час) просрочки. При нарушении условий о качестве работы (наличии недостатков) заказчик может потребовать в течение гарантийных сроков повторного, безвозмездного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков. Допускается компенсация морального вреда. Договор строительного подряда. Характеризуется следующими специальными признаками. 1) Особый объект - выполнение строительных работ по заданию заказчика и с определенным законченным результатом: строительство нового здания, сооружения или реконструкция, выполнение монтажных работ, капитальный ремонт. Выполнение работы должно производиться в соответствии с технической документацией и сметой и по месту нахождения объекта. 3)Особенности субъектного состава: подрядчиками являются коммерческие юридические лица (различные строительные и строительномонтажные организации) и индивидуальные предприниматели. Они должны быть членами саморегулируемой организации.55 С января 2009 г. отменена выдача лицензий на строительную деятельность, а с 1 января 2010 г. прекращается действие ранее выданных лицензий. Разрешение о допуске к работам выдает соморегулируемая организация, которая осуществляет контроль и несет субсидиарную ответственность. Условиями для создания саморегулируемой организации являются объединение не менее 50 членов (индивидуальных предпринимателей и (или) юридических См. ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. // СЗ РФ. 2008. №1. и ФЗ РФ «О внесении изменений в градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ» от 22 июля 2008. 55 227 лиц) и наличие компенсационного фонда в размере не менее чем 1 миллион рублей на одного члена или 300 тыс. рублей при страховании гражданско – правовой ответственности членов. Подрядчики различаются на генеральных подрядчиков и субподрядчиков. Наряду с заказчиком (по особому договору с ним) может участвовать особый субъект - инженер в целях осуществления контроля и надзора за строительством. 3.В договоре строительного подряда действует особое правило о риске случайной гибели. Согласно ст. 741 ГК, оно является императивным в отличие от ст. 705 ГК. 4. В этом договоре предусмотрено правило о риске консервации строительства (ст. приостановления 752 работ ГК), по который несет независящим от заказчик. сторон В случае причинам и консервации объекта строительства заказчик должен возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работы и консервацией объекта и оплатить выполненные до консервации работы. 5. Особенностью содержания договора строительного подряда является расширение круга существенных условий (ст.ст.740, 743 ГК). К ним относятся срок (начальный и конечный) выполнения работы, цена, наличие технической документации, сметы, условие о создании подрядчику необходимых условий для выполнения работы. 6. По этому договору установлен более длительный срок для предъявления претензий по качеству - в течение 5 лет. 7. Правовое регулирование. Договор строительного подряда регулируется, наряду с гражданским кодексом (ст. ст. 740- 757), специальными Федеральными законами: Градостроительным Кодексом от 29 декабря 2004 г., законом РФ «Об архитектурной деятельности» от 18 октября 1995 г., Федеральным законом 228 «Об инвестиционной деятельности» от 25.02.1999 г., ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 1.12.2007 г. и рядом подзаконных нормативных актов: Положением о подрядных торгах в РФ и др. Особое место в регулировании договора строительного подряда занимают нормативно - технические нормы, которые содержатся в нормативном акте «Строительные нормы и правила» (СНиПы) и «Своды правил по проектированию и строительству», утвержденные Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 г. ныне Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Это договор о разработке по заданию заказчика технической документации и о выполнении изыскательских работ для определенных целей (ст. 758-768 ГК). Юридические признаки договора. 1) Субъектный состав: подрядчики - проектировщик или изыскатель, заказчики - как граждане, так и юридические лица. Они должны иметь статус предпринимателя и иметь свидетельство о допуске от саморегулируемой организации при выполнении работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, иные виды работ могут выполняться любым физическим или юридическим лицом. Необходимо внести в компенсационный фонд 150 тыс. рублей с каждого члена. 2) Объект - выполнение изыскательских либо проектных работ. Изыскательские работы включают в себя технико-экономическое обоснование выбора района и конкретного места строительства на основании изучения природных условий, возможности использования местных строительных материалов, источников водоснабжения, 229 транспортного сообщения, проведения геодезических, геологических, гидрометеологических, экологических и других изысканий 56 Проектные работы включают в себя подготовку комплекса документов: о технико-экономическом обосновании стройки, чертежи, схемы, проект, сводный сметный расчет работ. Проектирование может осуществляться по типовому или индивидуальному проекту. В первом случае составляется только рабочий проект, во втором - индивидуальный технический проект и рабочий проект. 3) Особенностью этого договора является наличие определен ной цели: заказчик обязан использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором, а подрядчик не в праве передавать выполненную документацию другим лицам. 4) Необходимость государственной экспертизы.57 Договор о подрядных работах для государственных или муниципальных нужд. Это договор о выполнении строительных и связанных с ними работ по государственному или муниципальному заказу для государственных или муниципальных нужд и за счет государственных или муниципальных средств. Юридические признаки. 1) Особое правовое регулирование. Кроме Гражданского кодекса (ст. ст. 763-768) этот договор регулируется Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. в редакции ФЗ от 30 декабря 2008 г. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; Постановление Правительства РФ от 16. 02. 2008 г. – «Положение о составе разделов проэктной документации и требованиях к их содержанию». 57 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 56 230 2) Особый субъектный состав. В качестве заказчика выступает только государственный или муниципальный заказчик - это государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами или по его поручению определенное юридическое лицо. Подрядчиками являются предприниматели, удовлетворяющие особым квалификационным требованиям. Федеральным Законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005г. предусмотрены три способа «подбора» подрядчиков: - публичные торги путем аукциона, который является приоритетным перед другими способами; - публичные торги путем конкурса; - путем запроса котировок цен (через Интернет). 3) Особенность оснований возникновения. Это договор не свободно заключаемый, а регулируемый. Предпосылка для его заключения государственный (муниципальный) заказ. Основания и порядок заключения государственного контракта определяются положениями статей 527 и 528 ГК. 4) Объектом договора является только результаты строительных, проектных, изыскательских работ. 5) Особые цели - публичного характера: он направлен на удовлетворение нужд Российской Федерации или ее субъектов и муниципальных образований. 6) Источником финансирования являются средства государственного (муниципального) бюджета, он гарантируется Правительством РФ, субъектов Федерации, муниципалитетов. Заказ дается лишь тогда, когда бюджетом выделены необходимые финансовые ресурсы. 231 7) Существенными условиями этого договора кроме предмета и сроков являются также указание на стоимость работ, порядок финансирования и оплаты, способы обеспечения (ст. 766 ГК). РАЗДЕЛ 14 Договоры перевозки § 1. Понятие договора перевозки. §2. Виды договоров перевозки. Дополнительная литература: 1) Витрянский В.В. Договор перевозки. М.:Статут.2000. 2) Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. До говоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции. М.: Статут. 2004. 3) Иоффе О.С. Обязательственное право. //Иоффе О.С. «Избранные труды». Том первый. СПб.: Юридический центр. Пресс. 2004. 4) Егиазаров В.А. Транспортное право. М.: 2006. 5) Маркова М.Г. Правовые особенности договора перевозки груза внутренним водным транспортом. // Юридическая мысль, 2007. № 1. § I. Понятие договора перевозки. Определение. Это договор о перемещении и доставке в пункт назначения пассажиров, багажа или грузов на определенном виде транспорта в срок и за плату. Договоры перевозки регулируются Гражданским кодексом (статьи 784 - 800), а также транспортными кодексами и уставами и отдельными законами. Устав внутреннего воздушного транспорта 2007 года, Устав 232 железнодорожного транспорта РФ - 2003 года, Кодекс торгового мореплавания 1999 года, Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 2007 года и др. К договору перевозки пассажиров и багажа применяется Закон «О защите прав потребителей». Общие юридические признаки договоров перевозки: 1. Правовая сущность - направлен на оказание услуг в виде перемещения пассажиров или материальных ценностей. 2. Юридический объект - действия по транспортировке (транспортная деятельность) и сопутствующие ей действия по погрузке, хранению, выгрузке и т.п.) 3. Материальный (вторичный) объект: грузы, багаж. 4.Субъектный состав. Стороны договора: перевозчик, пассажир, грузоотправитель (в зависимости от вида договора перевозки). Перевозчиками являются предприниматели, которые наделены правом осуществлять перевозки законом или по лицензии. Пассажирами могут быть любые граждане, а грузоотправителями - любые субъекты гражданского права. В договоре перевозки грузов может участвовать грузополучатель. 5. Договор перевозки является реальным либо консенсуальным. Реальным является договор перевозки грузов, поскольку он возникает после вручения груза перевозчику — см. ст. 785 ГК, а договоры перевозки пассажиров и багажа и договор чартера - консенсуальные. 6. Двусторонне - обязывающий (взаимный). 7. Возмездный. Размер платы определяется по соглашению сторон или по тарифам и внесение платы должно быть при заключении договора до перевозки. 8. Обязательность письменной формы, которая выражается в определенных нормативными актами документах: накладная, квитанция, 233 билет иные документы, выписки по электронному перевозочному документу. 9. Он является публичным, если осуществляется транспортом общего пользования. 10. Для разрешения споров по договорам перевозки установлен претензионный порядок. § 2. Виды договоров перевозки. Они классифицируются по различным критериям. В зависимости от вида транспорта различаются железнодорожная, морская, воздушная, автомобильная, перевозки: внутреннего водного транспорта, перевозки городским наземным электрическим транспортом и перевозки метрополитеном. По объекту договоры перевозки классифицируются на договоры перевозки пассажиров, багажа, грузов. По территориальному признаку: внутригосударственные и международные. В зависимости от того, участвует ли в перевозке один вид транс порта или разные: прямые и смешанные перевозки. В зависимости от числа транспортных организаций (юридических лиц) различаются: договоры местной перевозки, прямые (несколько транспортных организаций одного вида транспорта) и прямые смешанные (несколько организаций разных видов транс порта по одному транспортному документу). Рассмотрим особенности договоров перевозки договоры перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и багажа пассажиров и 234 Этот договор наряду с гражданским кодексом и транспортным законодательством регулируется «Законом о защите прав потребителей». Особые права пассажира по договору. Право на одностороннее расторжение договора (возврат биле та) до начала поездки. По договору железнодорожной перевозки при возврате не позднее чем за 8 часов пассажиру возвращается полная стоимость, при возврате до 2 часов - стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, при возврате менее чем за 2 часа до отправления поезда - стоимость билета без стоимости плацкарта. По договору воздушной перевозки допускается одностороннее расторжение договора, как по инициативе пассажира, так и по инициативе перевозчика. Перевозчик может расторгнуть договор (отказаться от перевозки) только в случаях прямо указанных в законе (нарушение паспортных, таможенных, санитарных и иных требований, по состоянию здоровья пассажира и др. - ст. 107 Воздушно го Кодекса). Пассажир вправе отказаться от договора независимо от мотивов при этом, если билет возвращается за 24 часа до поездки пассажир получает обратно утраченную за воздушную перевозку сумму. При отказе от полета позднее установленного срока пасса жир имеет право получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму с удержанием сбора, размер которого не может превысить 25% суммы, уплаченной за воздушную перевозку (ст. 108 Воздушного Кодекса). Пассажир имеет право занять место в соответствии с билетом. В случае не предоставления его, пассажир вправе занять другое место: более высокой категории - без доплаты, а при более низкой категории ему возвращается разница в цене. Пассажир имеет право на льготный провоз детей. На железнодорожном транспорте можно провозить бесплатно одного ребенка 235 в возрасте до 5 лет, на воздушном - до 2-х лет, а при международных перевозках со скидкой в размере 90 %, если ребенок не занимает отдельного места. Дети в возрасте от 5 до 10 лет - на железнодорожном, а на воздушном от 2-х до 12 лет перевозятся в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельного места (ст. 106 Воздушного Кодекса, ст. 83 Устава железнодорожного транспорта). Обеспечивается повышенная защита при нарушении прав пасса жира по договору. Так, при просрочке доставки пассажира ст. 120 Воздушного Кодекса устанавливает штраф в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более, чем 50% провозной платы, а по «Закону о защите прав потребителей» (ст. 28) в случае просрочки установлен штраф в размере 3% цены услуги, но не более цены услуги. Такую же неустойку (3% провозной платы за каждый час просрочки в доставке пассажира, но не более размера стоимости проезда) устанавливает ст.110 Устава железнодорожного транспорта. Кроме взыскания неустойки за просрочку доставки пассажира перевозчик должен возместить убытки. Взыскание неустойки и убытков с перевозчика в пользу пассажира производится при наличии вины перевозчика согласно ст. 795 ГК. Перевозчик также должен компенсировать пассажиру причиненный моральный вред. При причинении вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира вред возмещается по нормам деликтных обязательств, т.е. по ст. 1079 ГК, поскольку транспортная деятельность относится к источникам повышенной опасности. Перевозчик освобождается в этих случаях от обязанности возместить вред лишь в случаях умысла потерпевшего или действия непреодолимой силы. В отличие от ранее действовавшего правила Воздушный Кодекс 236 1997 года не делает исключения для воздушных перевозок и не возлагает обязанность на воздушного перевозчика по возмещению вреда, причиненного действием непреодолимой силы (ст. 117 Воздушного Кодекса). Как во всех договорах между предпринимателем и потребителем, перевозчик обязан удовлетворить законные претензии пассажира во внесудебном порядке. А в случае его несоблюдения при обращении пассажира в суд, на перевозчика возлагается дополнительная санкция штраф в размере 50% взысканной суммы в федеральный бюджет (а если иск предъявлялся обществом по защите прав потребителей, то 50% от этой суммы удерживается в пользу этой организации). Договоры перевозки грузов. Договор железнодорожной перевозки грузов. Особые юридические признаки: 1. В качестве перевозчика могут выступать не только государств венные юридические лица, но и частные, а так же индивидуальные предприниматели, (ст. 2 Устава железнодорожного транспорта РФ 2003 г.), ибо Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» от 27 февраля 2003 г. предусмотрена его приватизация. 2. Договор оформляется транспортной накладной, которая является обязательной письменной формой этого договора, которая сопровождает груз на всем пути и выдается грузополучателю при получении груза, а также квитанцией о приёме груза. 3. Договор железнодорожной перевозки грузов - реальный договор: он возникает лишь после предъявления груза и подачи вагонов на основании определенных организационных предпосылок. Таковыми являются долгосрочные договоры об организации перевозок грузов, где указываются сроки предоставления транспортных средств, предъявления 237 грузов, их объем (ст. 798 ГК) и заявок (заказов) на перевозки грузов, которые представляются грузоотправителями не менее чем за 10 дней. Начальник станции отправления за 3 дня уточняет количество вагонов, контейнеров по дням, видам грузов (ст. 11 Устава железнодорожного транспорта РФ 2003 г.) 4. Оплата по железнодорожным перевозкам грузов производится по тарифам, которые устанавливаются государством в соответствии с законом о естественных монополиях и лишь цена за дополнительные услуги может регулироваться договором. 5. Определение сроков доставки груза: дата приемки и доставки груза, указывается в квитанции, которая выдается грузоотправителю, исчисление срока доставки начинается с 24 часов дня приема груза для перевозки. Груз считается доставленным в срок, если он до истечения установленного срока был выгружен железной дорогой либо был подан для выгрузки, а также, если груз прибыл вовремя, но был занят фронт разгрузки. Прибывшие грузы хранятся на железнодорожной станции назначения бесплатно в течение 24 часов, за хранение сверх указанного срока берется сбор по тарифу. Договор морской перевозки. Виды: внутренние (между портами России) и заграничные, внутренние подразделяются на договоры малого каботажа (между портами России одного моря) и договоры большого каботажа (между портами России разных морей). Кроме того, договоры перевоза различаются на чартерные и коносаментные. По договору чартера предоставляется все судно или его конкретная часть на один или несколько рейсов определенному лицу. Коносаментный договор - это договор без предоставления конкретной части или всего судна, он является реальным договором и применяется при 238 перевозках небольших по объем) партий грузов. Коносаментом в морской перевозке называется также документ, которым оформляется морская перевозка грузов. Коносамент – документ, являющийся ценной бумагой. Особенности ответственности и возмещения убытков по договорам морской перевозки. — Не считается нарушением и не влечет применение гражданскоправовых санкций отклонение в пути с целью спасения (жизней, судов, грузов), а равно иное разумное отклонение. — При морских перевозках действуют специальные способы распределения риска убытков, которые называется «авария». «Авария» в морском праве - это убытки, возникшие в результат, наступления тех или иных опасных обстоятельств в процессе перевозки. Различаются «общая авария» и «частная авария». «Общая авария» - это убытки, которые причиняются намеренными и разумными действиями в интересах всех участников пере возки («в интересах судна, груза и фрахта»). Условиями применения принципа общей аварии является наличие чрезвычайных обстоятельств, создающих угрозу опасности всем участникам перевозки. К общей аварии, например, относится: уничтожение части груза или судового имущества и расходы с целью снятия судна с мели, расходы в связи с вынужденным заходом судна в место убежища из-за шторма и др. Сущность общей аварии - распределение убытков между всеми участниками перевозки пропорционально стоимости судна, груза, платы за перевозку. Расчет распределения убытков называется «диспаша», он составляется работниками Торгово - промышленной палаты Российской Федерации. «Частная авария» - это возложение убытков при опасности, угрожавшей одному из участников перевозки, только на него. Условия применения «частной аварии»: опасность не была общей; причиной 239 опасности не являлись чрезвычайные обстоятельства. Пример «частной аварии»: испортившееся мясо выбросили за борт - понесенные убытки падают только на владельца груза. Особенностью ответственности по договорам морской перевозки являются различные правила ответственности по внутренним и заграничным перевозкам. При внутренних перевозках (между портами Российской Федерации) - перевозчик отвечает на общих основаниях: как за коммерческие ошибки, так и за навигационные. При заграничных перевозках - морской перевозчик отвечает по нормам международного права только за коммерческие ошибки, а за навигационные не отвечает. Договор воздушной перевозки грузов. Виды: — по территории - внутренние и международные (если хотя бы один из пунктов посадки находится на территории другого государства); — по способу - обычные и чартерные. Субъекты перевозки: авиационное предприятие, эксплуатант, перевозчик. Авиационное предприятие - юридическое лицо любой формы собственности, которое может осуществлять воздушные перевозки или выполнять авиационные работы, имеющее лицензию. Эксплуатант - юридическое лицо или физическое лицо, являющееся собственником воздушного судна или имеющее иной законный титул на воздушное судно и имеющее особый сертификат для совершения полетов. Перевозчик - это эксплуатант, имеющий лицензию на осуществление воздушных перевозок грузов, пассажиров, осуществляющий перевозки по договорам. багажа, почты и 240 Оформление договоров воздушной перевозки: перевозка багаж квитанцией, перевозка груза - накладной. РАЗДЕЛ 15 Договоры об оказании услуг Глава1. Общее понятие договоров об оказании услуг. Глава 2. Договоры об оказании юридических услуг. §1. Договор поручения. §2. Договор комиссии. §3. Агентский до говор. §4.Договор о доверительном управлении. Глава3. Договоры об оказании фактических услуг. §1.Договор возмездного оказания услуг. §2.Договор коммерческой концессии. §3. Договор хранения. Глава4. Договоры об оказании финансовых услуг. §1.Договор займа. §2.Кредитный договор. §3.Договор банковского счета. §4.Договор финансирования под уступку денежного требования. §5. Договор банковского вклада. Глава 5. Договоры об оказании услуг с участием органов внутренних дел. §1. Общая характеристика договоров с участием органов внутренних дел. §2. Виды договоров об оказании услуг с участием органов внутренних дел. Дополнительная литература 1. Брагинский М. И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут. 1999 2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья. Дого воры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут. 2002 3. Кабалкин А. Ю. Услуги в гражданском праве Российской Федерации. //Сб. научных трудов, посвященных памяти В.А. Рясенцева. М. 1995 241 4. Кротов М. В. Договор об оказании услуг. Л. изд. ЛГУ 1990 5. Максименко А.В. Гражданско-правовое регулирование деятельности ОВД в сфере оказания услуг. Автореферат кандидатской диссертации. СПб. 2004. 6. Маркова М.Г., Трынков В.В., Баринов Н.Н., Шалагин В.Д. Договорная форма организации деятельности милиции по охране собственности. М. Академия МВД СССР. 1982. 7. Маркова М.Г., Шалагин В.Д. Договорная форма регулирования финансово-хозяйственных отношений и охраны собственности с участием органов внутренних дел. М. ВЮЗШ МВД РСФСР,1991 8. Маркова М.Г. Договор об охране собственности вневедомственной охраной при органах милиции. Правоведение, 1965 №1 9. Захарова Н. Н. Кредитный договор. Гражданско-правовые аспекты. М.- Норма. 1997 10. Смирнов В.И. Договоры об охране собственности граждан и юридических лиц с участием вневедомственной охраны при ОВД. Автореферат кандидатской диссертации. СПб. 2001 11. Павлоцкий Е. А. Договоры организаций и граждан с банками. М. 2001 12. Сарбаш С. В. Договор банковского счета. М.: Статут. 1999 13. Шешенин Е. Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг. М. 2001 14. Медведев Д. А. Факторинг в России. М. 1999 15. Яхонтов Р.Н. Гражданско-правовое регулирование отношений по хранению имущества с участием органов внутренних дел. Автореферат кандидатской диссертации. СПб. 2007 242 Глава I. Общее понятие договоров об оказании услуг. Гражданский кодекс не содержит легального определения и общей систематизации договоров об оказании услуг. Однако систематическое и логическое толкование норм гражданского кодекса и отдельных нормативных актов (Закон о защите прав потребителей и др.) приводит к выводу, что наряду с договорами об отчуждении имущества, о пользовании имуществом, о выполнении работы, о перевозках существует большая группа договоров, направленных на оказание услуг. К ним относятся договоры об оказании услуг фактического характера (договор возмездного оказания услуг, договор хранения, договор об охране имущества ОВД); договоры об оказании юридических услуг (договор поручения, договор комиссии, договор агентирования, договор о доверительном финансовых управлении услуг (договор имуществом); займа, договоры кредитный об договор, оказании договор банковского вклада, договор банковского счета, договор финансирования под уступку денежного требования). Общие признаки договоров об оказании услуг. 1. Осуществление деятельности дающей полезный эффект. 2. Отсутствие материализованного (овеществленного) объективного результата. 3. Это деятельность, результаты которой неотделимы от самой деятельности. 4. Нередко результаты потребляются в процессе самой деятельности. 5. Юридический объект - действия фактического, юридического и финансового характера (в зависимости от вида договора). 6. Как правило, они являются возмездными (договор о возмездном оказании услуг, договоры комиссии, агентирования и др.), но ряд договоров об оказании услуг могут быть не только возмездными, но и 243 безвозмездными (договор поручения, договор хранения, договор займа, договор доверительного управления). В цивилистической литературе нет единства в определении и систематизации договоров об оказании услуг. Так в учебнике «Гражданское право» под ред. проф. Сергеева А.Л. и Толстого Ю.К, том 2, 2004 г., к этому виду не отнесены договоры об оказании финансовых услуг, что не сообразуется с за коном (Закон «О защите прав потребителей»). Напротив в учебнике «Коммерческое право» под ред. проф. Попондопуло В.Ф. и проф. Яковлевой В.Ф. (т.1, 1997 г.) дается слишком широкое понятие договоров об оказании услуг. Глава 2. Договоры об оказании юридических услуг. §1. Договор поручения. Определение. Это договор о совершении юридических действий од ним лицом для другого от имени, за счет и в интересах последнего. Юридические признаки. 1. Правовая природа - услуги юридического характера в виде представительства. Представительство – это совершение сделки одним лицом от имени другого (представляемого), которое непосредственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 2. Субъектный состав. В этом договоре участвуют две стороны: доверитель и поверенный. Доверитель - это лицо, для которого совершаются юридические действия. Доверителем может быть любой субъект гражданского права; гражданин должен быть дееспособным, юридическое лицо - в рамках своей правоспособности. 244 Поверенный - сторона в договоре поручения, совершающая юридические действия для доверителя. Поверенный вступает в правоотношения с третьими лицами от имени доверителя, т.е. правовая связь возникает сразу непосредственно между доверителем и третьим лицом. Поверенными могут быть и граждане и юридические лица, как предприниматели (если они занимаются оказанием услуг систематически с целью извлечения прибыли), так и лица, не являющиеся предпринимателями. Для некоторых видов деятельности по оказанию юридических услуг требуется получение лицензии (Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8.08.2001 г.) Нельзя быть одновременно поверенным обеих сторон в одном договоре, кроме коммерческого представительства. 3. Объект. Юридическим объектом этого договора являются юридические действия: это сделки и другие действия юридического характера (например, судебное представительство). Объектом этого договора не могут быть фактические действия. Юридические действия в договоре поручения должны удовлетворять одновременно трем требованиям: 1) осуществляться в интересах доверителя (права и обязанности в результате этих действий возникают у доверителя; 2) осуществляться от имени доверите ля (именно он является стороной, субъектом тех отношений, которые поверенный лишь представляет; 3) эти действия совершаются за счет доверителя (т.е. расходы, необходимые для совершения на званных действий, несет доверитель). Материальным объектом в договоре поручения могут быть любые вещи. Однако, возможно и отсутствие материального объекта. 4. Договор поручения является консенсуальным договором. 245 5. Это договор двусторонне - обязывающий (взаимный). 6. Договор поручения может быть возмездным и безвозмездным. 7. Он является лично-доверительной сделкой - поверенный обязан лично исполнить данные ему поручения (как правило). Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него, в любое время. 8. Полномочия поверенного оформляются доверенностью Отличие договора поручения от близких к нему договоров. Разновидностями договора поручения являются договор коммерческого представительства, который опосредует представительство в сфере предпринимательской деятельности (ст. ст. 184; п.3 ст. 972; 973; 977 ГК) и договор с патентным поверенным (ст. 1247 ГК и ФЗ РФ «О патентных поверенных» от 30.12.2008 г.), которые осуществляют представительство при ведении дел по охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. От договора комиссии: 1) по юридическому объекту: договор ко миссии включает только совершение сделок, а договор поручения любые юридические действия; 2) поверенный действует от имени доверителя, а комиссионер - от своего имени; 3) договор поручения может быть возмездным и безвозмездным, а договор комиссии является возмездным. Отличается договор поручения и от договора агентирования (по объекту и по содержанию). Обязанности сторон. Доверитель обязан: 1. Выдать доверенность поверенному на совершение юридичес ких действий, вытекающих из договора поручения. 2. Давать указания, которые должны быть конкретными, право мерными и осуществимыми. 3. Возместить понесенные поверенным издержки. 4. Принять все исполненное от поверенного. 246 5. Уплатить вознаграждение (если договор возмездный). Поверенный обязан: 1. Исполнить данное ему поручение лично (кроме случаев пере доверия по ст.ст. 187, 976 ГК). 2. Сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 3. Выполнять поручение в соответствии с указаниями доверителя, если они являются правомерными и осуществимыми. Отступление от задания допускается лишь, если это необходимо в интересах доверителя и с его согласия. Коммерческому представителю (ст.ст. 184, 973 ГК) может быть предоставлено доверителем право отступать от указаний доверителя в его интересах самостоятельно без предварительного запроса с последующим уведомлением доверителя. §2. Договор комиссии. Определение. Это договор о совершении одной стороной (комиссионером) определенной сделки (сделок) от своего имени для другой стороны (комитента) в интересах комитента за плату и за счет последнего. Юридические признаки. 1. Правовая сущность - оказание юридических услуг в виде совершения сделок. 2. Субъектный состав. И комиссионером, и комитентом могут быть любые субъекты гражданского права. Однако юридические лица могут быть комиссионерами с учетом их правоспособности. В договоре комиссии по продаже продовольственных товаров комиссионерами могут быть только предприниматели. 247 3. Объект. Юридическим объектом являются действия юридического характера (а не фактического) в виде совершения сделок. Особенность договора комиссии - совершение сделок от имени комиссионера, а не комитента (т.е. комиссионер не является представителем комитента), хотя и действует в интересах последнего за его счет. Материальным объектом может быть любое, движимое или недвижимое имущество, кроме изъятого из оборота. 4. Это договор возмездный. 5. Он является консенсуальным. 6.С точки зрения распределения прав и обязанностей он двусторонне обязывающий (взаимный). 7. Заключается по свободному волеизъявлению сторон. 8. Обязанность отчета комиссионера об исполнении поручения комитента и передачи последнему всего, что получено по договору с третьим лицом. 9. Комиссионер, по общему правилу, отвечает за действительность договора, т.е. гарантирует правомерность совершения сделки с третьим лицом. Однако, комиссионер по общему правилу, не отвечает за неисполнение сделки третьим лицом (он должен лишь немедленно сообщить об этом комитенту и собрать необходимые доказательства). 10. Исключением является принятие комиссионером особого ручательства за исполнение сделки третьим лицом - делькредере. В этом случае при неисполнении сделки третьим лицом убытки возмещает комитенту комиссионер. За принятие комиссионером делькредере он получает от комитента вознаграждение. 11. В договоре комиссии действует особое правило «о дополни тельной выгоде» (ст. 992 ГК). Оно означает, что в случае исполнения комиссионером сделки на более выгодных условиях, чем указа но в 248 договоре, дополнительная выгода - экономия, делится поровну между комиссионером и комитентом, если иное не установлено договором. 12. Допускается заключение договора субкомиссии (ст. 994 ГК), т.е. привлечение к исполнению третьего лица. Отличия договора комиссии от близких договоров. Договор комиссии надо отличать от договора поручения, хотя оба они направлены на оказание юридических услуг. - предмет договора комиссии уже, он направлен на совершение только одного вида юридических действий - сделок. - в договоре комиссии комиссионер действует от своего имени, а поверенный в договоре поручения от имени доверителя (поэтому комиссионер не является представителем). - договор комиссии всегда является возмездным, а договор поручения может быть возмездным и безвозмездным. - в договоре комиссии допускается субкомиссия, а в договоре поручения - передоверие, как правило, не может быть, кроме исключительных случаев (ст.ст. 187, 976 ГК). Договор комиссии отличается от агентского, тем, что его содержание уже, так как агентский договор может реализовываться не только по модели договора комиссии, но и по модели договора поручения, а также включать осуществление действий фактического характера. Разновидностью договора комиссии является договор комиссии о реализации непродовольственных товаров. Он регулируется постановлением Правительства РФ от 06.06.98 г. №569 «Об утверждении правил комиссионной торговли непродовольственными товарами». Комитентом в этом договоре может быть только гражданин, комиссионером - юридическое лицо независимо от организационно правовой формы, а также индивидуальные предприниматели. 249 Объект - непродовольственные товары, за исключением изъятых из гражданского оборота, а также товары, розничная продажа которых запрещена или ограничена, а также товары, не подлежащие возврату или обмену при розничной купле-продаже (предметы личной гигиены, товары бытовой химии, лекарственные средства и др.). Транспортные средства принимаются на комиссию при наличии определенных документов (о праве собственности, о снятии с учета в связи с продажей), а также при наличии временного регистрационного знака «транзит», выдаваемого уполномоченными государственными органами. Транспортные средства, ввезенные из-за границы и не прошедшие государственную регистрацию, принимаются при наличии таможенного оформления с уплатой таможенных платежей. Отличаются особенностями и условия принятия на комиссию предметов антиквариата, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, гражданского оружия, газовых плит и баллонов к ним. В случае продажи товара по цене ниже согласованной с комитентом комиссионер обязан возместить убытки. §3. Агентский договор. Определение. Это договор о совершении одним лицом (агентом) для другого (принципала) юридических действий от своего имени либо от имени принципала, так и иных действий - за счет принципала и за вознаграждение. Юридические признаки. 1. Правовая природа - оказание услуг юридического и фактического характера. 2. Субъектный состав. Стороны: принципал и агент. Принципалом является лицо, в интересах которого совершаются действия, им может 250 быть любой субъект гражданского права, агентом может быть предприниматель и обычный субъект гражданского права. В случаях, указанных в законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» для совершения действий по агентированию требуется наличие лицензии. 3. Объект. Юридическим объектом являются действия как юридического характера (совершение сделок), так и фактического (реклама товаров, исследование рынка, поиск контрагентов, передача информации и др.). Юридические действия в агентском договоре могут совершаться как от имени принципала (по модели договора поручения), так и от имени агента (по модели договора комиссии). Материальным объектом может быть как движимое, так и недвижимое имуществом (с учетом правил оборотоспособности). 4. Агентский договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим, свободно заключаемым. 5. Для этого договора характерен, как правило, длящийся характер; ибо агент обязуется «совершать» действия (а не «совершить»). 6. По этому договору может быть обусловлена деятельность агента на определенной территории и запрет совершения на этой территории заключения договоров с другими принципалами. Может быть установлен и запрет и принципалу на заключение сделок с другими агентами на определенной территории. Таким образом, специфика агентского договора заключается в соединении в нем элементов договоров поручения к комиссии, он может строится и по модели договора поручения, и по модели договора комиссии, а кроме того, допускает совершение не только юридических, но и фактических действий. В силу этого он является весьма удобным, гибким правовым механизмом, оптимально приспособленным к условиям рыночной экономики. 251 Обязанности сторон. Обязанности агента. - выполнять поручение в соответствии с условиями договора; - своевременно представлять отчеты, включая финансовые. - поручение необходимо выполнять лично; при привлечении субагента ответственным остается агент. Обязанности принципала. - заплатить вознаграждение в соответствии с договором (в течение одной недели после получения отчета); - возместить расходы агента по исполнению поручения. - принять поручение. Этот договор соединяет в себе признаки договоров поручения (ст. 971 ГК), комиссии (ст. 990 ГК) и фактических возмездных услуг (ст. 779 ГК). §4. Договор о доверительном управлении имуществом. Определение. Это договор об осуществлении одним лицом (доверительным управления) управления имуществом другого (учредителя управляющего) в его интересах или в интересах указанного им лица (выгодоприобретателя). Юридические признаки. 1. Правовая природа – оказание юридических услуг по управлению имуществом. 2. Субъектный состав отличается особенностями. Учредителем управления может быть собственник имущества либо лицо, предусмотренное законом в соответствии со ст.1026 ГК - орган опеки и попечительства (ст. ст. 38, 43 ГК) исполнитель завещания, нотариус (ст. 1173 ГК). 252 Доверительным предприниматель унитарного пли управляющим может коммерческая предприятия, а также быть индивидуальный организация за исключением гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация - при доверительном управлении по основаниям, указанным в законе (ст. 1026 ГК) Дополнительные требования к доверительным управляющим могут определяться условиями конкурса. Так, не могут быть доверительными управляющими акциями федеральной государственной собственности юридические лица, имеющие задолженность по налогам, и в случаях возбуждения процедуры банкротства. Доверительными управляющими не могут быть государственные органы и органы местного самоуправления. Выгодоприобретателем может быть как сам учредитель управления, так и лицо, им указанное. Не допускается совмещение в одном лице выгодоприобретателя и доверительного управляющего. Доверительный управляющий не является представителем учредителя управления, так как участвует в гражданском обороте, совершая сделки, от своего имени. 3. Объект. Юридический объект - это различные юридические действия по осуществлению правомочий владения, пользования и распоряжения в рамках договора, включая сделки, которые доверительный управляющий совершает от своего имени, но с уведомлением, что он действует как доверительный управляющий и проставлением особой пометки на документах "д.у." В юридический объект правоотношения по доверительному управлению входят также любые другие действия по управлению, а также необходимые совершаться фактические в выгодоприобретателя. действия. интересах Все эти учредителя действия управления должны или 253 Материальный имущественные объект: права, движимое ценные и бумаги. недвижимое Деньги не имущество, могут быть самостоятельным объектом доверительного управления, кроме случаев, предусмотренных законом и при наличии специальной лицензии. 4. Этот договор является возмездным (в сфере управления капиталом с предпринимательской целью), но может быть и безвозмездным. 5. Это реальный договор. 6. Двусторонне обязывающий (взаимный). 7. Срочный: указание на срок является существенным условием договора (ст. 1016 ГК), он заключается «на определенный срок» в пределах 5 лет (ст. 1016 ГК п. 2). 8. Свободно заключаемый. 9. Формальный - он должен быть заключен в письменной форме. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации. Несоблюдение формы или требования о государственной регистрации передачи недвижимости в доверительное управление влечет недействительность договора (ст. 1017 ГК). 10. Расширенный перечень существенных условий, указанный в законе (ст. 1016 ГК). - состав имущества, передаваемого в доверительное управление; - наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление (учредителя управления или выгодоприобретателя); - размер и форма вознаграждения, если договором предусмотрена выплата вознаграждения; - срок действия договора. 11. Цели: договор о доверительном управлении часто направлен на предпринимательские цели - он является способом профессионального управления капиталом с целью извлечения прибыли; кроме того, он может 254 быть направлен на благотворительные цели, а также в целях управления имуществом подопечных, патронируемых, безвестно отсутствующих, при исполнении завещания, для управления наследственным имуществом. 12. Особенности ответственности доверительного управляющего. В случае непроявления должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя - он обязан выгодоприобретателю возместить упущенную выгоду; а учредителю - реальный ущерб и упущенную выгоду. Причем эти санкции применяются независимо от вины доверительного управляющего (основанием освобождения является лишь непреодолимая сила или действия самого выгодоприобретателя или учредителя управления). В случаях совершения сделки с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных ограничений - обязан возместить убытки учредителю управления. Несет субсидиарную ответственность по обязательствам перед третьими лицами, возникающими из доверительного управления, в случае недостаточности имущества, находящегося в доверительном управлении. Глава 3. Договоры об оказании фактических возмездных услуг. §1. Договор возмездного оказания услуг. Определение. Это договор о выполнении одной стороной по заданию другой стороны определенных действий или деятельности фактического характера за плату. Юридические признаки. 255 1) Правовая природа - оказание услуг фактического характера за плату. Вывод о том что, договор поименованный в кодексе, как договор возмездного оказания услуг (ст.ст. 779 - 783 ГК) опосредует лишь услуги в виде действий и деятельности фактического характера вытекает из примерного перечня, данного в ст. 779 ГК, из прямого указания в п.2 ст. 779 ГК о неприменении правил о названных договорах к услугам, оказываемым по другим договорам (услугам юридическим, финансовым). 2) Объект - деятельность и действия по оказанию услуг фактического характера без материализованного результата: услуг связи, телефонных, телеграфных, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, ус луг по обучению и иных (примерный перечень дан в ст. 779 ГК). 3) Субъекты. Сторонами договора являются исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугопрлучатель). Исполнители, как правило предприниматели, но могут ими быть и отдельные граждане. По ряду услуг, в соответствии с законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», требуется лицензирование. 4) Допускается односторонний отказ от исполнения договора (ст. 782 ГК). - односторонний отказ заказчика допускается при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов; - односторонний отказ исполнителя (услугодателя) допускается лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. 5) Риск невозможности исполнения по обстоятельствам независящим от сторон несет заказчик (п. 3 ст. 781 ГК). 6) Это договор обязывающий (взаимный). консенсуальный, возмездный, двусторонне 256 7) Особым признаком является обязанность личного исполнения услуги исполнителем (если иное не предусмотрено договором). 8) Особенностью договора возмездного оказания услуг является детальное регулирование отдельными нормативными актами конкретных видов услуг, которые утверждаются постановлениями Правительства РФ (Правила оказания услуг почтовой связи; Правила оказания услуг телефонной связи и др.). 9) Услугополучатель - гражданин пользуется правами по закону «О защите прав потребителей», если услугодатель является предпринимателем. Отличие от договора подряда - отсутствует материализованный результат. От других договоров об оказании услуг – по объекту (виду оказываемых услуг). Отличие от трудового договора (где также регулируется процесс деятельности) в том что, в договоре об оказании услуг (как гражданско – правового договора) исполнитель наделяется юридической самостоятельностью, а в трудовом – работник подчинен работодателю и имеет право на социальные предоставления (оплачиваемый отпуск, выплаты во время болезни). § 2. Договор коммерческой концессии. Дополнительная литератур: 1) Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Дого воры о выполнении работ и оказании услуг. М.; Статут. 2000 2) Красавчикова Л.О. Институт коммерческой концессии /Цивилистические записи. Межвузовский сборник, выпуск 2. Институт частного права. М.: Статут. 2002 257 3) Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М. 2001 Понятие договора коммерческой концессии.58 Определение. Это договор о передаче комплекса некоторых исключительных прав, имеющих экономическую ценность, одним лицом другому для использования в предпринимательской деятельности за плату. Юридические признаки 1) Правовая природа - передача комплекса исключительных прав для ис пользования в предпринимательской деятельности. 2) Объект договора - действия по передаче комплекса (совокупности) исключительных прав: право на коммерческое обозначение, право на товарный знак, право на знак обслуживания, право на секреты производства (ноу — хау) и др. Эти права передаются в определенном объеме, указываемом в договоре, — объеме использования. 3) Субъектный состав. Участники договора: правообладатель и пользователь. Оба контрагента являются предпринимателями. 4) Особая цель: содействует продвижению товаров, услуг, работ, используется в различных видах бизнеса при производстве товаров, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Примеры: системы «Макдональдс», «Пицца-Хат», отели «Хилтон» и другие. 5) Существенными условиями договора являются предмет и цена. 6) Договор двусторонне обязывающий (взаимный). Правообладатель обязан передать комплекс исключительных прав и оказывать техническое и консультационное содействие, обучение, контроль, передавать техническую и коммерческую документацию. В редакции ФЗ от 18 декабря 2006 г. «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» №231 – ФЗ. 58 258 Пользователь обязан соблюдать требования, инструктажи, указания правообладателя, обеспечивать уровень качества, оформления товаров, услуг, помещений, присущий правообладателю. 7) Договор возмездный. 8) Он является консенсуальным. 9) Сроки: договор может заключатся на конкретный срок или без указания срока. 10) Форма: в соответствии со ст. 1028 ГК требуется письменная форма под страхом ничтожности договора. Кроме того, требуется государственная регистрация договора, которая производится в органе, исполнительной власти по интеллектуальной собственности59. 2. Отличия от смежных договоров От договоров аренды отличается по объекту. В договоре аренды пе редается вещь во владение и пользование либо только в пользование, а в договоре коммерческой концессии используются исключи тельные права. От договора цессии - она опосредует передачу обязательственных прав, а коммерческая концессия - касается исключительных прав. От договора доверительного управления - в этом договоре передается а не только исключительные права, но и прежде всего имущество (права владения, пользования, распоряжения), и лишь по договору о доверительном управлении предприятием (как и при аренде предприятия) передаются некоторые исключительные права, входящие в состав предприятия, и других отдельных случаях (ст. 1013 ГК). Кроме того, доверительный управляющий осуществляет управление в интересах другого лица, а пользователь в коммерческой концессии - в своих интересах Ст. 1028 ГК п.2 (в редакции Федерального закона от 18.12.2006г.). «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» № 23. 59 259 В системе гражданско-правовых договоров договор коммерческой концессии может быть отнесен (с определенными оговорками) к договорам о возмездном оказании услуг (ст.ст. 779 - 883 ГК), к нему могут применяться нормы части четвертой ГК РФ о лицензионном договоре (ст. 1027 ГК). Такой вывод вытекает из систематического и логического толкования норм гражданского кодекса. В пункте 2 ст. 779 ГК среди договоров, к которым не подлежат применению правила, содержащиеся в гл. 39 ГК «Возмездное оказание услуг» не назван договор коммерческой концессии. §3. Договор хранения. I. Понятие договора хранения. Определение. Это договор, по которому одна сторона обязуется хранить вещь, переданную в ее владение с этой целью другой стороной и возвратить эту вещь в сохранности. Юридические признаки. 1. Правовая сущность - оказание фактических услуг особого рода по обеспечению сохранности имущества. 2. Субъектный состав. Сторонами этого договора являются хранитель и поклажедатель. Поклажедатель - это сторона, отдающая имущество на хранение. Таковым может быть любой субъект гражданского права, как собственник, так и иной титульный владелец. Хранитель - сторона, осуществляющая хранение. Хранителями мо гут быть и граждане, и юридические лица (с учетом их правоспособности), как предприниматели, так и иные лица. Для некоторых видов хранения требуется получение лицензии. 260 По отдельным видам договора хранения сторонами могут выступать лишь определенные субъекты: - в складском хранении сторонами является предприниматели; - при хранении в ломбардах, в камерах хранения, в гардеробах организаций, в гостиницах - поклажедателями являются только граждане. 3. Объект. Юридическим объектом являются действия по сохранению имущества от любой опасности, грозящей повреждением или утратой имущества как социального характера (похищение, уничтожение людьми), так и природного, естественного характера (порча, повреждения от моли, сырости, стихийных явлений). Материальный объект договора хранения - имущество (вещь). Как правило, движимое, и лишь в одном виде договора хранения (при секвестре) - не только движимое, но и недвижимость. Объектом хранения большей частью являются индивидуально- определенные вещи, но при иррегулярном хранении, то есть хранении со смешением - это вещи, определяемые родовыми признаками. Виды материальных объектов договора хранения зависят от его разновидностей. При хранении в банке - это ценные бумаги, изделия из ценных металлов и драгоценных камней и другие ценности, документы. При ломбардном хранении - вещи бытового назначения, при хранении в гардеробе - верхняя одежда. Материальным объектом по общему правилу не должны быть вещи с опасными свойствами. Однако, объектом хранения, в отдельных случаях, могут быть и вещи с опасными свойствами (ст. 894 ГК), о чем поклажедатель должен предупредить хранителя. 4. Договор хранения может быть возмездным и безвозмездным (см. ст.ст. 886 п.1, 891 п. 3, 896 п. 5, 902 ГК). По некоторым видам он 261 предусмотрен только как возмездный (например, складское хранение, хранение в ломбарде). 5. Договор хранения, как правило, реальный. Но при иррегулярном хранении он является консенсуальным. 6. По договору хранения вещь с целью обеспечения сохранности, передается во владение хранителю. 7. Это двусторонне - обязывающий договор (взаимный). 8. Форма договора хранения. Устная форма допускается по договорам между гражданами, если стоимость вещи, передаваемой на хранение, не превышает 10 МРОТ. Кроме того, в устной форме может быть заключен договор хранения при чрезвычайных обстоятельствах (болезнь, пожар, угроза нападения и т.п.). Письменная форма необходима в договорах хранения с участи ем юридических лиц; между гражданами, если стоимость вещи превышает 10 МРОТ; консенсуальный договор хранения всегда должен заключаться в письменной форме. Письменная форма договора хранения может выражаться в виде одного общего документа, а также в виде квитанции, жетона. В случае несоблюдения письменной формы не предусмотрена недействительность сделки, но это лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания. Отличия договора хранения от других договоров. От договора подряда - отсутствием овеществленного результата: объектом (предметом) договора хранения является сама деятельность по хранению, в нем нет физического воздействия на вверенное хранителю имущество. От договора аренды - по договору хранения вещь всегда передается во владение, а по договору аренды во владение и пользование может предоставляться отдельно - только пользование вещью. 262 Главным в договоре аренды является пользование арендатором вещью (извлечение из нее полезных свойств). Напротив, в договор хранения не допускается по общему правилу пользование хранителем вещью. Исключением являются случаи, предусмотренные в ст. 892 ГК: 1) с согласия поклажедателя; 2) когда пользование вещью необходимо для обеспечения ее сохранности. Кроме того, договор аренды является всегда возмездным и консенсуальным, а договор храпения может быть возмездным и безвозмездным, как правило это - реальный договор. Отличие от договора охраны имущества в том, что по этому договору имущество охраняется по его постоянному местонахождению и не передается во владение стороны, осуществляющей охрану. II. Права и обязанности сторон по договору хранения. Обязанности хранителя. 1. Обязанность принять имущество на хранение - в консенсуальном договоре хранения. В договоре может быть установлен определенный срок (дата) принятия либо определенный период. 2. Главная обязанность хранителя: хранить и обеспечить сохранность имущества. Хранение должно осуществляться в течение срока, обусловленного в договоре, либо без указания срока. Досрочное прекращение договора по инициативе хранителя не допускается за исключением случаев существенных нарушений со стороны поклажедателя, а также, если вещи, сданные на хранение, стали опасными для окружающих либо для имущества хранителя или третьих лиц. Хранитель должен обеспечить сохранность имущества от любой опасности: как от социальной, так и от опасности, связанной с природными явлениями. Обеспечение совершении хранителем определенных сохранности действий реализуется - в в принятии 263 необходимых мер и создании условий. Необходимыми являются меры, предусмотренные договором хранения. При возникновении особых обстоятельств эти меры могут быть изменены, для чего необходимо получить указания поклажедателя. При реальной опасности хранитель вправе сам изменить способ, место или условия хранения. При чрезвычайных обстоятельствах допускается даже продажа вещи хранителем. Если в договоре не оговорены конкретные условия и способы хранения, то хранение должно осуществляться в соответствии обычаями делового оборота и существом обязательства, свойствами вещей. Хранитель обязан лично осуществлять хранение имущества, передача вещи для хранения другому лицу без согласия поклажедателя допускается только при чрезвычайных обстоятельствах. Меры по сохранности имущества, которые обязан принять хранитель, зависят от того, является ли договор хранения возмездным или безвозмездным: - при безвозмездном - хранитель должен проявить заботливость, не менее чем о своем имуществе (п. 3 ст. 891 ГК) - при возмездном - хранитель, кроме того, должен принять специальные меры предусмотренные договором, соответствующие обычаям делового оборота, свойствам вещей и др. - Однако, любой хранитель (и возмездный, и безвозмездный) должен принимать меры, обязательность которых предусмотрена в нормативных актах: противопожарные, санитарные и др. 3. Обязанностью хранителя является также необходимость воздерживаться от пользования вещью поклажедателя. Пользование вещью хранителем допускается лишь с согласия последнего и в случаях, если это необходимо для сохранности вещей (ст. 892 ГК). 264 4. Обязанность возвратить поклажедателю или указанному им лицу вещь, переданную на хранение, а при иррегулярном хранении то же количество аналогичных вещей. Вещь должна быть возвращена в установленный срок или храниться до востребования ее поклажедателем. Вещь должна быть возвращена в том же состоянии (с учетом естественного ухудшения). Кроме того, должны быть переданы плоды и доходы полученные от вещи, если иное не установлено договором (ст. 900 ГК). Обязанности поклажедателя. 1. Предупредить хранителя о свойствах и особенностях вещей, особо - при сдаче легковоспламеняющихся, взрывоопасных и других свойствах опасных по своей природе вещей. 2. Выплатить вознаграждение за хранение (если договор возмездный). Оплата должна быть произведена в срок, т.е. в соответствии с общим правилом диспозитивной нормы ст. 896 ГК - по окончании хранения. Договором может быть предусмотрено иное: например, оплата по периодам. При досрочном прекращении хранения должна быть уплачена соразмерная часть вознаграждения, но если досрочное прекращение обусловлено опасными свойствами вещи, о которых поклажедатель умолчал, то он обязан заплатить весь объем вознаграждения. В тех случаях, когда договор хранения прекращен досрочно по инициативе хранителя, поклажедатель не обязан платить вознаграждение. 3. Поклажедатель обязан возместить хранителю расходы, про изведенные па организацию и обеспечение хранения вещи. Этот вопрос решается по-разному о зависимости от того, возмездный или безвозмездным договор и в зависимости от характера расходов: являются ли они обычными или чрезвычайными. 265 В возмездном договоре хранения обычные расходы включаются и вознаграждение (плату за хранение), а чрезвычайные возмещаются поклажедателем, если он согласен па них. В безвозмездном договоре хранения вопрос о расходах должен быть обозначен в договоре и они должны быть возмещены поклажедателем хранителю. 4. Получить вещь от хранителя по истечении срока хранения. Гражданско-правовые санкции за нарушение договора хранения. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к хранителю. Меры защиты. При уклонении от принятия на хранение вещи (при консенсуальном договоре хранения) поклажедатель вправе требовать реального исполнения. При досрочном прекращении по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель - он не вправе требовать вознаграждение за оставшийся срок. И должен возвратить ранее полученную оплату за хранение. Ответственность хранителя. 1. За непринятие вещи от поклажедателя (при консенсуальном хранении) он возмещает последнему убытки: реальный ущерб и упущенную выгоду, если в договоре не установлена ограниченная ответственность. Кроме того, с него взыскивается неустойка, если она предусмотрена договором. 2. За утрату, недостачу или повреждение вещи, переданной на хранение, ответственность хранителя наступает по правилам ст.ст. 901, 902 ГК и зависит от того, является ли хранитель непрофессиональным или профессиональным, возмездным или безвозмездным. 266 Непрофессиональный хранитель отвечает только при наличии его вины. Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу и повреждение вещи независимо от его вины: он освобождается от возмещения, если докажет, что вред причинен непреодолимой силой; если утрата, повреждение произошли из-за свойств имущества, о которых хранитель не знал; и за вред, причиненный в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. Однако, если вред причинен в период просрочки поклажедателя в получении вещи, хранитель отвечает только при наличии его вины в форме умысла или грубой неосторожности. Размер ответственности хранителя за утрату, недостачу, или по вреждение вещей в соответствии со ст. 902 ГК зависит от возмездности или безвозмездности договора хранения. В возмездном договоре хранения ответственность больше - т.е. в полном объеме: взыскиваются реальный ущерб и упущенная выгода (ст. 393 ГК), если договором не установлено иное. При безвозмездном хранении хранитель несет ограниченную ответственность - он не возмещает упущенную выгоду. Его ответственность ограничена возмещением стоимости утраченных или недостающих вещей, а при повреждении вещи - в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. 3. За досрочное необоснованное прекращение договора - хранитель обязан возместить поклажедателю убытки на общих основаниях (ст. 393 ГК). 4. За незаконное пользование имуществом, переданным на хранение и другие нарушения - возмещение убытков (ст. 393 ГК). Меры защиты поклажадателю. и меры ответственности, применяемые к 267 Меры защиты. 1. В случае, если вещи стали опасными для окружающих или для другого имущества, несмотря на соблюдение условий хранения, досрочное прекращение договора и право на соразмерную часть вознаграждения. 2. Досрочное прекращение возможно и в случае непредупреждения об особых объективно опасных свойствах вещей (взрывоопасных, легковоспламеняющихся и др.); при этом у хранителя сохраняется право на вознаграждение. 3. Кроме того, хранитель может сам обезвредить или уничтожить вещь, об опасных свойствах которой не был предупрежден поклажедателем. 4. При просрочке в оплате (более чем за половину периода, за который должна быть внесена плата) - хранитель вправе досрочно прекратить договор. 5. В случае уклонения от получения поклажедателем вещи обратно по истечении срока договора - хранитель вправе, после письменного предупреждения поклажедателя, продать эту вещь по цене, сложившейся в месте хранения. Вырученная от продажи сумма передается поклажедателю с вычетом сумм причитающихся хранителю и расходов на продажу (п. 2 ст. 899 ГК). Ответственность поклажедателя. При непредоставлении вещей на хранение в установленный срок (по консенсуальному договору хранения) взыскиваются понесенные хранителем убытки в связи с несостоявшимся договором хранения, и неустойка, если таковая предусмотрена договором. За уклонение от оплаты или просрочку в оплате взыскиваются понесенные хранителем убытки. Кроме того, может быть взыскана 268 неустойка либо особый процент по ст. 395 ГК «за неправомерное пользование чужими денежными средствами». В случае причинения вреда хранителю опасными свойствами сданной на хранение вещи взыскиваются убытки, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах. 2. Виды договоров хранения. Договоры хранения подразделяются на виды по различным критериям. а) Профессиональное хранение и непрофессиональное - в зависимости от субъекта. Профессиональное хранение отличается тем, что хранителем является специалист, лицо, для которого хранение является основной целью или одной из целей деятельности. Для профессионального хранителя во многих случаях требуется лицензия (см. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»). Профессиональный хранитель обязан возместить убытки за необеспечение сохранности имущества независимо от его вины. Непрофессиональное хранение - это договор хранения, в котором хранитель - любой субъект (некоммерческая организация или гражданин), для которого обязанность по хранению не является целью его деятельности. Он несет ответственность по общим основаниям - то есть возмещает убытки за необеспечение сохранности вещи при наличии его вины. б) Регулярное и иррегулярное хранение - в зависимости от объекта. Регулярное хранение применяется к вещам непотребляемым, индивидуально-определенным с обязанностью возврата тех же самых вещей, которые были переданы на хранение, является реальным договором. Это главный, типичный вид договора хранения. 269 Иррегулярное хранение - хранение со смешением вещей. Объектом этого хранения являются вещи, определяемые родовыми признаками (числом, весом, мерой), потребляемые, возврату подлежат не те же самые вещи, а определенное (то же) количество вещей аналогичного вида и качества; такой договор является консенсуальным договором хранения, применяется в частности в складском хранении. в) Обычное и чрезвычайное хранение - в зависимости от обстоятельств. Договор хранения при чрезвычайных обстоятельствах возникает в случае внезапных и особых обстоятельств. Таких, например, как пожар, стихийные бедствия, военные действия, болезнь, угроза нападения и т.п., когда требуется принятие немедленных мер по спасению и сохранению имущества. Особенность этого договора в допущении устной формы и возможности привлечения свидетелей для доказательства факта заключения договора. г) Общий договор хранения и специальные виды. К специальным видам договоров хранения относятся: - договор складского хранения; - договор хранения ценностей в банке; - договор хранения в гардеробах организаций; - договор хранения в гостиницах; - договор хранения в ломбардах; - секвестр. Рассмотрим специальные виды договора хранения. Договор складского хранения. Его особенности: Субъектный состав. 1. В качестве хранителя выступает товарный склад - это коммерческая организация, занимающаяся хранением как 270 предпринимательской деятельностью, профессиональный хранитель, он должен обладать соответствующей лицензией при хранении ряда объектов. Поклажедатель товаровладелец, то есть тоже предприниматель. 2. Объектом этого договора могут быть как индивидуальноопределенные вещи, так и определенные родовыми признаками. Поэтому договор складского хранения может быть иррегулярным. Разновидностью договора иррегулярного складского хранения является договор, включающий право товарного склада распоряжаться товаром с переходом на него риска случайной гибели. 3. Договор возмездный. 4. Договор двусторонний. 5. Двусторонне - обязывающий. 6. Свободно-заключаемый. 7. Особенности оформления договора и прав поклажедателя. Различается три вида документов, которыми можно оформить складское хранение: складская квитанция; простое складское свидетельство; двойное складское свидетельство. Простое складское свидетельство и двойное складское свидетельство являются ценными бумагами: посредством их передачи можно распорядиться товаром, находящимся на складе (продать, сдать в залог). Особые преимущества имеет двойное складское свидетельство: оно состоит из двух частей: складского свидетельства и варранта (залогового свидетельства, которыми можно распоряжаться отдельно). Хранение ценностей в банке. 1. Особенности субъектного состава: хранителем является банк, имеющий лицензию на этот вид деятельности. 2. Материальный объект хранения: ценные бумаги, документы, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности. 271 3. Этот договор оформляется особым документом – «именным сохранным документом». 4. Договор возмездный, двусторонне - обязывающий. 5. Виды: обычное хранение и хранение в индивидуальном банковском сейфе. В последнем случае обеспечивается хранение в отдельном сейфе, самостоятельное помещение поклажедателем (клиентом) ценностей в сейф и их изъятие, клиенту выдается ключ от сейфа и индивидуальная карточка или иной знак, идентифицирующий клиента и удостоверяющий его право доступа к сейфу. Различаются: договор с «использованием» банковского сейфа и договор с «предоставлением» банковского сейфа. В первом случае банк контролирует помещение клиентом ценностей в сейф и их изъятие, а во втором такого контроля нет, банк обеспечивает клиенту возможность доступа к сейфу и контролирует лишь доступ в помещение, где находится сейф. В первом случае банк несет ответственность за несохранность содержимого сейфа, а во втором случае - нет (ст. 922 ГК). К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование без ответственности банка. Договор хранения в камерах хранения транспортных организаций. 1. Его сторонами являются: транспортная организация общего пользования и граждане, (независимо от наличия проездного билета). 2. Это публичный договор. 3. Срочный. По истечении установленного срока хранения, если в течение 30 дней поклажедатель не получает сданные на хранение вещи, неистребованные вещи реализуются. 4. Особенности ответственности. Хранитель несет ограниченную ответственность - в размере реального ущерба и в пределах суммы оценки. 272 Установлен конкретный срок возмещения: ущерб должен быть возмещен в течение 24 часов с момента предъявления требования. Договор храпения в гардеробах организаций. 1. Поклажедателем в этом договоре является гражданин. 2. Материальный объект: верхняя одежда, головные уборы и иные подобные вещи. 3. Реализуется как и гардеробах, так и в местах, отведенных для этих целей в организациях и в средствах транспорта. 4. Этот договор, как правило, является безвозмездным, но он может быть возмездным (что должно быть обусловлено при сдаче вещи на хранение). 5.Независимо от того, является ли этот договор возмездным или безвозмездным, хранитель обязан принять для обеспечения сохранности все необходимые меры и несет ответственность в размере стоимости утраченной вещи. Договор хранения в гостиницах. 1. Особый субъектный состав: хранителем является гостиница и подобные ей организации (санатории, пансионаты, и т.п.). Поклажедатели - граждане, проживающие в гостиницах (постояльцы), в других организациях (пансионаты, дома отдыха). 2. Особенности ответственности. Она зависит от материального объекта. За утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей ответственность наступает лишь при условии, если они были приняты специально на хранение, либо были помещены постояльцем в представленный ему сейф независимо от того, находится ли этот сейф у него в номере или в ином помещении гостиницы. Гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого если докажет, что по условиям хранения доступ кого – либо к сейфу был невозможен без ведома постояльца. 273 Напротив, при утрате других вещей ответственность наступает без особого оформления соглашения о хранении после внесения вещей в гостиницу и, в частности, помещения в гостиничный номер, а так же, если вещь вверена работнику гостиницы (ст. 925 ГК) при соблюдении требования о немедленном сообщении администрации об утрате или повреждении вещи. Кроме того, особенностью ответственности является то, что она ограничивается возмещением реального ущерба. Хранение в ломбарде. 1. Особенности субъектного состава. Хранителем является ломбард коммерческая организация, профессиональный хранитель. Поклажедатели - только граждане. 2. Объект – движимое имущество, вещи личного использования граждан. 3. Это публичный договор. 4. Особая письменная форма - именная сохранная квитанция. 5. Договор хранения в ломбарде является возмездным. 6. Обязательность оценки вещи, сдаваемой на хранение по соглашению сторон в соответствии с обычными ценами на вещи подобного рода и качества. 7. Необходимость страхования вещи, сданной на хранение, ломбардом. 8. Льготный двухмесячный срок хранения (за плату) в случае не востребования поклажедателем своей вещи в срок до ее реализации. 9. Обязательность оценки вещи, сдаваемой на хранение по соглашению сторон в соответствии с обычными ценами на вещи такого рода и качества. 10. Обязательность страхования вещи ломбардом. 274 11. Реализация невостребованной вещи, сумма оценки которой превышает тридцать тысяч рублей, осуществляется только путем продажи с публичных торгов60. Секвестр. Это хранение вещей, являющихся предметом спора. Объектом могут быть как движимые, так и недвижимые вещи Различаются договорный секвестр (по соглашению всех спорящих лиц) и судебный секвестр (по решению суда). Глава 4. Договоры об оказании финансовых услуг. §1. Договор займа. §2. Кредитный договор. §3. Договор банковского счета. §4. Договор финансирования под уступку денежного требования. §5. Договор банковского вклада. §1. Договор займа. Определение. Это договор, по которому одна сторона передает в собственность другой деньги или вещи, определяемые родовыми признаками, возмездно либо безвозмездно с обязанностью возврата такой же суммы денег или равного количества вещей того же рода и качества. Юридические признаки: 1. Правовая природа - кредитование одного субъекта другим посредством передачи в собственность вещей, определенных родовыми признаками, включая деньги. 2. Субъектный состав: займодавец и заемщик. Ими могут быть любые субъекты гражданского права (кроме банков и других кредитных Ст.ст. 919 и 920 ГК РФ и Федеральный закон «О ломбардах» от 19 июля 2007г.//СЗ РФ, 2007г. в редакции Федерального закона от 2 ноября 2007г. №31. 60 275 организаций), которые заключают другие договоры - «кредитные договоры». 3. Объект. Юридическим объектом договора займа являются действия заемщика по возврату денежной суммы, взятой взаймы, либо равного количества вещей в натуре того же рода. В возмездном договоре займа в юридический объект входят также действия заемщика по уплате вознаграждения за заем. Материальный объект: деньги или вещи в натуре, определяемые родовыми признаками, потребляемые. 4. Договор займа может быть возмездным и безвозмездным. Безвозмездным он является в случаях, когда это прямо предусмотрено в договоре. Однако, в ряде случаев безвозмездность договора займа презюмируется: это договоры займа между гражданами на сумму, не превышающую 50 МРОТ и если при этом он не связан с предпринимательской деятельностью; безвозмездным предполагается и договор займа, материальным объектом которого являются не деньги, а вещи в натуре. Возмездность договора займа означает обязанность заемщика заплатить за заем вознаграждение. Оно выражается в процентах от суммы займа (а в натуральном займе может выражаться и в вещах). Размер процента устанавливается в договоре. Если размер вознаграждения в договоре не указан, то он определяется по учетной ставке банковского процента (ставка рефинансирования) в месте жительства заимодавца (месте нахождения юридического лица) на день возврата заемщиком суммы долга или его соответствующей части (ст. 809 ГК). 5. Договор займа является реальным договором (ст. 807 ГК). 6. Он является односторонне обязывающим, ибо обязанности в этом договоре возлагаются только на заемщика (вернуть долг, заплатить 276 вознаграждение), а заимодавец не несет обязанностей, а имеет соответствующие права. 7. Форма договора займа. Устная форма допускается по договору займа между гражданами, если сумма займа не более 10 МРОТ. Письменная форма необходима: при договоре займа между гражданами, если сумма займа более 10 МРОТ и в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы займа. Последствием несоблюдения письменной формы договора займа является недопустимость ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства. Гражданско-правовые санкции за нарушение договора займа 1. Гражданско-правовая ответственность. а) особая санкция за невозврат в срок займа - проценты в размере учетной ставки банковского процента в месте жительства кредитора (месте нахождения юридического лица - кредитора) на день исполнения (пли на день предъявления иска или вынесения судебного решения (ст. 395 ГК, ст. 8] 1 ГК, Постановление Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ № 13/14 от 08.10.98 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами»). Они подлежат уплате со дня, когда сумма должна быть возвращена до дня её возврата. Эти проценты являются мерой ответственности и их надо отличать от тех процентов, которые предусматриваются как плата по договору займа (ст. 809 ГК). б) вместо процентов по ст. 395 ГК в договоре может быть предусмотрена неустойка. 277 в) взыскание убытков производится с зачетом процентов, взысканных в соответствии со ст.ст. 395, 811 (либо с зачетом неустойки, если она была предусмотрена по договору) 2. Меры защиты. а) если договором займа предусмотрен возврат займа по частям, то при нарушении частного срока кредитор может потребовать до срочного возвращения всей суммы с процентами (ст. 811 ГК). б) требование о досрочном возвращении возможно также в случае непредставления (или утраты) обеспечения по займу (ст. 813 ГК). Договор займа следует отличать от договоров купли-продажи, аренды и ссуды, иррегулярного хранения, от кредитного договора. §2. Кредитный договор. Определение. Это договор о предоставлении взаймы денежных средств банком или иной кредитной организацией за плату. Юридические признаки. 1. Правовая природа - финансовые услуги в виде денежного кредитования. 2. Субъектный состав: заимодавцем является только банк (или другая кредитная Центрального организация), Банка. требуется Заемщиками могут наличие быть лицензии любые от субъекты гражданского права при наличии определенных условий. 3. Объект. Юридический объект - действия банка по предоставлению денег взаймы и действия заемщика по возврату денег и уплате вознаграждения. Материальным объектом в этом договоре являются только деньги. 4. Для него характерна консенсуальность. 5. Он является двусторонне – обязывающим (взаимным). 278 6. Обязательность письменной формы под страхом недействительности. 7. Допускается одностороннее расторжение договора: отказ кредитора - при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок61, и отказ заемщика от получения кредита до срока ею предоставления с уведомлением кредитора (банка). 8. По кредитному договору устанавливается срок предоставления и возврата взятых взаймы денежных сумм. 9. В договоре предусматриваются меры по обеспечению исполнения договора (залог, неустойка, поручительство и др.) 10. Кредитный договор является возмездным. Устанавливается плата за кредит в виде определенного процента от суммы займа. Существенным условие кредитного договора является указание «полной стоимости» кредита, предоставляемо заемщику – физическому лицу, куда включается, в том числе, платежи по кредиту, связанные с заключением и исполнением кредитного договора.62 Если кредит выдается за счет кредитных ресурсов Банка России, размер процента по кредитному договору зависит от размера процентной ставки, по которой банки оплачивают кредитные ресурсы, полученные от Банка России, она рефинансирования». именуется Предоставляя «учетной кредит ставкой», или «ставкой заемщикам, банк может повысить этот процент не более чем на три процентных пункта, (это превышение называется «маржа»). Кредитный договор широко используется для финансирования предпринимательской деятельности, а так же решения социальных проблем, в частности при приобретении гражданами жилых помещений. См.: Федеральный Закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г.// СЗ РФ 2005 №1 Федеральный Закон от 8 апреля 2008 г. «О внесении изменений в ст. 30 Федерального закона «О банке и банковской деятельности» // Российская газета, 12 апреля 2008 г. 61 62 279 Кредитный договор является самостоятельным видом гражданскоправовых договоров и отличается от договора займа по субъектам, объекту, форме; он является консенсуальным, а договор займа – реальный договор и др. позициям. К нему могут применяться по аналогии закона правила о договоре займа (п. 2 ст. 819 ГК). §3. Договор банковского счета. Определение. Это договор банка с клиентом о принятии и зачислении денежных средств на счет, открытый клиенту; и проведении операций по счету. Юридические признаки. 1. Правовая природа - финансовые услуги по опосредованию денежного оборота через банки для осуществления безналичных расчетов. 2. Субъектный состав. Услугодателем, т.е. стороной, исполняющей финансовые услуги, может быть только банк, второй стороной услугополучателем, являются коммерческие юридические лица, а также некоммерческие юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие физические лица (см. п. 2 ст. 861 ГК). 3. Объект. Юридическим объектом договора банковского счета являются действия по принятию и зачислению денежных средств клиента на счет и выполнению распоряжений клиента о перечислении, списании и выдаче денежных средств. Материальный объект - только денежные средства. 4. Консенсуальность - договор банковского счета считается заключенным в момент достижения сторонами соглашения. 5. Двусторонне - обязывающий, ибо обе стороны (банк и клиент) имеют права и несут обязанности по отношению друг к другу. 280 6. Договор банковского счета является возмездным. Возмездность в договоре банковского счета выражается в получении банком материальной выгоды в виде использования денежных средств клиента, а так же оплаты клиентом услуг банка, а клиент получает материальную выгоду в виде получения услуг банка по проведению его расчетов, а так же может быть плата (процент) за пользование его денежными средствами. 7. Для договора банковского счета установлена простая письменная форма. 8. Заключение договора банковского счета является обязательным для банка, он не вправе отказать в открытии счета (кроме случаев, когда у него нет такой возможности либо это обусловлено законом) - ст. 846 п. 2., ибо в случаях, указанных в законе (п.2 ст. 861ГК) безналичные расчеты обязательны. Виды счетов, по договорам банковского счета, зависят от правоспособности клиента и круга операций с денежными средствами — это расчетный счет (у коммерческих организаций), временный расчетный счет (открываемый учредителями для оплаты уставного капитала), текущий счет (у распоряжающихся учреждений), бюджетными бюджетный средствами: счет у (у субъектов, органов власти, администраций), текущие валютные счета (по иностранной валюте), корреспондентские счета (на основании межбанковских соглашений - для взаиморасчетов банков). Обязанности сторон. 1 Обязанности банка: 1. Выполнять операции по счету, предусмотренные законом, договором, банковскими правилами, обычаями делового оборота: о принятии и зачислении на счет клиента денежных средств, выполнении распоряжений клиента о их перечислении, выдаче, по кредитованию счета (если предусмотрено договором). Банк обязан выполнять поручение не 281 позднее следующего дня после получения платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором. 2. Банк обязан сохранять банковскую тайну (о принадлежности счета, размере, операциях - ст. 857 ГК). Исключением являются случаи, предусмотренные законом: по требованию государственных органов и их должностных лиц и др. 3. Обязанностью банка в соответствии в диспозитивной нормой ч. 2 ст. 852 ГК может быть предусмотрена договором уплата процентов за пользование денежными средствами клиента. Особо регулируется очередность списания денежных средств со счета (ст. 855 ГК). При наличии на счете достаточных денежных средств списание производится в порядке календарной очередности. При недостаточности денежных средств в следующей очередности: - в первую очередь - по исполнительным документам для удовлетворения требований по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью и о взыскании алиментов; - во вторую очередь - по исполнительным документам для расчетов по выплате выходных пособий, и оплате труда по трудовым договорам (контрактам) и вознаграждений по авторским договорам; - в третью очередь - списания по платежным документам для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору и отчисления в Пенсионный фонд, в Фонды обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования (внебюджетные фонды) ; - четвертая очередь — списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, не вошедшие в третью очередь; - пятая очередь - списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение иных денежных требований; 282 - в шестую очередь - списание по другим платежным документам в порядке обычной календарной очередности. Такова редакция ст. 855 ГК в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности п. 2. Ст. 855 ГК РФ от 23.12.97 - и в редакции Федеральных законов от 24.10.1997 г., т 31.12.1999 г., и 10.01.2003г. Таким образом, Конституционный суд признал не соответствующим Конституции РФ положения о преимущественном удовлетворении текущих требований по оплате труда перед взысканиями задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, которые носят бесспорный характер, т.е. являются недоимками. Обязанности клиента. 1. Соблюдение банковских правил при совершении операций. 2. Оплата расходов банка на совершение операций по счету. 3. В случае кредитования банком счета - обязанность по возврату средств, связанных с кредитованием и процентов за это. 4. Оплата услуг банка (при указании в договоре). Формы безналичных расчетов (через банки): платежные поручения, аккредитивы, чеки, расчеты по инкассо и расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с законом банковскими правилами и обычаями делового оборота применяемыми в банковской практике. §4. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Определение. Это договор о передаче одним лицом (клиентом) другому лицу (финансовому агенту) денежного требования к третьему лицу за плату. 283 Юридические признаки. 1. Правовая природа - финансовые услуги в виде кредитования под уступку денежного требования. В основе факторинга лежит цессия (уступка права требования). 2. Субъектный состав. В договоре участвуют две стороны: финансовый агент и клиент. Финансовыми агентами являются, прежде всего, банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие лицензию (ст. 825 ГК) на осуществление факторинговой деятельности (факторинговые фирмы). Клиентами в этом договоре могут быть любые субъекты гражданского права, но чаще всего таковыми являются предприниматели. Клиент - это сторона, уступающая финансовому агенту (фактору), денежное требование к третьему лицу, а фактор (финансовый агент) сторона, которая выплачивает клиенту деньги за уступку денежного требования. 3. Объект. Юридическим объектом договора факторинга является действия фактора по уплате денег и действия в виде иных финансовых услуг, указанных в договоре, (например, ведение для клиента бухгалтерского учета и др.), а также действия клиента по передаче фактору денежного требования к третьему лицу. Материальным объектом этого договора являются денежные средства (которые фактор выплачивает клиенту) и денежное требование, передаваемое фактору. Денежное требование может иметь различные основания: оплата товара, работ, услуг, денежный долг по договору займа, кредитному договору и др. Предметом уступки может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил, так и такое, по которому право на получение денежных средств возникнет в будущем 284 (будущее требование). Не допускается передача денежного требования, неразрывно связанного с личностью кредитора (алименты и т.п.) - ст. 383 ГК. 4. Договор факторинга может быть реальным и консенсуальным. 5. Он является возмездным. 6. Это двусторонне обязывающий договор. 7. Для этого договора характерен особый признак - рискованность. Каждая из сторон в этом договоре несет определенный риск. Клиент - в том, что денежная сумма, которую он получает за уступленное денежное требование, меньше этого требования и не исключено, что он мог бы впоследствии получить удовлетворение денежного требования в полном размере, но, однако, это точно неизвестно. Фактор также рискует, поскольку нет гарантии реального взыскания сполна по переданному ему денежному требованию, но вместе с тем, появляется возможность получить доход. 8. Особенностью уведомления должника этого договора финансовым является агентом или необходимость первоначальным кредитором (клиентом) о передаче требования другому лицу. 9. Для договора факторинга установлено особое правило о рамках ответственности клиента по передаваемому денежному обязательству. Он отвечает за действительность денежного требования (т.е. за его правомерность и обоснованность), но не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником передаваемого требования (ст.827 ГК). Однако договором может быть предусмотрено и иное. 10. Уступка денежного требования клиентом финансовому агенту может использоваться также как способ обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом (например, при получении кредита от банка). 285 Разновидностями договора об уступке денежного требования является форфейтинг (когда банк берет на себя особые риски исполнения денежных требований, в том числе валютные риски) и учет векселей. Различают также, два вида факторинга: конвенционный (широкий) и конфиденциальный (ограниченный). Определение. Это договор о принятии банком денежных средств от вкладчика с обязательством возврата и уплаты вознаграждения в процентах от суммы вклада. Юридические признаки. 1. Правовая природа - оказание финансовых услуг в виде кредитования банка и обеспечения банком сохранности и доходности денежных средств вкладчика. 2. Субъектный состав. Стороны договора: банк и вкладчик. Банк вправе заключить договоры банковского вклада с физическими лицами при соблюдении следующих условий: если после государственной регистрации банка прошло не менее двух лет63 и при наличии специальной лицензии от Центрального Банка на этот вид деятельности. Вкладчиками могут быть как физические, так и юридические лица. 3. Объект договора. Юридическим объектом являются действия банка по обеспечению сохранности и доходности вклада, его возврату и выплате вознаграждения в виде процентов от суммы вклада. Материальный объект этого договора - денежные средства, как в рублях, так и в валюте, они могут вноситься как наличными, так и в безналичной форме. 4. Этот договор является реальным, так как возникает только после внесения денежных средств в банк. Исключение установлено для банков, капитал которых составляет величину не менее рублевого эквивалента 100 миллионов евро // Федеральный Закон РФ от 4 декабря 2007г. «О внесении изменений в ФЗ «О банках и банковских вкладах»». 63 286 5. С точки зрения распределения прав и обязанностей он односторонне обязывающий, ибо права в этом договоре имеет только вкладчик, не неся никаких обязанностей, а обязанности возложены на банк. 6. Возмездность договора банковского вклада выражается в получении материальной выгоды обеими сторонами: банк - в виде кредита, вкладчик - в процентах от суммы вклада. Размер процентов указывается в договоре в соответствии с размером, устанавливаемым Банком. 7. Письменная форма договора банковского вклада обязательна, она выражается в виде отдельного документа (сберегательная книжка, сберегательный или депозитный сертификат). 8. Договор банковского вклада - свободно заключаемый. 9. Договор банковского вклада с гражданином является публичным и подпадает под действие Закона «О защите прав потребителей». Виды договоров банковского вклада: до востребования, срочный, условный, вклад в пользу третьего лица и др. По срочным вкладам устанавливается процент больше, чем по вкладам до востребования, если вкладчик не потребует возврата вклада до установленного срока. Вклад, внесенный в пользу третьего лица, порождает права этого лица с момента предъявления им первого требования (с предъявлением документа, удостоверяющего личность), а до выражения третьим лицом намерения распоряжаться вкладом (обращение в банк с предъявлением документа, удостоверяющего личность) права по распоряжению вкладом сохраняются у лица, внесшего вклад. Гарантии прав вкладчика. 1. Банк обязан вернуть вклад по первому требованию вкладчика, независимо от того, является ли вклад срочным или дл востребования. 287 2. Банк не вправе в одностороннем порядке уменьшать размер процентов по вкладам физических лиц, внесенных на определенный срок, т.е. по срочным вкладам (ст. 838 ГК. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.02.99) 3. Допускается уменьшение банком размера процентов по вкладам граждан до востребования при соблюдении условия - новый размер процентов может применяться банком к ранее внесенным вкладам лишь по истечении месяца с момента сообщения вкладчику, если иное не предусмотрено договором. 4. Особой мерой обеспечения возврата вкладов: является обязательное страхование. В соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»64 участие в страховании вкладов физических лиц обязательно для всех банков, включая Сбербанк. Агентство по страхованию вкладов физических лиц при наступлении страхового случая (отзыв лицензии у банка, введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка), в течение трех рабочих дней после обращения вкладчика, производит выплату возмещения по вкладу. Размер возмещения по вкладу каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы обязательств банка перед вкладчиком. Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 700 тысяч рублей65. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком Федеральный Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003г. с последующими изменениями в редакции Федерального Закона от 22 декабря 2008г. 65 Федеральный закон от 13 октября 2008 г. «О внесении изменений в ст.11 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»». 64 288 превышает 100 тысяч рублей, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их разменам. Если страховой случай наступит в отношении нескольких банков, в которых гражданин имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно. Обеспечение банком возврата вкладов юридических лиц не подлежат под обязательное страхование и определяется договором банковского вклада. 5. Неприменение исковой давности к требованиям о возврате вкладов (ст. 208 ГК). 6. Тайна банковских вкладов (ст. 857 ГК). 7. Применение общих правил Закона «О защите прав потребителей» к отношениям, вытекающим из договора банковского вклада с участием гражданина: о праве на предоставление информации, о компенсации морального вреда, об альтернативной подсудности и освобождении от уплаты государственной пошлины. 8. Специальная ответственность за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства - по ст. 395 ГК в виде начисления процента по учетной ставке (ставке рефинансирования). Глава 5. Договоры об оказании услуг с участием органов внутренних дел. §1. Общая характеристика договоров об оказании услуг с участием органов внутренних дел §2. Виды договоров об оказании услуг с участием органов внутренних дел Дополнительная литература: 289 1. Боголепов РД., Маркова М.Г., Чуб ГП. Договор на охрану объектов, содержащихся за счет средств ведомств и организаций. //В сб. Договорная форма регулирования финансово - хозяйст венных отношений и охраны собственности с участием органов внутренних дел. м. 1991. 2. Волошин Н.П., Мальцев В.И. Договор об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны. М. 1976. 3. Максименко А.В. Гражданско-правовое регулирование деятельности ОВД в сфере оказания услуг. Автореферат кандидатской диссертации. СПб. 2004. 4. Маркова М.Г. Договор об охране собственности вневедомственной охраной, //избранные работы. Спб. 2004. 5. Маркова М.Г. Вопросы имущественной ответственности вневедомственной охраны. //Избранные работы. СПб. 2004. 6. Маркова М.Г, Трынков В.В., Баринов Н.Н., Шалагин В.Д. Договорная форма организации деятельности органов внутренних дел по охране социалистической и личной собственности граждан. М. 1982. 7. Розанцева Д.Н., Шалагин В.Д. Советское гражданское и семейное право в практичесской деятельности органов внутренних дел. М. 1976. 8. Смирнов В.И. Договоры об охране собственности граждан и юридических лиц с участием вневедомственной охраны при органах внутренних дел. Автореферат кандидатской диссертации. СПб. 2001. 9. Смирнов В.И. Защита прав потребителей в договорных отношениях с участием вневедомственной охраны при ОВД. //Юридическая мысль. 2001. № 6. 10. Шалагин В Д. Договорная форма охраны собственности граждан. // В сб. Договорная форма регулирования финансово - хозяйственных отношений и ох раны собственности с участием органов внутренних дел. М. 1991. 290 11. Хужин С.М. Нетипичные договоры с участием органов внутренних дел. Нижний Новгород. 1997. 12. Чуб Г.П. Договор об охране квартир вневедомственной охраной. // В сб. «Применение норм гражданского права и процесса в деятельности органов внутренних дел». М. 1972. 13. Яхонтов Р.Н. Гражданско-правовое регулирование отношений по хранению имущества с участием органов внутренних дел. Автореферат кандидатской диссертации. СПб. 2007. §1. Общая характеристика договоров об оказании услуг с участием органов внутренних дел. Возможность использования гражданско-правовых договоров в осуществлении функций органов внутренних дел по обеспечению сохранности государственной, муниципальной и частной собственности и обеспечения правопорядка определяется объективными экономическими процессами - наличием рыночной экономики. Правоотношения возникающие па основании договоров с участием органов внутренних дел являются не административными и не уголовнопроцессуальными, а гражданско-правовыми. Гражданско-правовая природа этих отношений проявляется в их предмете и в методе организации связей между контрагентами и регулировании их поведения. Предмет регулирования этих договоров - стоимостные имущественные отношения, материальный объект которых - услуги, которые имеют стоимость и являются товаром. Как и в других гражданско-правовых договорах их участники юридически независимы, равноправны. 291 Подразделения органов внутренних дел участвуют в договорных отношениях не как органы управления, а как субъекты гражданского права - юридические лица. Равенство контрагентов проявляется в двустороннем распределении прав и обязанностей между ними, в равной возможности вступать в договор и определять его условия. Возникающие споры разрешаются в судебном порядке. Охрана внутренних подразделениями дел имущества вневедомственной по охраны гражданско-правовым органов договорам существенно отличается от других способов охраны собственности органами МВД тем, что она носит специфический гражданско-правовой характер. Во-первых, при договорной охране подразделение МВД, являясь участником гражданского правоотношения, не занимается раскрытием и расследование преступных посягательств на объекты собственности, а само непосредственно физически их охраняет. Во-вторых, первостепенной задачей, на обеспечение которой направлены договоры об охране объектов, как и другие формы деятельности МВД по охране собственности, является предупреждение и пресечение посягательств на имущество. Но профилактика краж, пожаров и иных правонарушений, обеспечиваемая договорами с подразделениями органов внутренних дел, качественно отличается от иных форм предупредительной работы учреждений МВД. Предупредительная функция осуществляется здесь особыми, свойственными гражданскому праву средствами, - путем установления определенных договорных обязанностей и имущественной ответственности за их неисполнение. Это проявляется и, с одной стороны, в стимулировании организаций и граждан к выполнению требований по бережному содержанию собственности: обеспечение исправного состояния помещений, где хранятся материальные ценности - стен, крыш, потолков, дверей; наличие запоров, а в 292 необходимых случаях установления ставень, металлических решеток; наличие противопожарного инвентаря, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и др. Из изложенного ясно видна направленность договоров охраны собственности органами МВД на устранение условий, способствующих совершению краж, пожаров и других правонарушений против имущества. С другой стороны, предупредительная роль этих договоров заключается в возложении на подразделение органа внутренних дел, как контра гента по договору, специальной обязанности не допустить причинения материального ущерба собственности пожарами, хищениями, повреждениями имущества на охраняемых объектах путем использования технических средств, несения службы, обеспечения пропускного режима, пресечения правонарушений и др. Следовательно, предупреждение краж и других нарушений права собственности является основной договорной обязанностью органа внутренних дел как стороны по договору. В третьих, гражданско-правовая специфика данных отношений и в том, что к исполнению договорных обязанностей стороны стимулируются, как правило, посредством использования механизма гражданско-правовых санкций: взыскание неустойки, расторжение договора, возложение имущественной ответственности в случае несоблюдения договорной обязанности, применение принципа смешанной ответственности и т.п. В-четвертых, причиненный ущерб возмещается, как правило, самим органом внутренних дел, являющимся стороной по договору. И, следовательно, охрана собственности носит здесь восстановительный гражданско – правовой характер. Каково же место названных договоров в системе договорных обязательств гражданского права? Они не урегулированы непосредственно гражданским кодексом, но в силу ст.ст. 8 и 421 ГК РФ такие договоры допускаются. 293 Эти договоры, исходя из их правовой сущности, следует отнести к группе гражданско-правовых договоров, направленных на оказание фактических возмездных услуг (глава 39 ГК). Договорам возмездного оказания услуг, разновидностью которых являются охранные договоры присущи такие особые признаки: 1) услуга охватывает действия фактического характера, 2) является перманентной (длящейся), 3) не выражается в материально-овеществленном результате. 4) является возмездной. От договоров поручения, комиссии, агентирования охранные Договоры с участием ОВД отличаются по объекту услуги: в договорах поручения, комиссии, агентирования они носят юридический характер (в договоре агентирования кроме юридических могут быть и фактические действия). От договора хранения тем, что по охранным договорам с участием ОВД имущество не переходит во владение и в хозяйственную сферу ОВД, а охрана осуществляется по их постоянному местонахождению. Кроме того, существенны отличия от договора хранения по основаниям и объему ответственности. От договора подряда охранные договоры отличаются объектом: договоры подряда направлены результат работы, и воздействием на на определенный овеществленный работа может быть связана с физическим имущество, тогда как в охранном договоре обеспечивается неприкосновенность имущества, исключается какие-либо воздействия на него, отсутствует овеществленный результат услуги. Особенностью названных договоров является и то, что хотя ОВД вступают в договорные отношения как юридические лица, реализуя свою гражданскую правосубъектность, одновременно они осуществляют и свою административную правосубъектность, поскольку входят в единую систему органов МВД. Это порождает «вклинивание» в договоры, 294 некоторых административно-правовых элементов. Так вневедомственной охране предоставлено право давать указания по соблюдению установленного режима охраны, внедрению и содержанию технических средств, эти указания обязательны для контрагента. §2. Виды договоров об оказании услуг с участием органов внутренних дел. К ним относятся: 1) договор об охране имущества, используемого в хозяйственной (предпринимательской) и иной деятельности, не связанной с личным, домашним потреблением, вневедомственной охраной органов внутренних дел; 2) договор об охране квартир и другого имущества граждан, используемого для личного, семейного, домашнего потребления, вневедомственной охраной ОВД; 3) договор об охране объектов «ведомственной» милицией. Договор об охране имущества, используемого в предпринимательской, и иной деятельности, не связанной с личным, домашним, семейным потреблением. Определение. Это договор, по которому подразделение вневедомственной охраны органа внутренних дел обязуется организовать охрану и обеспечить сохранность имущества от преступных посягательств, а владелец имущества - обязуется правильно его содержать, создать необходимые условия для охраны и производить оплату за услуги. Юридические признаки. 1. Правовая природа - оказание услуг по сохранности имущества. 2. Субъектный состав. Сторонами договора являются услугодатель и услугополучатель. Услугодателем может быть лишь определенный субъект отдел (отделение) вневедомственной охраны органов внутренних 295 дел (ОВД, УВД)66, которые являются юридическими лицами и включают в свой состав милицейские, военизированные, сторожевые, инженернотехнические подразделения. Статус вневедомственной охраны определяется нормативными актами.67 Услугополучателями по этому договору являются собственники имущества независимо от формы собственности, а применительно к государственной собственности и муниципальной собственности, соответственно - обладатели вещных прав хозяйственного ведения или оперативного управления68. Субъектами этого договора являются собственники, использующие имущество в предпринимательских и иных целях, не связанных с личным потреблением. Это различные юридические лица; коммерческие и некоммерческие государственные и муниципальные предприятия, учреждения, хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы. Кроме юридических лиц услугополучателями поэтому договору могут быть и индивидуальными предприниматели. 3. Объект. Юридическим объектом являются действия «охраны» фактического характера, обеспечивающие сохранность имущества и другие услуги, а также действия услугополучателя по обеспечению «укрепленности» имущества и уплате вознаграждения за услуги. Материальный объект этого договора - недвижимое и движимое имущество услугополучателя. в дальнейшем «охрана» Постановление Правительства т 11 февраля 2005 г. «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации»; Приказ МВД РФ от 2.09.2005 г. «Об утверждении типового положения об управлении вневедомственной охраной при ИВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 43 от 24.10.2005 г.; Приказ МВД РФ от 31 августа 2007 г. № 772 «Об утверждении «Порядка обеспечения МВД РФ охраны имущества физических и юридических лиц по договорам». 68 в дальнейшем – «владелец» 66 67 296 4. Этот договор является договором присоединения, поскольку заключается на основании Типового договора и заранее разработанных формуляров (ст. 428 ПК). 5. Он является публичным, поскольку вневедомственная охрана по характеру своей деятельности должна осуществлять услуги в отношении каждого, кто к ней обратится и на одинаковых условиях 6. Договор охраны - двусторонне-обязывающий договор, ибо обе стороны в нем наделены и правами, и обязанностями. 7. Данный договор относится к числу возмездных, а так же каждая сторона: получает встречное имущественное удовлетворение: клиент - услугополучатель (владелец имущества), в виде оказания ему услуг по охране имущества, орган охраны - в виде вознаграждения. 8. Одна из особенностей рассматриваемого договора состоит в том, что охране подлежат материальные объекты, которые не переходят во владение охраны, в ее хозяйственную сферу, сохранность имущества обеспечивается по его местонахождению. 9. Договор об охране следует рассматривать как консенсуальный договор, ибо он считается заключенным в момент достижения соглашения между сторонами без передачи материальных ценностей «охране». Причем, в отличие от других консенсуальных договоров передача имущества от одного контрагента во владение другого, здесь вообще не происходит (ни на стадии заключения, ни в стадии исполнения). С передачей имущества нельзя отождествлять сдачу-приемку объекта под охрану, которая, во-первых, предшествует заключению договора, а, во-вторых, не связана с переходом материальных ценностей в хозяйственную сферу «охраны». Рассмотрим основные обязанности сторон. Обязанности услугополучателя - владельца имущества: 297 1. Важнейшей обязанностью владельца имущества является выполнение мероприятий, обеспечивающих сохранность имущества, т.е. обеспечение укрепленности объектов. Под укрепленностью объекта понимается, прежде всего, правильное хозяйственное его содержание. Стены, крыши, потолки, двери помещений, где хранятся материальные ценности, а также ограждения объектов должны быть в исправном состоянии. Во-вторых, в понятие «укрепленность» входит соблюдение владельцем имущества специальных предупредительных мер по сохранности материальных ценностей, таких как: закрывание на прочные замки всех производственных и служебных помещений, установление на окнах нижних этажей прочных металлических решеток или ставень с запорами и т.д. 2. Осуществлять определенные договором мероприятия по оборудованию объектов техническими средствами охраны. 3. Обязанность ежедневно, сдавая объект под охрану, проверять, чтобы на объекте в нерабочее время не оставались посторонние лица. 4. Предоставлять и оборудовать для охраны специальные помещения. 5. Ежемесячно производить оплачу услуг по охране. Размер оплаты определяется по договору с учетом экономически обоснованных затрат и 5-процентного превышения доходов над расходами для возмещения убытков в связи с кражами и пожарами (и. 10 «Положения о вневедомственной охране при органах внутренних Российской Федерации»). Оплата определяется договором, производится за 15 дней до начала следующего месяца. 6. Осуществлять мероприятия по противопожарной профилактике и обеспечить противопожарную безопасность на объектах. Обязанности услугодателя— «охраны». 298 Орган охраны обязан организовать и обеспечить охрану материальных ценностей и денежных сумм владельца от расхищения и не допускать проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты. Эта обязанность осуществляется по следующим направлениям: 1). Контроль над обеспеченим надлежащей укрепленности объектов; 2) охрана с помощью технических средств; 3) непосредственная физическая стационарная сторожевая охрана; 4) охрана объектов сотрудниками милиции и военизированной охраной с оружием и специальными средствами; в) вооруженное сопровождение грузов, денег. Гражданско-правовая ответственность "охраны ". Ответственность строится прежде всего в соответствии с общими условиями гражданско-правовой ответственности. Она наступает при наличии следующих четырех условий: 1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей должником, т.е. его противоправное поведение. 2. Наличие убытков, понесенных кредитором. 3. Между неправомерным поведением должника и понесенными кредитором убытками должна быть причинная связь, т.е. убытки кредитору должны быть причинены именно неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником (так, например, охрана не отвечает за убытки, причиненные объекту стихийными бедствиями). 4. По общему правилу требуется вина должника. Охрана освобождается от ответственности, если докажет отсутствие своей вины. Вместе с тем имущественная ответственность «охраны» отличается существенными особенностями: 1. «Охрана» отвечает не за все убытки, обусловленные недолжным исполнением договора, а лишь за те, которые причинены определенными 299 способами: кражами, совершенными посредством взлома и иными способами, в результате необеспечения надлежащей охраны или вследствие невыполнения «охраной» установленного на охраняемом объекте порядка выноса товарно-материальных ценностей, в результате грабежа, разбойного нападения, а также путем уничтожения или повреждения имущества (в том числе путем поджога) посторонними лицами, приникшими на охраняемый объект, либо вследствие пожара по вине работников, осуществляющих охрану. 2. Вневедомственная охрана вообще не несет ответственности в следующих случаях: 1. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или разбойного нападения, денежных средств, оставленных в охраняемом помещении сверх сумм, которые владелец вправе был оставить на объекте, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе или в металлическом ящике; 2. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, из витрин магазинов, ателье и т.п. выставленных товаров и изделий, если отсутствовала опись этих товаров и изделий; 3. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, изделий с драгоценными камнями, из золота, платины и палладия, часов в золотых, платиновых и серебряных корпусах, оставленных на объектах вне сейфов, железных сундуков и шкафов; 4. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, товарно - материальных ценностей, если органами дознания, следствия или судом будет установлено, что она совершена в связи с невключением владельцем охранной сигнализации или несообщении «охране» о неисправности этой сигнализации. 5. за кражу материальных ценностей при невыполнении владельцем в установленные двусторонним актом сроки требований по технической 300 укрепленности охраняемых объектов, если это послужило условием совершения кражи; 6. «охрана» несет ответственность при условии, если факт кражи, а также факт проникновения на объект посторонних лиц, был установлен органами дознания, следствия или судом. 3. Объем ответственности «охраны» ограничен, что допускается гражданским кодексом (ст. 400 ГК). Возмещается только реальный ущерб: стоимость похищенного или уничтоженного имущества, размер уценки поврежденных товароматериальных ценностей, расходы на восстановление поврежденного имущества и похищенные денежные суммы в пределах лимита. Не полученные кредитором из-за кражи доходы, т.е. упущенная выгода, не подлежат взысканию с «охраны». 4. При обнаружении лиц, совершивших кражу, уничтожение или повреждение имущества, ущерб взыскивается с них «охраной». Договор об охране имущества граждан. Это договор, в силу которого отдел вневедомственной охраны принимает квартиру или иное помещение под охрану и обязуется обеспечить сохранность находящегося в нем имущества, а гражданин обязуется выполнять требования, необходимые для осуществления охраны, и своевременно вносить плату за услуги по охране помещений. Договор об охране квартир является одной из форм профилактической работы ОВД, поскольку он направлен на охрану имущества граждан посредством предупреждения и пресечения квартирных краж. Может быть заключен договор на охрану дома, дачи, гаража. Договор об охране помещений является разновидностью гражданско-правовых договоров об оказании услуг. Ему присущи следующие юридические признаки: 301 1. В качестве стороны, осуществляющей охрану может быть лишь определенное юридическое лицо - отделы (отделения) вневедомственной охраны, второй стороной - услугополучателем является владельцы: собственники жилищного квартир, найма, домов, наниматели собственники других квартир по помещений договору с личным имуществом граждан. 2. Это двусторонне обязывающий договор, поскольку каждая сторона имеет не только права, но и несет обязанности. 3. Ему присуща возмездность - ибо материальную выгоду здесь получают оба контрагента, вневедомственной охрана в виде платы за услуги, владелец - в виде обеспечения сохранности его имущества. 4. Договор об охране квартир является реальным, так как он вступает в действие только после фактического принятия квартиры под охрану. 5. Этот договор относится к свободно заключаемым, ибо он совершается по свободному волеизъявлению сторон. 6. Это публичный договор (ст. 426 ГК). 7. Он относится к договорам присоединения (ст. 428 ГК). Обязанности сторон. Обязанности вневедомственной охраны: 1. Обеспечить с использование охранной сигнализации охрану квартиры и находящегося в ней имущества. 2. В установленном порядке принимать квартиру под охрану (центральное наблюдение) и снимать с охраны. Обязанности владельца имущества: 1. Обеспечивать должное «сохранное» состояние квартиры: исправность дверей, окон, запоров и т.д. 2. Соблюдать правила пользования и эксплуатации охранной сигнализации, не вносить изменения в схему блокировки «объекта». 302 3. Передавать квартиру под охрану и принимать из-под охраны в соответствии с установленными правилами. 4. Своевременно вносить ежемесячную плату за услуги по охране квартиры. Ответственность сторон наступает как при наличии общих условий (противоправность, убытки, причинная связь и вина), так и при наличии специальных условий, в которых заключаются особенности ответственности по этому договору. Они состоят в следующем. Охрана отвечает лишь за ущерб, причиненный кражей имущества, допущенной по ее вине. Охрана не отвечает за порчу, повреждение или уничтожение имущества. Охрана возмещает ущерб в пределах, суммы, указанной в договоре с учетом стоимости похищенного имущества. Таким образом, ответственность охраны является ограниченной, что допускается законом (ст. 400 ГК). Вневедомственная охрана не отвечает: 1. За имущественный ущерб, причиненный пожаром, наводнением или иным стихийным бедствием; 2. За кражу материальных ценностей, совершенную в период, когда квартира не была сдана под охрану; 3. За кражу материальных ценностей, если она была совершена в результате невыполнения владельцем обязанностей, предусмотренных договором (если преступник проник в помещение через место, не оборудованное сигнализацией, если помещение не было сдано под централизованное наблюдение и т.п.) Ответственность владельца имущества заключается в возмещении ущерба, связанного с расходами за ложные выезды нарядов милиции (несвоевременное снятие объекта с охраны, выход через «тревогу», сдача объекта с неисправной сигнализацией, неправильное включ ние, плохая 303 техническая укрепленность «объекта» и т.п.), в договоре укалывается размер денежной суммы за каждый ложный выезд. Договор на охрану объектов милицией, содержащейся за счет ведомств и организаций. Он характеризуется следующими юридическими признаками: 1. Сторонами в этом договоре могут быть лишь определенные юридические липа: с одной стороны, это предприятия и организации особо важного государственного значения (например, правительственные учреждения, музеи, гидроузлы и т.п.) с другой стороны - определенные органы внутренних дел. Части и подразделения милиции, осуществляющие охрану особо важных объектов, входят в состав управлений (отделов, отделений) милиции, а содержатся за счет соответствующий ведомств и организаций. 2. Юридический объект договора - действия в виде оказания услуг по охране имущества и правопорядка. Материальный объект - это значительные материальные, исторические и культурные ценности, включая здания, сооружения. 3. Договор этот - двусторонне обязывающий, так как и права, и обязанности имеются у каждой стороны. 4. Возмездность договора состоит в том, что организации оплачивают расходы на содержание милиции, осуществляющей охрану, а орган внутренних дел обеспечивает охрану имущества и правопорядка. 5. Данный договор является консенсуальным, так как возникает с момента достижения между сторонами соглашения. 6. Юридической предпосылкой этого договора является административный акт - постановление компетентного органа управления о включении данного объекта в перечень объектов, охраняемых милицией. Например, объекты определенного значения охра няются на основе постановлений Правительства РФ. 304 Отличие от других договоров. От договора подряда он отличается тем, что направлен на оказание услуг, тогда как договор подряда направлен на выполнение работы. От договора хранения - тем, что охраняемый объект остается во владении организации и охрана осуществляется по месту нахождения контрагента (например, в музее, предприятии, в банке и т.п.). От договора об охране объектов силами вневедомственной охраны отличается по ряду моментов. Во-первых, круг обязанностей «ведомственной» милиции по договору шире обязанностей вневедомственной охраны. Последняя должна организовать охрану и обеспечить сохранность товарно- материальных ценностей. Ведомственная милиция не только должна обеспечить надежную охрану объектов и находящихся ценностей, но и обеспечивать общественный порядок на объекте. Кроме непосредственной охраны объектов ведомственная милиция выполняет функции общей милиции по обеспечению правопорядка, личной и имущественной безопасности граждан на территории охраняемых объектов. Во-вторых, ведомственная милиция охраняет объекты круглосуточно, а не только в нерабочее время. В-третьих, существенное отличие между этими договорами состоит в том, что вневедомственная охрана несет материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества, а ведомственная - нет. В этом случае организация может требовать лишь устранения недостатков в организации охраны объектов или может отказаться от договора. Отсутствие гражданско-правовой ответственности не соответствует нормам гражданского законодательства. В-четвертых, объектом договора об охране объектов являются только товароматериальные ценности, а по договору на охрану объектов 305 силами ведомственной милиции объектом являются особо значительные материальные и духовные ценности, а также здания и сооружения. Наряду с договорами об оказании охранных услуг ОВД участвует и в ряде других договорах об оказании услуг. РАЗДЕЛ 16 Страховые обязательства. Дополнительная литература: 1. Алякринский А.Л.Правовое регулирование страховой деятельности в Рос сии. М. 1994. 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договор страхования// В книге «Договорное право», Том 3. Договоры об оказании услуг и выполнении работ. М.: Статут, 2002. 3. Валдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования. СПб. 1992. 4. Игбаева Г.Р., Немченко С.Б., Смирнов В.И. Страховое право. Учебное пособие. – СПб, 2007. 5. Петров Д.А. Страховое право. СПб. 2000. 6. Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.,1947 7. Светличный А.Д. Органы внутренних дел как субъект регрессных отношений в ответственности сфере обязательного владельцев страхования транспортных средств. гражданской Авторефкрат кандидатской диссертации. С-Пб 2008. 8. Шарафутдинов А.Ш. «Страхование предпринимательского риска (на примере подразделений вневедомственной охраны)». С-Пб. 2008. 9. Шиминова М.Я. Основы страхового права России. Спб.1992. 306 10. Худяков А.И. Страховое право. СПб., Юридический центр Пресс, 2004. 11. Худяков А.И., Худяков А.А. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. СПб., Юридический центр Пресс, 2004. Определение: Страхование - это институт гражданского права, регулирующий отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц в связи с наступлением определенных событий (страховых случаев), за счет денежных фондов, формируемых из уплаченных ими страховых взносов. Правовое регулирование: ГК РФ (ст.ст. 927 - 970); Закон РФ от 27 ноября 1992 «Об организации страхового дела в РФ» с изм. и доп. по Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. и Федеральным законом от 1 декабря2007 г. Страхование запрещено в следующих случаях: страхование противоправных интересов; страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари; страхование расходов, которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников. Виды страхования: имущественное и личное, добровольное и обязательное. Субъекты страховых правоотношений: Страхователь - юридическое лицо или гражданин, заключивший договор, со страховщиком либо вступивший в страховое правоотношение в силу закона, уплачивающий страховые взносы с целью защиты имущественных интересов своих или третьих лиц от страховых случаев. Страховщик - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией и имеющее лицензию на осуществление страхования соответствующего вида. При взаимном страховании страховщиком 307 является некоммерческая организация (общество взаимного страхования)69. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор. Застрахованное лицо - физическое лицо, жизнь или трудоспособность которого страхуется. Договорное (добровольное) страхование является главным, оно возникает на основе договора между страховщиком и страхователем. Обязательное страхование осуществляется в силу договора, заключаемого в соответствии предписания закона заключить договор (например, страхование банком вкладов физических лиц70, страхование ответственности обязательное владельцев страхование; транспортных либо в силу средств71), закона - договорное обязательные государственное страхование (за счет средств из бюджета) депутатов, судей, военнослужащих сотрудников ОВД и др. По договору имущественного страхования может быть застраховано имущество и имущественные интересы; риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также ответственность по договорам, риск неполучения доходов, ожидаемых от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, т. е. предпринимательский риск. Договор личного страхования заключается на случай причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого гражданина. Он может заключаться также на достижение страхователем определенного Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. «О взаимном страховании». Федеральный Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках ГФ» от 23 декабря 2003г. в редакции Федерального закона 22 декабря 2008г. № 270 71 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. в редакции Федерального закона от 1 декабря 2007г. 69 70 308 возраста или на случай наступления в его жизни иного предусмотренного договором события. Особой обязанностью страховщика при страховании является неразглашение сведений, получаемых им в результате страхования о страхователе, застрахованном лице, выгодоприобретателе, обязательное о состо янии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. Размер страхового возмещения, которое выплачивает страховщик при наступлении страхового случая, определяется пределом страховой суммы. Страховая сумма указывается в договоре. При страховании имущества и предпринимательского риска, если договором не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай произошел вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, а так же при сообщении страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объектах страхования. Страховщик освобождается также от выплаты страхового возмещения, если законом или договором не предусмотрено иное, когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, из-за военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений, забастовок и в других случаях указанных в ст. 964 ГК. К страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (суброгация). 309 РАЗДЕЛ 17 Внедоговорные обязательства Глава 1. Обязательства вследствие причинения вреда. §1.Понятие обязательств вследствие причинения вреда. §2. Обязательства по возмещению вреда, являющиеся гражданско-правовой ответственностью. §3. Содержание обязательства по возмещению вреда. §4. Ответственность юридических лиц за причиненный вред. §5. Возмещение вреда государством и муниципальными образованиями. §6. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность. §7. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними. §8. Возмещение вреда гражданином, признанным недееспособным. §9. Возмещение вреда, причиненного дееспособным или частично дееспособным гражданином, не способным понимать значения своих действий. §10. Возмещение вреда, причиненного здоровью. §11. Возмещение вреда, причиненного жизни. Глава2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Глава 3. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения. Дополнительная литература: 1. Аверьянов А.В. Объем гражданско-правовой ответственности за нарушение отдельных видов обязательств: Автореф. канд. дис. МВД России, Санкт-Пербургская академия, 1997. 2. Белякова A.M. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. М., 1986. 3. Богданов В.П. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов: Автореф. канд. дис. МВД России, Санкт-Петербургский Университет, 2002. 4. Бойцова Л.В. Ответственность государства за ущерб, 310 причиненный гражданам в сфере правосудия: генезис, сущность, тенденции развития (автореферат докторской диссертации). М., 1995. 5. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. СПб., 2002. 6. Волков А.Я., Паращенко В.Н., Колотин Д.А. Юридическая ответственность работников милиции за вред, причиненный гражданину или организации. Минск, ВШ МВД, 1991. 7. Иоффе О.С. Обязательственное право. Раздел: Охранительные обязательства //Избранные труды, т.З. СПб.: Изд-во Юридический центр «Пресс», 2004. 8. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Избранные труды. В 2 Т. т2. М.: «Статут», 2005. 9. Кузбагаров А.Н. Обязательства вследствие причинения вреда сотрудниками органов внутренних дел: Автореф. канд. дис. МВД России, Санкт-Петербургская академия, 1998. 10. Маковский А.Л. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. М., 1996. 11. Маркова М.Г. Ответственность органов внутренних за вред, причиненный неправильными служебными действиями их работников //Избранные работы. СПб., 2004. 12. Маркова М.Г. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями в правоохранительной сфере//Избранные работы. СПб., 2004. 13. Маркова М.Г. Проблемы возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, следствия и суда. // Юридическая мысль, 2002. №2. 14. Маркова М.Г. Обязательства по возмещению вреда с участием лиц, лишенных свободы или ограниченных в свободе. М., Академия МВД СССР, 1987. 311 15. Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда -М.: Юридическое бюро «Городец», 1998. 16. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л., 1983. 17. Тебряев А.А. Внедоговорная (деликтная) ответственность и меры защиты за причинение вреда источниками повышенной опасности: Автореф. канд. дис. МВД России, Санкт-Петербургский Университет, 2002. 18. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951. Глава1. Обязательства вследствие причинения вреда. § 1.Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие причинения вреда — это внедоговорное обязательственное правоотношение, в силу которого лицо, причинившее вред другому лицу, обязано возместить его. Большая часть обязательств возникает из правомерной и полезной деятельности - из договоров или односторонних сделок. Но обязательства возникают и при неправомерном поведении, причинившем вред (например, при краже вещи, уничтожении или повреждении имущества, причинении травмы и т.п.). В результате таких неправомерных действий (или бездействия) возникает обязательство возместить причиненный вред - деликтное обязательство (от слова delictum - правонарушение). Юридические признаки обязательств вследствие причинения вреда это разновидность гражданских правоотношений. 1. Оно является имущественным гражданским правоотношением. 312 Относится 2. к обязательственным имущественным правоотношениями. 3. Это внедоговорное обязательственное правоотношение, так как до причинения вреда стороны не состояли в каком либо договоре, а были связаны лишь структурой абсолютного правоотношения. 4. Деликтное обязательство возникает вследствие нарушения абсолютного права лица (права на жизнь, здоровье, право собственности). Само же деликтное обязательство является относительным правоотношением, как и всякое обязательство, ибо образует конкретную правовую связь между определенными лицами: потерпевшим и причинителем вреда. 5. Особое основание возникновения - правонарушение (в договорах же - правомерное действие). 6. Оно возникает при нарушении как личных прав ( жизнь, здоровье, неприкосновенность личности), так и имущественных ( посягательство на право собственности). 7. Это имущественное правоотношение, ибо его содержанием являются имущественные удержания с причинителя вреда в пользу потерпевшего. 8. Деликтные правоотношениям в обязательства отличие от относятся договорных, к охранительным которые являются регулятивными. 9. Для них свойственна императивность правового регулирования, а не диспозитивность, которая присуща договорным. 10. Это наиболее универсальный способ защиты гражданских прав, поскольку не требует предварительного оформления, обеспечивает защиту как прав граждан, так и прав юридических лиц в случае причинения любого имущественного вреда (принцип генеральского деликта), не привязанного к какому — либо перечню случаев. 313 11. Обязательства по возмещению вреда в зависимости от оснований возникновения, установленных законом, можно подразделить на два вида: обязательства по возмещению вреда, строящиеся по модели гражданскоправовой ответственности, и обязательства по возмещению вреда, урегулированные законодателем по модели «мер защиты». Первый вид является превалирующим - основным, второй - исключением. Различие между деликтными обязательствами, являющимися гражданско-правовой ответственностью (первый вид), и деликтными обязательствами - «мерами защиты» (второй вид) в основаниях, т.е. тех условиях, которые необходимы для их возникновения. В первом случае требуется наличие полного состава гражданского правонарушения, включающего все четыре условия гражданско — правовой ответственности: а) противоправное поведение, б) вред, в) причинная связь, г) вина (ст. 1064 ГК) Во втором случае для возникновения обязательства по возмещению вреда достаточен неполный состав правонарушения, а именно: 1) противоправное поведение, 2) вред, 3) причинная связь и не требуется наличие вины, (ст. 1070, 1073 п.4, ст. 1076 п..З, ст.1079 ГК, а в некоторых случаях - достаточно одного причинения вреда ( ст. 1064 п.З и 1067 ГК). §2. Обязательства по возмещению вреда, являющиеся гражданскоправовой ответственностью. Они характеризуются всеми признаками гражданско-правовой ответственности, как общими для любой юридической ответственными, так и особыми. Общие признаки юридической ответственности 1.Она - разновидность социальной ответственности. 2.Ретроспективность. 314 3.Негативный, отрицательный характер для правонарушителя. 4.В ее основе - состав правонарушения. 5.Принудительность. 6.Государственный характер принуждения. 7.Нормативность. 8.Она является охранительным правоотношением. 9.Это обременение, претерпевание, т.е. дополнительные отрицательные последствия личного или имущественного характера в сфере правонарушителя. 9. Общественно-государственное осуждение (порицание) поведения правонарушителя (т.е. наличие вины - обязательное условие юридической ответственности). Особые признаки гражданско-правовой ответственности. 1.Она отличается имущественным характером. Это дополнительное обременение, направленное на имущество правонарушителя. 2.Имущественные взыскания с правонарушителя производятся в пользу потерпевшего (а не государства). 3.Компенсационного - восстановительный характер. 4.Эквивалентность (принцип полного возмещения) 5.Особый субъектный состав (субъектами ответственности являются граждане, юридические лица, государство, муниципальные образования). 6.Ее основанием является как имущественный, так и моральный вред. 7. Особый порядок возложения: по решению суда. Общие условия гражданско-правовой ответственности. К общим условиям ответственности по деликтным обязательствам относятся: наличие противоправного поведения, вреда, причинной связи и вины правонарушителя. 315 Противоправное поведение - это поведение, нарушающее нормы права и одновременно чье-либо субъективное право (право принадлежащее конкретному лицу). Противоправное поведение может быть, как в форме действия, так и бездействия. Вред - это уничтожение или умаление личного или имущественного блага, принадлежащего потерпевшему. Он различается на имущественный и моральный. Имущественный вред - это материальные убытки, понесенные лицом при нарушении как его личных, так и имущественных прав. Убытки включают в себя как уменьшение (уничтожение) имевшегося имущества, так и неполученные причиненный как доходы. личности Учитывается гражданина (в имущественный связи со вред, смертью, повреждением здоровья), так и имуществу любого субъекта гражданского права. Моральный вред- это нравственные и физические страдания (ст. 151 ГК). Причинная связь - это такая связь между противоправным поведением и вредом, при которой вред является следствием этого поведения. Основные признаки юридически значимой причинной связи: 1) она является объективной, материальной, т.е. существует в реальной действительности, 2) она - часть, элемент всеобщей связи и взаимообусловленности явлений материального мира, 3) из множества причин, обусловливающих причинение вреда (явлений естественного и социального характера) юридически значимыми в деликтных обязательствах являются лишь причины социального характера, т.е. поведение человека, причем противоправное, 5) поскольку нередко наступлению вреда предшествует и способствует поведение не одного, а ряда лиц, необходимо выявить то поведение, которое сыграло главную, решающую роль в наступлении противоправного результата (вреда). 316 Юридическая наука и судебная практика предлагают различные критерии (теории) выделения юридически значимой причинной связи (« необходимого условия», «типичного причинения», «необходимой и случайной причинной связи, возможности и действительности» и др.) Наиболее убедительной представляется концепция «возможности и действительности»72, согласно которой все причины, способствовавшие наступлению вреда, подразделяются на причины, создавшие лишь возможность наступления результата и причины, превратившие возможность в результат. Последняя оставляет свои индивидуальные особенности на результате. Если причиной, превратившей возможность причинения вреда в результат, было противоправное поведение человека, оно и является юридически значимой причиной (т.е. главной), вызвавшей причинение вреда. Если же на последнем этапе в качестве причины, превратившей возможность в результат, не было поведения человека, а таковой было явление естественного характера, то все причины, создававшие возможность наступления противоправного результата классифицируются на причины, создавшую абстрактную (т.е. общую, далекую) возможность наступления результата и причины, создавшие конкретную возможность причинения вреда. И если причиной, создавшей конкретную возможность наступления результата было противоправное поведение, оно и оценивается, как юридически — значимая причина. Определение юридически - значимой причинной связи. Это генетическая связь между вредом и противоправным поведением, которое либо создало конкретную возможность наступления противоправного результата, либо превратило возможность причинения, созданную другими обстоятельствами, в противоправный результат. Иоффе О.С. Ответственность по гражданскому праву. Издательство Ленинградского Университета, 1955, с. 230 и.д. 72 317 ВИНА. Определение. Это определенное психическое отношение субъекта в своему противоправному поведению и его результату. Вина является субъективным условием гражданско - правовой ответственности. Содержание вины включает в себя две части: психологическое и социальное содержание. Психологическое содержание вины - это осознание (понимание) естественной причинной связи (с точки зрения, природных, физических, биологических закономерностей) между своим поведением и возможным результатом. Социальное содержание вины охватывает осознание (понимание) общественной (социальной) вредности своего поведения и его возможного результата интересам других людей и общества. Почему вина, наряду с другими, является необходимым условием гражданско-правовой ответственности? Научное обоснование вины, как необходимого условия правовой ответственности вытекает из философского учения о социальных механизмах, которые определяют человеческое поведение. Это учения о детерминированности человеческого поведения и «свободе воли». Детерминированность есть обусловленность, предопределенность поведения человека совокупностью объективных, независящих от человека социальных условий, обстоятельств, в которых оказывается тот или иной человек. Однако такая обусловленность человеческого поведения объективными и субъективными обстоятельствами часто не исключает возможности выбора в конкретной ситуации, Наличие различных (нескольких) вариантов поведения (это и есть «свобода воли» т.е. свобода возможность выбора). 318 Среди этих вариантов возможного поведения могут быть варианты и правомерного и противоправного поведения («веер выбора»). Вина имеет место тогда, когда у человека была возможность выбора между противоправным и правомерным поведением, а он сознательно выбрал вариант противоправного поведения. Ответственность за вину - это ответственность за сознательный выбор варианта противоправного поведения, когда можно было поступить по-другому - правомерно. Таким образом, вина является нравственной справедливой основой правовой ответственности. Формы вины в гражданском праве: В гражданском праве различается две формы вины: умысел и неосторожность, последняя подразделяется на простую и грубую. Для возникновения обязательства по возмещению вреда в форме гражданскоправовой ответственности достаточно вины любой формы. Формы и виды вины учитываются при смешанной вине: при наличии вины не только причинителя вреда, но и потерпевшего. Грубая неосторожность потерпевшего снижает, как правило, размер ответственности (ст.1083 п.2), кроме случаев возмещения дополнительных расходов при причинении вреда здоровью (п.1 ст. 1085 ГК) и лишь при возмещении вреда в связи со смертью кормильца (ст. 1089 и п. 2 ст.1083 ГК). Умысел ответственность потерпевшего по возмещению исключает вреда (ст. гражданско-правовую 1083 ГК). Грубая неосторожность потерпевшего может быть основанием для освобождения от возмещения вреда лишь при отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда законом предусмотрена обязанность по возмещению вреда независимо от вины (п.1 ст.1070, ст.1079 ГК и др.) и при причинении вреда имуществу потерпевшего- ч.2 п.2 ст.1083 ГК, но не личности (жизни, здоровью). 319 Особенности вины как условия гражданско – правовой ответственности. Вина является необходимым основанием для привлечения к 1. ответственности при причинении вреда (ее условием), но не является мерой ответственности, от формы и степени вины причинителя не зависит размер ответственности, ибо размер имущественных взысканий определяется размером причиненных убытков. Для привлечения к гражданско – правовой ответственности за 2. причинение вреда не имеет значения форма и степень вины, т.е. достаточно установления любой вины. Имеет значение смешанная вина, т.е. наличие вины не только 3. причинителя вреда, но и потерпевшего. В гражданском праве в отличие от уголовного существует 4. презумпция виновности причинителя вреда. «Лицо, причинившее вред указано в п.2 ст. 1064 ГК, — освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине» (см. схему «Вина - как условие гражданско - правовой ответственности» — на с. 89). §3. Содержание обязательства по возмещению вреда. Содержанием деликтных обязательств являются действия по возмещению имущественного вреда, и компенсация вреда морального. Возмещение имущественного вреда. 1. Способы возмещения вреда. Закон устанавливает следующие способы возмещения имущественного вреда: возмещение вреда в натуре (предоставление вещи того же рода или качества, ремонт вещи и т.п.) или возмещение причиненных убытков (ст. 1082 ГК). Способ возмещения определяет суд, исходя из конкретных обстоятельств дела и интересов потерпевшего. 320 2. Размер возмещения имущественного вреда. По общему правилу вред должен быть возмещен в полном объеме (ст. 1064, п.1, ст. 15, ст. 393 ГК). Это означает, что взыскиваются все убытки: как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Из общего правила о полном возмещении убытков закон допускает исключения. I. Размер возмещения может быть уменьшен (ст.400, ст.1083 ГК). Согласно ст. 1083 ГК размер возмещения вреда уменьшается в следующих случаях. 1)Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала причинению ему вреда, кроме случаев возмещения дополнительных расходов при повреждении здоровья, при возмещении вреда в связи со смертью кормильца и при возмещении расходов на погребение (п.2 ст.1083 ГК). 2)Если причинителем вреда является гражданин, размер возмещения может быть уменьшен с учетом его имущественного положения, за исключением умышленного причинения им вреда (п. 3 ст. 1083 ГК). II. Закон допускает повышенную ответственность. Согласно ч.3 п.1 ст. 1064 ГК законом или договором может быть предусмотрена обязанность причинителя вреда выплатить компенсацию сверх возмещения вреда. Так, в случаях причинения вреда работодателем жизни работника с работодателя сверх сумм возмещения вреда единократно взыскивается денежная сумма в размере 60 МРОТ, а при повреждении здоровья соответствующий процент от суммы 60 МРОТ (в зависимости от степени утраты трудоспособности). III. Вред возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит (ст. 1083 ГК). 321 Компенсация морального вреда выражается в денежных взысканиях по правилам ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ. §4. Ответственность юридических лиц за причиненный вред. Основания ответственности юридических лиц различаются на общие и специальные. Общие основания: противоправность поведения, вред, причинная связь и вина. В случаях причинения вреда источником повышенной опасности юридическое лицо, являющееся его владельцем, возмещает вред независимо от вины. Наряду с общими основаниями для привлечения к ответственности юридического лица должны быть еще дополнительные специальные условия. 1) Юридические лица возмещают вред, причиненный противоправными действиями (бездействием) их работников (ст. 402, ст.1068 ГК). Под работниками в данном случае в соответствии со ст. 1068 ГК понимаются не только граждане, выполняющие работу в связи с трудовыми отношениями, но и граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору в соответствии с заданием юридического лица и под его контролем за безопасным ведением работ. Такие юридические лица, как хозяйственные товарищества, общества и производственные кооперативы несут ответственность за вред, при чиненный их участниками (членами) при осуществлении ими предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества, общества или кооператива. 2)Юридические лица отвечают не за любые действия своих работников, участников, а лишь связанные с исполнением их трудовых 322 (служебных, должностных) обязанностей, т.е. такие действия, в которых реализуется правоспособность данного юридического лица. Если вред причинен т. н. «личными» действиями работника, т.е. не связанными с деятельностью юридического лица, ответственность юридического лица не наступает, а отвечает сам работник. 3)Ответственность юридического лица зависит от характера действий, которыми причинен хозяйственно-техническими, деятельностью в сфере вред. Вред может производственными управления; действиями причиняться действиями; процессуальными (действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда). Юридические лица является субъектами ответственности в случаях, когда вред причинен его производственными, хозяйственно - техническими действиями, и действиями в сфере управления его органов. Если же вред причинен незаконной деятельностью в сфере государственного или муниципального управления (ст. 1069 ГК) и незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1069, 1070 ГК), такой вред возмещается потерпевшему не юридическим лицом, а за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. Таким образом, при причинении вреда незаконными действиями в сфере государственного или муниципального управления и в сфере уголовно-процессуальной деятельности юридическое лицо не является субъектом непосредственной ответственности перед потерпевшими. Однако закон (ст. 1081 ГК) допускает регрессную ответственность непосредственных причинителей вреда перед лицами, возместившими вред. Органы внутренних дел являются юридическими лицами, поэтому они несут ответственность по возмещению вреда по нормам ГК. 323 §5. Возмещение вреда государством и муниципальными образованиями. Публично-правовые субъекты (государство в лице Российской Федерации, субъектов Федерации) и муниципальные образования возмещают вред за счет своей казны в следующих случаях: 1) В сфере правоохранительной и судебной деятельности (ст. 1070 ГК). При причинении вреда незаконными действиями органов дознания следствия, прокуратуры и суда, перечисленными в п.1 ст.1070 ГК: в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, применения административной ответственности в виде административного ареста, а также за вред, причиненный юридического лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности. В этих случаях за счет казны подлежит полному возмещению вред, причиненный гражданину или юридическому лицу независимо от вины должностных лиц. Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 4 декабря 2003 г.73 (и в ранее принятом постановлении от 27 июня 2000 г.) указал, что пункт 1 ст. 1070 ГК по его конституционно- правовому смыслу означает, что подлежит вред возмещению за счет казны в полном объеме и независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда вред не только в случаях, прямо перечисленных в перечне п.1 ст. 1070 ГК, но и в результате незаконного задержания гражданина в качестве подозреваемого. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по жалобе гражданки Аликиной Т.Н. на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 ГК РФ от 4 декабря 2003г.//Российская газета 17 февраля 2004г.; СЗ РФ, 2004г., № 8. 73 324 В определении Конституционного Суда указано, что положение лица, задержанного в качестве подозреваемого, помещенного в условия изоляции, по своему правовому режиму, степени применяемых ограничений и претерпеваемых в связи с этим ущемлений тождественно положению лица, в отношении которого содержание под стражей избрано в качестве меры пресечения, и поэтому в этом случае вред гражданину должен возмещаться по правилам пункта 1 ст. 1070 ГК - т.е. независимо от вины должностных лиц. Согласно п.2 ст. 1070 ГК вред, причиненный другими незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, не входящими в перечень п.1 ст.1070 ГК (т.е. причинение вреда, например, незаконным обыском) возмещается гражданам и юридическим лицам при наличии общих оснований: т.е. при наличии вины. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда имеет непосредственное отношение к практической деятельности сотрудников органов внутренних дел. 3)Согласно ст. 1069 ГК вред также возмещается казной в случаях причинения вреда гражданину или юридическом лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов в сфере управления. В этих случаях вред возмещается на общих основаниях, т.е. при наличии вины. 4)Согласно ст. 1081 ГК лицо возместившее вред, причиненный другим лицом имеет право регресса к этому лицу. От имени казны выступают соответствующие финансовые органы.74 См. также ст. 242 Бюджетного кодекса РФ (в ред. ФЗ от 23 декабря 2005 г.) и Постановление Правительства РФ от 20 марта 2006г. «О порядке исполнения Министерством финансов РФ судебных актов по искам к казне РФ на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов власти. 74 325 Этот институт также связан с практической деятельностью ОВДсфере административной деятельности. Ответственность государства в публичной сфере (за соответствующие неправильные действия и бездействие) недостаточно урегулирована в нашем законодательстве: она не должна ограничиваться нормами ст. 1069 и 1070 ГК. Остаются проблемными вопросы возмещения вреда, причиненного террористической или экстремистской деятельностью, когда нарушаются гарантированные Конституцией права на неприкосновенность личности. Продекларированный Конституцией принцип ответственности государства не реализован в достаточной степени. Вместе с тем одним из отличительных признаков правового государства является возможность публично-правовых притязаний к власти. §6. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность. Понятие источника повышенной опасности. Источник повышенной опасности - это деятельность физических или юридических лиц, связанная с использованием таких объектов материального мира, которые в силу их особых свойств или способа работы несут опасность причинения вреда даже при принятии всех известных способов предупреждения и мер предосторожности. Источники повышенной опасности объективно опасны и не поддаются полному контролю человека. Вместе с тем их существование и использование необходимо. Они представляют неизбежную негативную сторону прогресса человеческого общества. Развитию науки, техническому прогрессу неизбежно 326 сопутствует риск повышенной опасности причинения вреда в связи с деятельностью, не поддающейся полному контролю человека. Одни виды источников повышенной опасности по мере развития науки и техники перестают быть таковыми, а другие возникают. Закон (ст. 1079 ГК) устанавливает примерный перечень источников повышенной опасности. К ним относятся: использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, осуществление строительной деятельности и др. Повышенная опасность обуславливает более строгие требования к тем, кто использует источники повышенной опасности (транспортные средства, механизмы и т.п.) Закон устанавливает особые правила возмещения вреда, причиненного такой деятельностью. Каковы они? Особенности возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности. Во-первых, - особый субъект. Субъектом возмещения вреда является не причинитель вреда, а владелец источника повышенной опасности: собственник, организация, имеющая право хозяйственного ведения или право оперативного управления, договорный владелец и др. Во-вторых, обязанность владельца источника повышенной опасности возместить причиненный вред наступает независимо от его вины. Это означает, что вред возмещается как при виновном его причинении, так и в тех случаях, когда он был причинен при отсутствии вины. Владелец источника повышенной опасности освобождается от возмещения вреда, лишь в следующих случаях, указанных в законе: 1)Если вред возник вследствие непреодолимой силы. 2)Если вред возник вследствие умысла потерпевшего. 3)При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 327 владельца источника повышенной опасности при причинении вреда имуществу (но не жизни или здоровью гражданина) ч.2 п.2 ст. 1083 ГК. 4)Если выбывшим вред из причинен обладания источником законного повышенной владельца в опасности, результате противоправных действий других лиц и при отсутствии вины владельца в противоправном изъятии этого источника. Таким образом, при причинении вреда источниками повышенной опасности возможны два вида деликтных обязательств. При виновном причинении вреда — по модели гражданско-правовой ответственности, а при отсутствии вины - по модели мер защиты. §7. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними. Различаются правила возмещения вреда, причиненного малолетними (детьми до 14 лет) и вреда, причиненного детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 1. Вред, причиненный детьми, не достигшими 14 лет, обязаны возмещать их родители (усыновители или опекун) при наличии их вины. Если малолетний находился в организации для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которая в силу закона являлась его опекуном, вред должна возмещать эта организация, если не докажет, что вред возник не по ее вине. Субъектом ответственности может быть и обычная образовательная, медицинская или иная организация, под надзором которой временно находился ребенок, а также лицо, которое по договору обязано было осуществлять надзор (няня, гувернантка) — при наличии вины в необеспечении надзора над ребенком. 328 Субъект ответственности не меняется при достижении причинителем вреда совершеннолетия, ибо в момент причинения вреда его юридической вины не было ввиду недееспособности. Однако, в п.4 ст. 1073 ГК установлена особая санкция, которая является «мерой защиты» — о возложении обязанности по возме- щению вреда на причинителя, ставшего полностью дееспособным, при совокупности следующих условий: 1) Если вред был причинен ребенком жизни или здоровью другого человека 2) Родители или другие лица, обязанные нести ответственность, умерли или не имеют достаточных средств. 3) Сам причинитель вреда обладает достаточными средствами. 4) С учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда. 2. Вред, причиненный несовершеннолетними, являющимися частично дееспособными (т.е детьми в возрасте от 14 до 18 лет возмещается ими самими, т.е. они несут ответственность на общих основаниях. Однако, если у частично — дееспособных нет средств, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителями при наличии их вины в необеспечении воспитания и надзора (субсидиарная ответственность - ст.399, п.2 и п.3 ст. 1074 ГК). Если подросток был помещен под надзор для детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, вред обязана возместить эта организация (полностью или в недостающей части), если не докажет, что врез возник не по её вине (ст. 1074 ГК в редакции ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с попечительстве» от 24 апреля 2008 г.») принятием ФЗ «Об опеке и 329 3. Лица, лишенные родительских прав, возмещают вред, причиненный их детьми в случаях, указанных в ст. 1075 ГК (если вред при чинен ребенком в течение трех лет после лишения родительских прав и если повеление ребёнка повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей). §8. Возмещение вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным. Недееспособным по решению суда признается гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст.29 ГК). Субъектами ответственности в данном случае являются опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор при наличии их вины. В исключительных случаях суд может принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда, хотя он и недееспособен. Это возможно при совокупности следующих условии: 1) Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего. 2) Если опекун умер или не имеет достаточных средств для возмещения вреда. 3) Сам причинитель обладает достаточными средствами. 4) С учетом имущественного причинителя вреда (п.3 ст. 1076 ГК). положения потерпевшего и 330 §9. Возмещение вреда, причиненного дееспособным или частичнодееспособным, который не мог понимать значения своих действий или руководить ими По общему правилу в таких случаях вред не возмещается, ибо отсутствует вина причинителя вреда (ст. 1078 ГК). Однако их этого правила установлены следующие исключения: 1) При причинении вреда жизни или здоровью потерпевшего с учетом имущественного положения сторон и других обстоятельств суд может возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на такого причинителя (гражданско-правовая санкция в виде « меры защиты»). 2) Причинитель вреда обязан возместить вред, если сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значение своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. 3)При причинении вреда лицом, страдающим психическим расстройством и в силу этого не могущим понимать значение своих действий или руководить ими - вред возмещается его близкими: трудоспособными супругом, родителями, совершеннолетними детьми, если они проживали совместно с этим лицом, знали о его болезни, но не ставили вопрос о признании его недееспособным. §10. Возмещение вреда, причиненного здоровью. Основание - причинение как имущественного, так и морального вреда здоровью человека. Особенностью является то, что в соответствии со ст. 1084 ГК по нормам деликтных обязательств подлежит возмещению не только 331 внедоговорный вред, но и вред, причиненный при исполнении трудовых договорных обязательств, гражданско-правовых договоров, исполнении обязанностей военной службы, исполнении службы в милиции, а так же при исполнении других соответствующих служебных обязанностей (если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности). Содержание и размер возмещения. Возмещение имущественного вреда, причиненного здоровью, включает в себя два вида: возмещение утраченного заработка (дохода) и возмещение дополнительного понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья. Размер возмещения утраченного заработка (дохода) определяется на основании двух критериев: среднего месячного заработка (дохода) до повреждения здоровья и степени утраты трудоспособности потерпевшим. Первый критерий: утраченный заработок. В состав утраченного заработка (дохода) включаются все виды оплаты труда и доходов, облагаемые налогом (в суммах начисленных до удержания налогов). Среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за год, предшествовавший повреждению здоровья, на двенадцать. Второй критерий: Степень утраты трудоспособности (профессиональной, а при ее отсутствии - общей) определяется учреждениями государственной службы медико-санитарной экспертизы и выражается в процентах. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) находится в прямой пропорциональной зависимости к проценту утраченной трудоспособности. Например, если гражданин утратил 40% трудоспособности, а его среднемесячный заработок ( доход) 332 до повреждения здоровья составлял 10000 pyб., то размер подлежащего возмещению вреда равен 40% от 10000 руб., т.е. 4000 рублям в месяц. Возмещение суммы утраченного заработка производится полностью без зачета получаемой пенсии и фактического заработка. Он может быть снижен при наличии грубой неосторожности потерпевшего (ст. 1083 ГК). Кроме суммы утраченного заработка в пользу потерпевшего взыскиваются дополнительные расходы, понесенные потерпевшим (на лечение, дополнительное питание, приобретение путевки, протезирование и т.п.). При их возмещении вина потерпевшего не учитывается (ст. 1083 ГК). Наряду с возмещением материального ущерба потерпевшему компенсируется моральный ущерб. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия, определяются в статье 1087 ГК. В случае причинения вреда здоровью гражданина работодателем (в связи с исполнением работы) взыскивается дополнительно единовременная денежная сумма в сумме процента, соответствующего проценту утраченной трудоспособности, от 60 МРОТ (т.е. от суммы МРОТ за 5 лет). Особенности смешанной вины при причинении вреда здоровью: 1) грубая неосторожность потерпевшего не может повлечь освобождения от обязанности по возмещению вреда, а влияет лишь на размер возмещения (снижает его); 2) грубая неосторожность потерпевшего не учитывается вообще при возмещении дополнительных расходов (ст. 1083 ГК); 3) вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. 333 §11. Возмещение вреда, причиненного жизни. Субъекты, имеющие право, на возмещение вреда в связи с причинением смерти гражданину – «кормильцу»: нетрудоспособные иждивенцы умершего, лица имевшие право на получение содержания (хотя и не бывшие на его иждивении), ребенок умершего, родившийся после его смерти, член семьи независимо от трудоспособности, занятый уходом за детьми умершего (до 14 лет) и другими лицами, нуждающимися в постоянном уходе, и др. лица, указанные в ст. 1088 ГК. Несовершеннолетним вред возмещается до достижении 18 лет, учащимся по очной форме обучения – до 23 лет. Размер возмещения определяется следующими критериями: исходя из среднего заработка (дохода) умершего определяется та доля, которую реально получало лицо, имеющее право на возмещение или имело право получать на свое содержание при жизни кормильца. Возмещению подлежат также расходы на погребение. Особенности смешанной вины при возмещении вреда, причиненного жизни. В соответствии с п.1 ст. 1083 ГК вина лица в форме грубой неосторожности, которому причинена смерть, вообще не учитывается при возмещении вреда в связи со смертью кормилица и при возмещении расходов на погребение. При причинении смерти работодателем всем гражданам, имеющим право на возмещение вреда за утрату кормильца, и супругу (супруге) умершего дополнительно выплачивается единовременная денежная сумма в размере шестидесяти МРОТ (сумма МРОТ за 5 лет). Глава обогащения. 2. Обязательства вследствие неосновательного 334 Определение. Это внедоговорное обязательство, в силу которого лицо, обогатившееся за счет другого лица без правового основания, обязано возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Юридические признаки. 1.Особое порождающим основание это возникновения. обязательство, Юридическим является не фактом, договор, а факт имущественного обогащения одного лица за счет другого без правового основания. 2. Под обогащением понимается приобретение имущества, т.е. его увеличение либо сбережение (сохранение средств, которые должны быть истрачены) независимо от значительности (размера). 3. Отсутствие права на полученное или сбереженное имущество означает, что нет правового титула (основания) на это имущество: договора, односторонней сделки, указания закона, административного акта, события, которое бы породило право на имущество. Возможна ситуация, когда имевшееся ранее основание отпало. 4. Не имеет значения способ неосновательного обогащения. Это может произойти: а) в результате действий самого обогатившегося; б) действий потерпевшего (например, в результате ошибки дважды заплатившего за услугу); в) сочетания действий того и другого; г) действий треть их лиц; д) вообще помимо воли людей - в результате природных явлений. Таким образом, для этих обязательств не требуется причинная связь с поведением самого обогатившегося и фактом обогащения. 5. Не имеет значения и субъективная сторона. Эти обязательства возникают независимо от вины, т.е. субъективного отношения обогатившегося. Иначе говоря, данное обязательство возникает при 335 отсутствии вины обогатившегося в приобретении или сбережении имущества. 6. Следующим условием, наряду с фактом неосновательного обогащения, для возникновения обязательства является осведомленность обогатившегося о неосновательности приобретения или сбережения имущества. Именно с этого момента, когда обогатившийся узнал об отсутствии правового основания, и возникает данное обязательство. В чем же сущность обязательства из неосновательного обогащения? Оно порождает определенные правовые последствия в виде обязанностей, возлагаемых на обогатившегося. Обязанности обогатившегося. 1.Возвратить имущество потерпевшему в натуре немедленно, как только он узнал о неосновательности приобретения (сбережения). 2.Возместить убытки, причиненные этому имуществу (ухудшение, недостачу), с того момента, когда узнал или должен был узнать о неправомерности приобретения (или сбережения). 3.При невозможности возвратить имущество в натуре возникает обязанность возместить действительную стоимость этого имущества на момент приобретения. 4.Обязанность возместить все доходы, которые были извлечены или должны быть извлечены из имущества с момента, когда он узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении. 5.Обязанность заплатить проценты за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК, которые начисляются, на сумму неосновательного обогащения с момента, когда обогатившийся узнал или должен был узнать о неправомерности обогащения. 6.И, наконец, обязанность передать правоустанавливающие документы на имущество, если таковые оказались у неосновательного приобретателя. 336 Обязательство из неосновательного обогащения порождает обязанность и для потерпевшего. Он должен возместить необходимые расходы на содержание и сохранение имущества, понесенные обогатившимся с того момента, с какого тот должен возместить потерпевшему доходы, полученные от имущества. Не подлежит возврату неосновательное обогащение в следующих случаях, установленных законом (ст. 1109 ГК): 1.Имущество, переданное в исполнение обязательства досрочно (т.е. до наступления срока исполнения). 2.Имущество, переданное должником после истечения срока исковой давности. 3.Выплаченная заработная плата и приравненные к ней платежи (пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, премии, алименты и иные денежные средства, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию) при отсутствии недобросовестности гражданина или при отсутствии счетной ошибки. Если же названные денежные средства были получены гражданином вследствие его недобросовестности либо из-за счетной ошибки, они должны быть возвращены. 4.Не подлежит возвращению также имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства в случае, если истец (потерпевший) знал об отсутствии обязательства либо предоставил имущество в целях благотворительности. Глава 3. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения. Определение. Это внедоговорное обязательство, в силу которого лицо, добровольно и осознанно совершившее фактические или 337 юридические действия в пользу другого лица без юридической обязанности к этому, имеет право на возмещение понесенных расходов, а в некоторых случаях и на вознаграждение. Юридические признаки. 1. Субъекты: заинтересованное лицо и лицо, действующее в чу жом интересе без поручения. Заинтересованное лицо: —это лицо, в чьих интересах совершаются действия; —т.е. для его пользы или выгоды; —эти интересы должны быть непротивоправными; —наличие действительных или предполагаемых намерений у данного лица получить пользу или выгоду; —таким заинтересованным лицом может быть любой субъект гражданского права (в отличие от советского права, охранявшего лишь государственного собственника). Лицо, действующее в чужом интересе без поручения: —таковым может быть любой субъект гражданского права, кроме государственных и муниципальных органов, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности; —это лицо не должно состоять в договорных отношениях с заинтересованным лицом, т.е. совершение действий не должно вытекать из обязанностей по договору; —это лицо, для которого совершение действий в пользу другого лица не вытекает также ни из закона (опекуны и т.п.), ни из служебных либо должностных обязанностей; — наличие «своей» инициативы действовать для пользы или выгоды другого лица, т.е. добровольность. 2. Объект. Это действия, которые характеризуются следующими свойствами: 338 —они совершаются не для себя (не для удовлетворения своих интересов), а для другого лица, в интересах последнего; —эти действия могут быть как фактическими, так и юридическими; -эти действия должны быть правомерными; -они могут быть направлены на различные цели, обеспечивающие интересы другого лица, как связанные с безопасностью его жизни, здоровья, личности, так и его имущества: предотвращение вреда личности или имуществу, исполнение обязательства, совершение сделки и любые другие непротивоправные цели; -направленность на очевидную пользу или выгоду другого лица; -соответствие действительным или вероятным намерениям другого лица; -необходимость после совершения действий в интересах другого лица без его поручения при первой возможности сообщить об этом последнему с целью одобрения совершенных действий. Не требуется извещать о действиях, предпринятых в присутствии данного лица. Одобрение заинтересованным лицом действий, совершенных для него в его интересах, но без предварительного поручения, имеет юридическое значение, ибо порождает для действовавшего определенные правовые последствия. В случае неодобрения заинтересованным лицом последующие действия, хотя бы и направленные на его пользу или выгоду, не влекут правовых последствий; В исключительных случаях, указанных в законе, действия в интересах другого лица могут совершаться даже против его воли. - Это действия с целью предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности. - Исполнение обязанности по содержанию кого-либо может быть без согласия и даже против воли того, на ком лежит обязанность содержать. 339 Сущность обязательства, возникающего из действий в чужом интересе, заключается в определенных правовых последствиях: оно порождает обязанности для лица, в чью пользу были совершены названные действия. Это - обязанность возместить необходимые расходы или иной реальный ущерб, понесенный лицом, действовавшим без поручения. Эта обязанность возлагается независимо от результата, т.е. ущерб должен быть возмещен, даже если совершенные действия в интересах другого лица не повлекли предполагаемого результата. Эта обязанность не зависит и от последующего неодобрения им уже совершенных действий. Однако действия, совершенные после неодобрения, не влекут правовых последствий. Наряду с основной обязанностью по возмещению необходимых расходов и иного реального ущерба это обязательство может порождать и вторую обязанность. В соответствии со ст. 985 ГК, если действия в чужом интересе без поручения привели к положительному результату, совершивший их имеет право на получение вознаграждения с лица, в чьих интересах они были совершены, если такое право предусмотрено законом, соглашением с заинтересованным лицом или обычаями делового оборота. РАЗДЕЛ 18 Право интеллектуальной собственности Глава 1. Понятие права интеллектуальной собственности. Глава 2. Авторское право. §1. Понятие авторского права. §2. Объекты авторского права. §3. Субъекты авторского права. $4. Права авторов. Глава 3. Институт смежных прав. Глава 4. Защита авторских и смежных прав. Глава 5. Патентное право. Глава 6. Права интеллектуальной собственности на 340 средства индивидуализации §1. Право на фирменное наименование. §2. Право на товарный знак и знак обслуживания. Дополнительная литература: 1)Антимонов Б.С, Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957. 2)Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское пра-во./Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. - СПб.: Изд-во Юридический центр «Пресс», 2004. 3)Бробмерг П.К. Основы патентного права. М., 2002. 4)Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. 5) Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. М.: Статут, 2003. 6) Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. М.: Изд-во «Норма», 2000. 7) Маковский А.А., Яковлев В.Ф. "О части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Журнал Российского права. №2. 2007 г. 8) Сергеев А.П. Авторское право России. СПб., 1994. 9)Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. СПб,: Изд. ТЕИС, 1997. 10) Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права //Избранные труды. Серия «Классика отечественной цивилистики». М.: Статут, 1999. Глава 1. Понятие права интеллектуальной собственности. С 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса, посвященная интеллектуальной собственности75. 75 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. «О введении в действие части 4 ГК». 341 Гражданский интеллектуальной кодекс РФ деятельности и предусматривает приравненные к результаты ним средства индивидуализации как один из видов объектов гражданских прав (см. ст. 2, 128, 1225 ГК). Вводя понятие интеллектуальной собственности в гражданский оборот, Гражданский кодекс международно-правовую Российской доктрину и Федерации воспринял доктрину развитых капиталистических государств. В 1967 году в Стокгольме принята конвенция «Об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности» (ВОИС), участником которой является и Россия. Понятие интеллектуальной собственности складывается из следующих признаков: 1. Наличие особого объекта, каковым является творения человеческого разума (интеллекта). 2. Охраняется результат творчества, который, как правило, может быть представлена на материальном носителе или должен иметь объективную форму выражения. 3. Обладает свойством воспроизводимости; 4.Исключительность права на результаты творческой деятельности оно защищается против любого и каждого (абсолютное право). В соответствии со Стокгольмской конвенцией о ВОИС и четвертой частью ГК выделяются виды интеллектуальной собственности: -авторское право (охраняет произведения литературы, искусства, науки, программы ЭВМ и базы данных; -смежные с авторским правом (права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителей баз данных, права публикаторов); -патентное право (охраняет права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы); 342 -права на средства индивидуализации участников гражданского оборота (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и наименования места происхождения товара, коммерческое обозначение). Объектами интеллектуальной собственности являются также топологии интегральных микросхем и селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау). Нельзя не отметить условность понятия «интеллектуальная собственность». Российская правовая традиция понятие собственности отождествляет с вещным правом. Интеллектуальную собственность объединяет с традиционной вещной собственностью их абсолютный характер, что и обусловило выбор терминологии «собственность» по отношению к результатам творческой деятельности. В остальном же интеллектуальная собственность кардинально отличается от вещной собственности: - ее объект не вещь, а информация (т.е. нематериальное благо); - в содержание интеллектуальной собственности не входят правомочия владения, пользования и распоряжения; - эти объекты не потребляются в процессе использования; - в отличие от права собственности права авторов ограничены во времени и в пространстве; -право на творческий результат неразрывно связано с личностью создателя (в отличие от вещной собственности); -им присущи иные (по сравнению с вещной собственностью) правовые средства защиты. Права на результаты творческой деятельности - это права «особого рода» (sui generis), которые находятся за рамками классического деления гражданских прав на вещные (собственность), обязательственные, личные. 343 Им присуща двойственная природа (сочетание специфических личных прав и имущественных прав). Глава 2. Авторское право. § 1. Понятие авторского права. Определение. Авторское право - это институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с творческой деятельностью человека по созданию интеллектуальных произведений в сфере литературы, искусства и науки. Предмет правового регулирования авторского права - отношения, связанные с творческой деятельностью в сфере литературы, искусства, науки. Каковы признаки творческой деятельности, творчества: 1. Создание нового, т.е. ранее не существовавшего. 2. Создание нового в результате человеческой деятельности, а не естественного порождения природы, ибо творит (создает) не только человек, но и природа. 3. Создание человеком нового в духовной сфере, в результате интеллектуальных усилий, а не любой созидательной деятельности человека, ибо человек создает новое и в результате физического труда в материальной сфере. 4.Духовная деятельность человека должна быть производящей, то есть продуктивной, первичной - впервые создающей новое, подобного которому ранее не было. Воспроизводящая (репродуктивная) деятельность не относится к творческой деятельности в смысле предмета авторского права (например, перепечатка рукописи, копия картины и т.п.) 5.Духовная производящая деятельность должна заканчиваться 344 результатом - созданием нового произведения, имеющего внешнее выражение. 6.Коммуникационностъ - возможность доведения ее результатов до широкого и неопределенного круга лиц. Авторское право касается особых форм творчества, которые распространяются средствами массовых коммуникаций: печатные публикации, компьютерные системы хранения и использования информации и т.п. 7. В предмет авторского права входят отношения, регулирую щие творческую производящую деятельность в сфере литературы, искусства и науки, и не включаются отношения, связанные с техни- ческими решениями (изобретения и т.д.) 8. Результаты духовного творчества в сфере авторского права не требуют официального признания. 9. Объектом авторского права являются отношения, связанные с творческой деятельностью и ее результаты, но не сама она. Творческая деятельность (творчество) не может быть предметом правового регулирования, ибо право не способно непосредственно воздействовать на сам процесс творчества, которое является особой субъективной внутренней духовной интеллектуальной деятельностью человека. Отношения, связанные с творческой деятельностью, — это отношения по поводу ее результатов: -признание авторства; -установление правового режима результатов творчества, т.е. использования, распространения произведений; -защита прав авторов; -вопросы вознаграждения. Правовое регулирование. 345 Авторские отношения регулируются частью 4 Гражданского кодекса (ст. 1255-1302). Однако нормы международного права имеют приоритет. Наша страна является участницей международных конвенций: с 1973 года Женевской всемирной конвенции об авторском праве; с 1995 года Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. §2. Объекты авторского права. Объектами авторского права являются произведения литературы76, искусства и науки, которые удовлетворяют следующим признакам: Первый признак. Произведение должно быть творческим, т.е. должно являться результатом творческой деятельности. Творчество - это интеллектуальный процесс, направленный на создание нового. Творческий характер произведения означает, что оно является новым по сравнению с ранее известными произведениями. Новизна может выражаться и в новом содержании, и в новой форме произведения. Использование ранее известного содержания, темы само по себе не исключает новизны. Таких примеров немало в истории литературы, искусства. Великий Шекспир брал темы для ряда своих трагедий из произведений античных авторов. Из рассказа известного юриста А.Ф. Кони о присяжном заседателе, узнавшем в подсудимой обманутую им в юности девушку, вырос роман Л.Н. Толстого «Воскресенье». Сам Толстой Л.Н. назвал этот роман «коневской повестью». Драма «Живой труп» была создана Толстым Л.Н. по материалам судебного дела. В этих случаях мы имеем новую форму произведения при известном ранее содержании. Программы для ЭВМ также относятся к объектам авторского права, они охраняются как литературные произведения (ст. 1259 ГК). 76 346 Второй признак объекта авторского права - объективная выраженность. Творчество должно быть воплощено в какой-либо объективной, т.е. материальной форме, быть доступным восприятию другими людьми, их органами чувств. Формы выражения произведения: письменная, устная, исполнение, изображение (рисунок, картина, кинофильм и т.п.), объемно- пространственная (скульптура, макет и т.п.). Произведение как объект авторского права - это идеальный объект, и он не отождествляется с материальным объектом, в котором произведение выражено, последний является объектом не авторского права, а права собственности. Не имеют значения достоинства и назначение произведения, способ его выражения. Не имеет значение опубликовано (обнародовано) произведение или нет, не имеет значение официальное признание произведения. Творческое произведение становится объектом авторского права с момента его создания (выражения в объективной форме). Исключения. -Не являются объектами авторского права: официальные документы (законы, судебные решения и т.п.), государственные символы и знаки (флаги, ордена и т.п.); произведения народного творчества; сообщения о фактах и событиях, имеющие информационный характер (ст.1259 ГК). -Не являются объектами авторского права произведения, срок действия авторского права на которые истек. Они переходят в общественное достояние (ст. 1282 ГК). - Не охраняются авторским правом произведения иностранных авторов в следующих случаях: 347 1) произведения автора страны не участвующей во Всемирной конвенции об авторском праве и не заключившей с Россией договор по авторскому праву, если эти произведения обнародованы за пределами территории России. Но произведение считается обнародованным путем опубликования в Российской Федерации, если в течение тридцати дней после даты первого опубликования за пределами территории Российской Федерации оно было опубликовано на территории Российской Федерации; 2) произведения автора страны, участвующей в Конвенции, но обнародованного за рубежом до 27 мая 1973 года - дня присоединения СССР к конвенции или до даты присоединения этой страны к Конвенции. Виды объектов авторского права: 1) Объекты авторского права различаются на оригинальные и зависимые (производные, а также составные). Оригинальные - а) это произведения, при создании которых не были использованы другие произведения; б) Оригинальными также являются произведения, в которых форма является оригинальной, а содержание (или часть его) заимствована из других произведений. 2) Производные - это произведения, представляющие собой переработку другого произведения или его перевод. При этом должны быть соблюдены определенные правила: отсылка к использованному произведению, а если производное произведение является зависимым (т.е. в нем используется другое охраняемое авторским правом произведение), требуется получить согласие автора используемых в нем произведений. Производными объектами авторских прав являются также составные произведения (хрестоматии, базы данных, подборки, антологии) по подбору или расположению материала, представляющие собой результат творческого труда. 348 §3. Субъекты авторского права Понятие «субъекты авторского права» шире понятия «авторы». Субъекты авторского права различаются на два вида: субъекты первоначальные и субъекты производные. 1. Первоначальный субъект авторского права - это автор - гражданин у которого авторское права возникают в результате создания им творческого произведения и без других юридических фактов77. Первоначальным субъектом авторского права является только автор, т.е. лицо, в результате творческого труда которого создано произведение. Авторы, как субъекты авторского права, характеризуются следующими признаками: 1.Авторами признаются только физические лица. 2.Не имеет значение состояние дееспособности. Авторами могут быть и несовершеннолетние, и недееспособные. 3.Граждане Российской Федерации признаются авторами независимо от места нахождения произведения. Иностранные граждане тоже признаются субъектами авторского права в России. Однако имеет значение, находится ли произведение в какой-либо объективной форме на территории России. Если этого нет, т.е. произведение автора находится на территории другого государства, авторство иностранного гражданина признается в России лишь при наличии международного договора с этим государством или присоединения его к общей конвенции, в которой состоит Россия. 4. Не имеет значения официальное признание, не имеет значения и обнародование произведения. Создатель произведения признается автором с момента создания произведения. 5. Не имеет значения и достоинства произведения, его ценность. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. 77 349 6.Автору принадлежат все авторское права. Кроме того, есть особое авторские права, которые могут принадлежать только автору: это право авторства, право на авторское имя, право на отзыв, право доступа к произведениям изобразительного искусства. Авторство различается на виды: индивидуальное авторство и соавторство. Соавторство. Необходимые условия соавторства: 1 )совместное участие в создании произведения двух или более лиц; 2) творческий характер участия каждого и 3) соглашение между ними (волеизъявление каждого на соавторов независимо от формы). Недопустимо принудительное соавторство, в том числе и посмертное. Соавторство различается на делимое и неделимое. При делимом может быть распоряжение общим произведением (с согласия всех соавторов), а также распоряжение каждым соавтором созданной им частью. Примером является учебник, созданный несколькими авторами. При неделимом же соавторстве - произведение образует неразрывно целое, авторство является совместным, так как части не выделяемы возможно лишь совместное распоряжение всем произведением. Пример неделимого соавторства книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок», «Двенадцать стульев». Авторами являются также создатели так называемых зависимых произведений: авторы переводов, авторы — составители (хрестоматий, сборников, антологий), авторы-переработчики. 2. Производные субъекты авторского права - это лица, не являющиеся творцами произведения, т.е. авторами, а имеющие лишь отдельные авторские права на использование произведения. Виды производных субъектов. 350 1. Наследники - правопреемниками автора. Им переходят исключительные права, которые являются имущественными. Наследники имеют право на получение авторского гонорара, на использование произведения и некоторые другие. Срок авторских прав наследников семьдесят лет после смерти автора (считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора)78. Не переходят по наследству: право авторства, право на авторское имя, право на отзыв, право авторов на доступ к произведениям изобретательного искусства. 2. Пользователи - это другие правопреемники отдельных авторских прав, т.е. получающие их по договорам: издательства, театры и другие зрелищные организации, изготовители аудиовизуальных произведений (киностудии, телестудии). Они осуществляют опубликование, распространение произведения. (ст. 1285-1290 ГК). 3. Работодатели - являются субъектами отдельных авторских прав использования на служебные произведения, т.е. созданные по заданию работодателя и входящие в рамки трудовых служебных обязанностей автора (ст. 1295 ГК). 4. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования - в случаях, указанных в ст. 1298 ГК РФ. 5. Организации, управляющие правами авторов. Они осуществляют права по реализации произведений по защите прав авторов. Такой организацией является Р.А.О. – Российское авторское общество. По истечении срока действия исключительного права право на использование произведения переходит в общественное достояние (ст. 1282 ГК). 78 351 §4. Права авторов. Авторские, подразделяются т.е. на интеллектуальные три вида: права (ст.1226 1)личные;2) ГК РФ) имущественные (исключительные); 3) иные права (ст. 1226 ГК). I. Личные (неимущественные) права авторов. Они характеризуются следующими признаками: 1. Личные права не имеют материального (экономического содержания). 2. Абсолютный характер (защищаются от любого лица). 3. Неотчуждаемость (не могут быть переданы другим лицам и не могут перейти к другим лицам в силу закона), как правило. 4. Неотделимость от личности автора (они сохраняются за автором даже, если автор переуступил имущественные права другим лицам). 5. Бессрочность основных личных прав: права авторства, права на авторское имя. К личным правам относятся: право авторства; права на авторское имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения и право на отзыв. - Право авторства. Это право гражданина на признание автором произведения. Оно возникает в силу самого факта создания произведения, не требуется специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей. Это право является бессрочным (ст. 1265 ГК). - Право на авторское имя - право обозначить свое авторство под своим подлинным именем либо под псевдонимом или анонимно. При издании анонимного произведения или произведения под псевдонимом представителем интересов автора является издательство (ст. 1265 ГК). 352 - Право на неприкосновенность произведения включает в себя обеспечение неприкосновенности произведения, недопущение его искажений и изменений (ст. 1266 ГК). - Право ан обнародование - это право на первичной выпуск произведения в свет, доведение его до всеобщего сведения, предание гласности т.е. - совершение действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения (ст. 1268 ГК). Такое первичное опубликование может способами: посредством издания, быть осуществлено публичного показа, различными публичного исполнения, сообщения в эфир или иным способом. II. Исключительные, т.е. имущественные права авторов (ст.ст. 1229, 1270 ГК). Это права авторов на использование произведения. Автор может сам осуществлять эти права либо разрешать другим лицам использовать его произведение. 1. Право на воспроизведение. Это право на изготовление одного или большего числа экземпляров произведений в любой материальной форме. 2. Право на распространение. Это право пускать экземпляры произведения в гражданский оборот, отчуждение оригинала или экземпляров. 3. Право на импорт оригинала или экземпляров в целях распространения. 4. Право на публичный показ. 5. Право на публичное исполнение. 6. Право на передачу в эфир, т.е. право на радио – телевизионную трансляцию. 7. кабелю. Право на сообщение произведения для всеобщего сведения по 353 8. Право на перевод. 9. Право на другую переработку (обработка, экранизация и др.). 10. Право на реализацию архитектурного, дизайнерского проекта. 11. Право на доведение до всеобщего сведения (доступ в интерактивном режиме). Все эти права другие лица могут реализовать лишь с согласия автора. В противном случае их действия квалифицируются как нарушение прав автора. Если правомерно опубликованное произведение было введено в гражданский оборот путем его продажи или другого отчуждения, дальнейшее распространение допускается без согласия автора и выплаты гонорара. Исключения. В некоторых случаях, указанных в законе, допускается свободное использование произведений (т.е. без его согласия автора), но с обязательным указанием автора и источника (например, цитирование) и без выплаты вознаграждения автору (ст. 1273- 1280). Имущественным правом является также право на вознаграждение (авторский гонорар), размер которого определяется договором, а закон устанавливает лишь его минимальный размер. III. Иные права автора (п.3 ст.1255 ГК). 1. Право на отзыв. Это право автора отказать от ранее принятого решения об обнародовании (при условии возмещении убытков лицу, которому ранее было представлено право на использование произведения). 2. Право доступа к произведению изобразительного искусства. Оно закрепляет право тех авторов произведений изобразительного искусства, которые не являются собственниками оригиналов своих произведений. Это право заключается в том, что автор может требовать, чтобы его допустили к оригиналу своего произведения для снятия с него копий (воспроизведения). Право доступа прекращается в момент смерти автора. 354 3. Право следования (ст. 1293 ГК). – это право автора на получение от продавца произведения изобразительного искусства процентных отчислений от цены перепродажи (в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства – при каждой перепродажи оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея, художественный салон, магазин или иная подобная организация). Глава 3. Институт смежных прав. Это институт, который регулирует интеллектуальные права, смежные с авторскими, является видом интеллектуальной собственности, который содержит производителей нормы, фонограмм охраняющие и организаций интересы радио исполнителей, и телевещания, изготовителей баз данных и публикаторов. Этот институт гражданского права тесно связан с институтом авторского права. Нормы о смежных правах регулируют общественные отношения, связанные с особым видом творчества, обеспечивающим распространение произведений литературы и искусства путем исполнения, записей, опубликования. 1. Объекты, смежные с объектами авторских прав. Признаки объектов смежных прав: 1.Они являются творческими, направлены на создание интеллектуальных, нематериальных духовных произведений; 2.Однако их творческий характер отличается от творчества авторов, оно - иной формы и степени. Субъекты смежных прав не рассматриваются как авторы используемых или записываемых произведений; 3.Эти отношения выполняют функцию по оказанию помощи авторам в распространении результатов их интеллектуального творчества; 355 4.Это отношения соседствующие, примыкающие к авторским. Ибо содействуют их реализации; 5.Их роль своего рода «посредническая» - между автором и широкой аудиторией; 6.В этих отношениях участвуют лица, обладающие особыми профессиональными качествами и творческими способностями (которых у авторов, как правило, нет), дающими возможность передать, представить произведение в такой форме, которая делает произведение в наибольшей степени доступным для широкой аудитории (например, пьеса, песня исполняются на сцене, а затем могут быть распространены в виде записей или переданы по радио или телевидению); 7.Обеспечивают возможность воспроизведения перед неограниченным и неопределенным кругом лиц; 8.Эти произведения являются вторичными по отношению к авторским, ибо обеспечивают, закрепляют использование произведений, созданных другими лицами, — авторами. 9.Зависимость от авторских произведений, так как они могут появиться лишь при наличии творческого авторского произведения (если нет авторского произведения, то нет и исполнителя, режиссера, дирижера, так как нечего исполнять); Они зависимы и в том смысле, что не должны искажать творчество автора: особенности, индивидуальность исполнения, не могут «посягать» на сущность авторского произведения (не «Я» исполняю Чайковского», а «я исполняю Чайковского»). 2. Субъекты смежных прав. К ним относятся исполнители, изготовители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, изготовители баз данных и публикаторы. 356 1. Исполнители - это актеры, музыканты, певцы, танцоры, режиссеры, дирижеры. Они признаются совокупности в следующих России субъектами условий: 1) смежных исполнитель прав должен при быть гражданином Российской Федерации; 2) исполнение или постановка впервые должна произойти на территории России; 3) исполнение должно быть записано на фонограмму, включено в передачу в эфир или по кабелю (т.е. должно быть зафиксировано в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств. Автор исполнения – это гражданин, творческим трудом которого, создано исполнение (ст. 1313 ГК). Исполнение должно быть выражено в форме, допускающей воспроизведение и распространение исполнения с помощью технических средств. 2. Изготовители фонограмм – граждане России или российское юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков, либо отображений этих звуков. Фонограмма должна быть впервые опубликована на территории России. Имя (наименование) производителя фонограммы должно быть обозначено на экземпляре (или упаковке). 3. Организации эфирного или кабельного вещания. Они являются субъектами смежных прав, если организация имеет официальное местонахождение на территории России и осуществляет передачу с помощью передатчиков, расположенных на территории России, а так же в иных случаях, предусмотренных международными договорами РФ. 4. Изготовители баз данных (ст.1333 - 1336 ГК). 5. Публикаторы (ст. 1337 - 1344 ГК). 357 Глава 4. Патентное право 1. Понятие патентного права. Определение. Это институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Правовое регулирование. Ст. 1356-1407 ГК.79 Патентное право в отличие от авторского реализуется в иной сфере творчества — это интеллектуальная деятельность в научно-технической сфере. - Объекты патентного права связаны с естественными законами материального мира, они не отражают индивидуальность их создателя в такой степени как объекты авторского права. -В силу этого объекты технического творчества повторимы, они могут быть созданы независимо друг от друга, самостоятельно разными лицами и поэтому требуют формального официального закрепления приоритета. -Кроме того, результаты интеллектуальной деятельности, охра няемые патентным правом, направлены на решение практических задач, они имеют прикладное значение. 2. Объекты патентного права. Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изобретение - это техническое решение задачи, отличающееся следующими признаками: 1) существенная новизна; 2) изобретательский уровень; 3) промышленная применимость. Виды изобретений: устройство, способ работы, вещество, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, способ (процесс 79 См. Федеральный закон РФ «О патентных поверенных» от 30.12.2008 г. 358 осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Не являются изобретениями открытия, а также научные теории, математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для электронных вычислительных машин и др., а также решения, противоречащие принципам гуманности, морали, общественным интересам (ст. 1349, 1350 ГК). Изобретения охраняются патентом. Патент - это охранный документ, который удостоверяет авторство изобретателя, исключительные права его обладателя и приоритет изобретения. Для получения патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявка, которая должна содержать заявление, описание изобретения, формулу изобретения (она выражает его сущность), чертежи, реферат. После проведения экспертизы принимается решение о выдаче патента. Срок действия патента - 20 лет. Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления заявки о выдаче патента. Полезная модель - это техническое решение, относящееся к устройству - конструктивные выполнения средств производства и предметов потребления и их составных частей. Она должна быть новой и промышленно применимой. Полезная модель оформляется патентом, который выдается на 10 лет. Промышленный образец - это художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, т.е. дизайн. Он должен быть новым и оригинальным. Промышленный образец обеспечивает слияние утилитарной и художественной сторон изделия, он оформляется патентом, срок которого 15 лет. Существенными признаками 359 промышленного образца являются форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали - в частности способы клонирования человека и др. (ст. 1349 ГК). 3. Субъекты патентного права. Субъектами патентного права являются авторы, патентообладатели, лицензиаты и особые субъекты. Автор - это физическое лицо, в результате творческой деятельности которого создан объект патентного права, приоритет которого официально закреплен. Патентообладатель - лицо, имеющее исключительное право на использование изобретения. Патентообладателем может быть сам автор, работодатель (при служебных изобретениях), лицо, указанное автором в заявке на выдачу патента, правопреемник, договорный патентообладатель - любое физическое или юридическое лицо на основании возмездного договора об уступке патента, зарегистрированного в установленном порядке Патентообладателями в отношении служебных разработок признаются работодатели, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК). Лицензиат- любое лицо, не являющееся патентообладателем, получившее, по лицензионному договору разрешение патентообладателя использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец в установленных договором пределах и за плату. Различаются три вида неисключительная и открытая. лицензий - исключительная, 360 Лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности80 в противном случае он считается недействительным. Особыми субъектами права не использование изобретения, полезной модели и промышленного образца являются преждепользователь и принудительный лицензиат. Они могут использовать изобретение без согласия патентообладателя. Преждепользователь- это лицо, которое до даты приоритета (до подачи заявки другим лицом) самостоятельно создало независимо от автора тождественное изобретение, полезную модель или промышленный образец и добросовестно его использовало. Преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование объекта патентного права, но без расширения объема использования. Принудительным лицензиатом может быть любое лицо при отказе патентообладателя заключить с ним договор, если сам патентообладатель в течение четырех лет не использовал или недостаточно использовал изобретение, а также промышленный образец, полезную модель – в течении трех лет со дня выдачи патента. Такая лицензия предоставляется по решению суда (ст.1362 ГК). Глава 5. Защита интеллектуальных прав (ст. 1250 – 1254, ст.ст.1406, 1407 ГК). Гражданско-правовые способы защиты авторских прав различаются на неимущественные и имущественные. Неимущественные способы: 1)признание авторского права - права авторства; 2)восстановление положения, существовавшего до нарушения права Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, которая находится в ведении Министерства образования и науки РФ. 80 361 (например, устранение искажений, допущенных при издании произведения); 3)прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 4)Опубликование решения суда о допущенном нарушении. Имущественные способы: 1)возмещение убытков (как реального ущерба, так и упущенной выгоды) или выплаты компенсации вместо возмещения убытков, размер которой определяется судом. 2)Кроме того, допускается компенсация морального вреда - при нарушении личных неимущественных прав автора. 3)конфискация контрафактных экземпляров произведения или фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения. Защита любых интеллектуальных прав осуществляется независимо от вины (ст.1250 ГК), а на защиту неимущественных прав не распространяется исковая давность (ст.208 ГК). Закон различает защиту личных неимущественных прав и защиту исключительных (имущественных) прав. Гражданский кодекс (ст. 1253 ГК) устанавливает особо строгую ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неоднократное или грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной индивидуализации (ликвидация деятельности юридического деятельности индивидуального предпринимателя). и лица, на средства прекращение 362 Глава 6. Права интеллектуальной собственности на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг l. Право на фирменное наименование (1473 – 1476 ГК). Фирменное наименование наименование, - под которым коммерческое юридическое лицо выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников. Цель: предотвращение параллельного неправомерного использования. Фирменное наименование должно удовлетворять следующим требованиям: 1. указание на организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью, полное товарищество, казенное предприятие и т.п.); 2. его тип (форма собственности, на которой основано: государственное, муниципальное, частное); 3. род деятельности (производственное, торговое, учебное ит.п.); 4. собственно наименование (например, ООО "Орхидея"); 5. оно должно быть новым и отличным от уже используемых; Субъекты: коммерческие юридические лица (ст.ст. 54,1473 ГК РФ). Содержание права на фирменное наименование: 1.Возможность выступления в гражданском обороте - совершение сделок и иных юридических действий под этим наименованием. 2.Возможность защищать под этим наименованием свои имущественные и неимущественные права. 3.Право требовать от всех третьих лиц воздержания от неправомерного использования этого наименования. 4.Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления 363 другому лицу права использования) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК). 5.Обязанность - должен выступать только под собственным наименованием. Признаки права на фирменное наименование: 1.Исключительность - монополия права на реализацию (в полном объеме - только обладателем этого права). 2.Абсолютность - действует в отношении всех других лиц. 3.Оно имеет неимущественное и имущественное содержание: -Неимущественное - в аспекте связи с деловой репутацией. -Имущественное - в аспекте влияния на имущественное положение, которое зависит от авторитета фирменного наименования, отношения к нему) участников гражданского оборота. Его нарушение может повлечь взыскание причиненных убытков 4. Возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается при прекращении юридического лица. 5. Экстерриториальность - охраняется на всей территории РФ и на основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности - во всех странах, являющихся ее участниками. §2. Право на товарный знак и знак обслуживания (ст. 1477 – 1515 ГК). Товарный знак - это символ, указывающий, кто несет ответственность за предлагаемые товары (услуги). Это обозначение, способное отличать товары и услуги одних лиц от однородных товаров (услуг) других лиц, т.е. служащее для индивидуализации товаров (ст. 1477 ГК РФ). Оно должно удовлетворять следующим требованиям: 1.Содержать условное обозначение - символ, заменяющий полное название (подчас длинное и сложное); 364 2.Новизна; З.Оно должно помещаться на выпускаемой продукции, ее упаковке, в сопроводительных документах. 4.Оно должно быть в установленном порядке зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаками. Виды товарных знаков различаются по форме выражения: словесные (оригинальные слова, короткие фразы, например — «Nordic»); изобразительные (рисунки, изображения, знаки); объемные (форма изделия, или их упаковка) и другие обозначения или их комбинации. Содержание права на товарный знак. I. Право на использование. Оно действует в течении 10 лет. II. Правообладатель имеет право на распоряжение: тремя способами: 1) отчуждение - это передача права на товарный знак другому лицу в отношении всех или части товаров; 2) лицензионный договор - предоставление другому лицу права на товарный знак в определенных пределах и на срок, указанный, в договоре с соблюдением двух обязательных условий: а) качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара; б) лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия; 3) передача по договору коммерческой концессии (в составе комплекса исключительных прав). III. Эти договоры должны совершаться в письменной форме и регистрироваться в установленном порядке. 3.Право на защиту: требование о признании права при его нарушении или оспаривании; требование о прекращении незаконного использования; требование об удалении незаконно использованного товарного знака с упаковки или с самого товара, и при невозможности 365 этого - даже требование об уничтожении самого товара; воз- мещение убытков; требование об опубликовании судебного реше- ния в целях восстановления деловой репутации потерпевшего и другие способы защиты указанные в ст. 1515 ГК). Законом охраняются также права на наименование места происхождения товара (ст.1516 ГК) и право на коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК). РАЗДЕЛ 19 Наследственное право. Глава 1. Общие положения и основные категории наследственного права. Глава 2. Наследование по завещанию. §1. Понятие и содержание завещания. §2. Форма завещания. Глава 3. Наследование по закону. Дополнительная литература: 1)Абашин Э.А. Завещание и договор дарения. М., 2002. 2)Власов Ю.Н. Наследование по закону и по завещанию. М.: Пропаганда, 2001. 3)Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. М.: Юрист, 2002. 4)Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2002. 5)Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России //Государство и право, 2002, № 7. 6)Маковский А.Л. Институт собственности и проблемы наследования //Закон, 2001, №4. 7)Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев А.Н. комментарий к ГК, ч.З. М.: Вигрем, 2002. 8)Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и 366 страховому праву. Серия « Классика российской цивилистической мысли». М.: Статут, 1998. 9)Толстой Ю.К. Наследственное право. М.: Проспект, 1999. 10) Тебряев А.А. Основания правопреемства. Санкт – Петербург. Издательство Политехнического университета, 2007. Глава 1. Общие положения и основные категории наследственного права. Наследственное право - это институт гражданского права, который регулирует общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам. Значение наследственного права в его тесной связи с институтом права частной собственности граждан, оно гарантирует переход имущества, принадлежащего физическому лиц, после его смерти согласно его воле либо, если она не будет выражена, согласно закону, близким умершему лицам. Гуманитарная роль наследственного права имеет не только имущественный социальный аспект как стимул к труду и приумножению своей собственности, материальной заботе о своих близких, но и нравственно-психологический. Правовое регулирование наследования. В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст. 35) право наследования гарантируются. Основным нормативным актом в сфере наследственного права является Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 3, принятый 26 ноября 2001 года и вступивший в действие с 1 марта 2002 года. Содержатся нормы о наследовании и в ряде отдельных законов Российской Федерации ("Об акционерных обществах», «Об обществах с 367 ограниченной ответственностью», «Основах законодательства о нотариате» и других). Ряд новых нормативных актов принят после введения в действие части 3 ГК: Федеральный закон от 11 ноября 2003 года «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие Ч.З. Гражданского кодекса в виде ст.8 прим. 1 (по поводу завещаний вкладов в банках); Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 года «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»; Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 года «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» и др. Наследование - переход имущества умершего к другим лицам. По своей правовой природе оно является гражданским правопреемством, универсальным и непосредственным. Наследство - это имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства. Оно охватывает совокупность имущественных прав и обязанностей. Прежде всего, в состав наследства входит право частной собственности на вещи, круг объектов которого может включать в соответствии со ст.35 Конституции РФ и ст.213 ГК как движимое, так и недвижимое имущество, как предметы потребления, так и средства производства независимо от количества объектов определенного вида и стоимости имущества. Особенности наследования отдельных видов имущества (предприятий, земельных участков и др.) регулируются главой 65 ГК. Во-вторых, в состав наследственного имущества входят другие имущественные вещные права: (кроме права собственности) на вещи; а 368 также обязательственные права требования, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью (например, право на алименты). - Это обязательственные права, принадлежавшие наследодателю: права требования по договорам (об оплате товара, о возврате долга, право на вклад в банке и др.), права требования по деликтным обязательствам, связанные с причинением вреда имуществу. В-третьих, это также особые обязательственные права участников товариществ, обществ, кооперативов и некоторых некоммерческих организаций: -После смерти полного товарища полного или коммандитного товарищества принадлежавшая ему доля в уставном капитале переходит по наследству. -Кроме того, при определенных условиях переходит не только право на долю, но и право участия. Наследники члена жилищного, дачного и иного потребительского кооператива имеют право быть принятыми в члены соответствующего кооператива. Наследники, к которым перешли акции, становятся участниками акционерного общества. В-четвертых, по наследству переходят имущественные права автора на использование произведения (на срок 70 лет), в том числе на получение авторского гонорара. Кроме имущественных прав в состав наследства входят имущественные обязанности, кроме тех, которые связаны с личностью наследодателя, и в объеме актива наследства. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК). 369 Открытие наследства (ст. 1113 ГК) - юридический факт (смерть, объявление гражданина умершим), порождающий возникновение наследственного правоотношения. Время (момент открытия) - день смерти наследодателя или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (день предполагаемой гибели, указанный решением суда- п.З. ст.45 ГК) – при шестимесячном сроке объявления умершим. Юридическое значение определения времени открытия наследства в том, что на день открытия наследства определяется круг наследников и состав наследуемого имущества. Место открытия наследства - последнее постоянное место жительства наследодателя, а, если оно неизвестно, то место нахождения имущества или основной его части. Юридическое значение определения места открытия наследства в следующем: по месту открытия наследства оформляются наследственные права и принимаются меры по охране наследства. Принятие наследства (ст.ст. 1152- односторонняя сделка, в которой выражается согласие наследника на получение наследства). Закон допускает два способа принятия наследства: подача наследником заявления в нотариальную контору о согласии получить наследство или фактическое вступление во владение наследством. Последним считают различные действия: по управлению, сохранению, распоряжению, пользованию имуществом, поддержание имущества в надлежащем состоянии, по уплате налогов или внесению иных платежей, фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось. Срок для принятия наследства - шесть месяцев со дня открытия наследства. В течение этого срока должны быть совершены действия по 370 принятию наследства. В течение этого же срока кредиторы наследодателя должны предъявить свои претензии. Этот срок в случае пропуска при наличии уважительных причин может быть восстановлен судом. Наследодателем называется физическое лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам в порядке наследования. Наследодателем при наследовании по закону может быть любой гражданин независимо от состояния его дееспособности, а при наследовании по завещанию — только дееспособный гражданин. Юридические лица не могут оставлять наследства. При их прекращении имущество передается другим лицам по особым правилам. Наследник - это то лицо, к кому может перейти наследственное имущество. При наследовании по завещанию - гражданин, юридическое лицо, государство, муниципальное образование, иностранные субъекты, международные организации, а при наследовании по закону гражданин, а в случаях выморочности - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (ст. 1151 ГК). Федеральным законом от 29 ноября 2007 года в ст. 1151 ГК введено новое правило о выморочном имуществе в виде жилых помещений – они переходят в собственность муниципальных образований или субъектов РФ. Гражданин вправе быть наследником независимо от того, является ли он гражданином России, либо иностранным гражданином или лицом без гражданства. Осужденные к лишению свободы лица, заключенные под стражу так же могут быть наследниками, ибо они являются субъектами гражданского права. Не могут быть наследниками ни по закону, ни по завещанию — недостойные наследники — это граждане, которые своими умышленными противозаконными действиями, направленными против наследодателя, его наследников или против воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их к 371 наследованию или увеличению их доли (например, не может быть наследником убийца наследодателя). Однако, граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать. Кроме того, при наследовании по закону не могут быть наследниками: родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства; граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в последнем случае - по требованию заинтересованных лиц). Юридические, лица могут быть наследниками только по завещанию. Государство, муниципальные образования вправе наследовать по завещанию, а также в специальном случае, указанном в законе — ст. 1151 ГК при отсутствии наследников или их отказе либо если никто из наследников не имеет права наследовать имущество наследует Российская Федерация (а жилые помещения - муниципальные образования или субъекты Российское Федерации). Выморочное имущество в виде жилого помещения, расположенного на территории Российской Федерации, переходит в собственность того муниципального образования, в котором оно расположено. Если выморочное имущество в виде жилого помещения расположено в субъекте Российской Федерации, то оно переходит в собственность этого субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество (кроме жилых помещений) переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. (См. Федеральный закон РФ "О внесении изменений в ст. 1151 ГК РФ от 29 ноября 2007г.). Коммориенты - лица, являющиеся наследниками друг друга, умершие в один день ( в течение одних суток) (например, 20 января) 372 считаются умершими одновременно. Наследование открывается сразу после смерти каждого в отдельности без наследственной трансмиссии, т.е. они не наследуют (разница наступления смерти в течение суток не учитывается) один после другого. Наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства в случае смерти после открытия наследства наследника, не успевшего принять наследства, к его наследникам. Момент возникновения права собственности у наследника определяется п.4 ст. 1152 ГК. Он становится собственником принятого наследства со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права на наследственное имущество, когда таковое подлежит государственной регистрации. Виды наследования. Гражданский кодекс установил два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. Глава 2. Наследование по завещанию. §1. Понятие и содержание завещания. Это наследование в соответствии с волей наследодателя (завещателя), которая выражена в завещании. Оно имеет приоритет перед наследованием по закону. Завещание - это односторонняя, доверительная, личная и формальная сделка о распоряжении имуществом на случай смерти. Оно должно быть совершено лично (не может быть совершено через представителя). Не допускается совершение одного завещания от нескольких лиц. 373 К завещанию применяются общие условия действительности сделок. Завещатель должен быть полностью дееспособным. Если за вещание совершено лицом, хотя и дееспособным, но которое при этом не отдавало отчет в своих действиях или не могло ими руководить, то это повлечет признание завещания недействительным. Оно должно соответствовать закону и отражать подлинную волю за вещателя. Форма завещания – нотариальная, как правило: к нотариальным завещаниям приравниваются завещания, удостоверенные уполномоченным по закону должностным лицом и формы, указанные в ст. 1128 и 1129 ГК. Содержание завещания подчиняется принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК). Наследодатель может лишить права наследования всех или любого из своих наследников по закону, он может по завещанию оставить все свое имущество или его часть любому лицу, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, завещательного возложения. Он может отменить или изменить совершенное завещание. Свобода завещания ограничена лишь правом на обязательную долю (ст. 1149 ГК) так называемых необходимых наследников. За ними независимо от содержания завещания наследодателя сохраняется определенная доля в наследстве: не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении при наличии условий, указанных в п.4 ст. 1149 ГК. Право на обязательную долю, согласно ст.1149 ГК, имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители, а также 374 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п.1,2 ст.1148 ГК. Недостойные наследники не могут наследовать обязательную долю (п. 4 ст. 1117 ГК). §2. Форма завещания. Гражданский кодекс устанавливает общие требования оформления завещания и его конкретные формы. Общие требования. 1.Обязательность письменной формы. Это требование не знает исключений, ибо устное завещание ни при каких обстоятельствах не допускается. 2.Удостоверение нотариусом. Это требование является общим за отдельными исключениями, установленными законом (ст.1127 ГК завещания, приравниваемые к нотариальным и ст. 1129 ГК - завещание в чрезвычайных обстоятельствах; ст. 1128 - завещание в банках). 3.Присутствие свидетелей при составлении, подписании, удостоверении завещания или при его передаче нотариусу - в случаях, указанных в ГК (ст.ст.1126, 1127, 1129). 4.Собственноручная подпись завещателя (за исключением случая, указанного в п.З. ст. 1125 ГК: при нотариальном удостоверении завещания, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по просьбе завещателя может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса). 5.Указание даты. Несоблюдение установленных правил влечет недействительность сделки. Конкретные формы завещания. 375 Гражданский кодекс допускает пять форм завещаний. Первая форма - нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125 ГК). Эта форма является наиболее распространенной. Она выражается в следующем. а) Завещание должно быть написано самим завещателем или за писано с его слов нотариусом (при этом допускается использование технических средств). б) Если завещание записано нотариусом, оно должно быть про читано завещателем. в) Собственноручная подпись завещателя. Но при этой форме завещания допускается подпись другим гражданином в присутствии нотариуса (болезнь, физические недостатки или неграмотность завещателя). г) Разъяснение нотариусом завещателю содержания ст. 1149 ГК - о праве на обязательную долю. д) Может (по желанию завещателя) присутствовать свидетель, в этом случае он также подписывает завещание и на завещании указываются его фамилия, имя, отчество, место жительства. е) Удостоверение завещания нотариусом. Вторая форма - закрытое завещание. 1)Исключается возможность ознакомиться с содержанием завещания кому бы то ни было, в том числе нотариусу. При этой форме максимально обеспечена тайна завещания. 2)Завещание должно быть написано завещателем собственноручно (исключается использование технических средств). 3)Должно быть подписано самим завещателем (подпись другим гражданином не допускается). 4)Оно передается завещателем нотариусу в закрытом конверте. 5)При передаче обязательно присутствие двух свидетелей, которые 376 ставят на конверте свои подписи. 6)Нотариус помещает запечатанный конверт с завещанием (в присутствии завещателя и свидетелей) в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия закрытого завещания, сведения о свидетелях. 7)Нотариус обязан разъяснять содержание ст. 1149 ГК - о праве на обязательную долю и сделать об этом надпись на втором (внешнем) конверте. 8)Завещателю выдается документ о принятии закрытого завещания. 9)Закрытое завещание хранится в нотариате. 10)Завещание вскрывается нотариусом по представлении свидетельства о смерти завещателя нотариусу не позднее 15 дней в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц. Нотариус оглашает текст завещания, составляет протокол, в котором воспроизводится полный текст завещания. 11)Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. 12)Подлинник завещания хранится у нотариуса. Третья форма - завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 1. Это завещания: -граждан, находящихся на излечении в больницах и других лечебных учреждениях, проживающих в домах социальных учреждений; -граждан, находящихся на судах во время плавания; -граждан, находящихся в экспедициях; -военнослужащих (и других граждан, работающих в этих частях) при отсутствии в пунктах дислокации нотариусов; -граждан, находящихся в местах лишения свободы. 377 2. Право удостоверять завещания вместо нотариуса в этих случаях предоставлено определенным должностным лицам, указанным в ст.1127 ГК (главные, дежурные врачи, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы). 3.Завещание подписывается лично завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля, который также его подписывает. 4.При первой возможности такое завещание должно быть направлено нотариусу по месту жительства завещателя. Четвертая форма - завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК)81. 1) Объектом такого завещания являются только денежные средства гражданина, внесенные в банк (по договору банковского вклада или банковского счета). 2) Письменная форма. 3) Собственноручная подпись. 4) Совершение завещания непосредственно в филиале банка, в котором находится счет (вклад). 5) В завещательном распоряжении указываются место и дата его совершения, место жительства, имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад. 6) Завещание удостоверяется служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. 7) Завещательное распоряжение совершается и удостоверяется бесплатно. См. также Постановление Правительства РФ «Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» от 27 мая 2002 г. 81 378 Завещанные денежные средства выдаются наследникам после смерти завещателя при предъявлении свидетельства о праве на наследство (которое выдается нотариусом - ст. 1162 ГК). Денежными средствами в банке гражданин может распорядиться на случай смерти и посредством других форм завещания по своему усмотрению (в нотариате). Завещательные распоряжения на денежные средства в банках является новой формой завещания, предусмотренной частью третьей ГК, введенной с 1 марта 2002 г. Их надо отличать от других сделок по распоряжению денежными средствами в банках на случай смерти, которые допускались по старому законодательству - ГК 1964 г., они не являются завещаниями и на них, соответственно, не распространяются нормы наследственного права, ибо закон не имеет обратной силы. Таким образом, в настоящее время действуют два правовых режима по распоряжениям вкладчиков в банках на случай смерти: 1) сделанные до 1 марта 2002 г. и 2) совершенные с 1 марта 2002 г. В первом случае при смерти вкладчика не применяются нормы на следственного права. Это означает, что вклад выдается лицу, указанному в распоряжении - не действует право на обязательную долю; на такой вклад не обращается взыскание по долгам умершего и, наконец, такой вклад выдается сразу при предъявлении свидетельства о смерти. Во втором случае (если распоряжения сделаны с 1 марта 2002 г.) они являются завещаниями поэтому деньги выдаются: с соблюдением прав необходимых наследников на обязательную долю; на вклад обращаются взыскания но долгам завещателя; получить вклад можно только после оформления наследственных прав у нотариуса (по истечении шести месяцев после смерти и при предъявлении свидетельства о праве на наследство). 379 В Федеральном законе «О внесении дополнения в ФЗ «О введении в действие части третьей ГК РФ» в ст. 8 прим.1 указано82: «Если до введения в действие ч.З. ГК РФ вкладчиком было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся на денежном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества, и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы раздела пятого ч.3 ГК. И выдача вклада осуществляется на основании документа, удостоверяющего факт смерти». Пятая форма - простая письменная форма. 1. Такая форма допускается в исключительных случаях - лишь при чрезвычайных обстоятельствах, т.е. в положении, явно угрожающем жизни завещателя, в силу которых он лишен возможности совершить завещание в соответствии с общими правилами статей 1124-1128 ГК. 2. Завещание должно быть собственноручно написано и лично подписано завещателем. 3. Необходимо присутствие двух свидетелей при составлении завещания. 4. Это завещание утрачивает силу, если завещатель в случае прекращения чрезвычайных обстоятельств в течение месяца не совершил завещание в какой - либо иной форме, предусмотренной статьями 11241128 ГК. 5. Требуется подтверждение судом (по требованию заинтересованных лиц), факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах - в пределах срока для принятия наследства. 82 СЗ РФ 2004г. №1. 380 Глава 3. Наследование по закону. Это переход имущества умершего к другим лицам по правилам, установленным законом. Оно действует, когда нет завещания и в некоторых иных случаях, указанных в законе (ст.1149, ст.1151 ГК). Наследование по закону осуществляется в порядке очередности, предусмотренной гражданским кодексом. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Наследники одной очереди (призываемой к наследованию) наследуют в равных долях (за исключением наследников по праву представления). Действующий гражданский кодекс значительно расширил круг лиц, которые наследуют по закону. Это установлено в интересах оставления имущества после смерти человека его близким, родственникам. Установлено восемь очередей наследников. Первые шесть очередей охватывают родственников наследодателей с учетом степени родства и его супруга (супругу). 1 очередь дети, супруг, родители наследодателя, т.е. самые близкие лица. К первой очереди относятся также внуки наследодателя и их потомки, которые наследуют по праву представления. 2 очередь - родные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Племянники и племянницы также входят во вторую очередь, но наследуют по праву представления. Соответственно в 3, 4, 5 и 6 очереди входят более дальние родственники, указанные в пунктах 1 и 2 ст.1145 ГК. Седьмая очередь включает в себя пасынков, падчериц, отчима и мачеху наследодателя. (п. 3 ст. 1145 ГК). 381 Нетрудоспособные иждивенцы наследуют по правилам ст.1148 ГК. При наличии наследников по закону любой из семи очередей они наследуют наравне с наследниками призываемой очереди. Восьмая очередь включает - нетрудоспособных иждивенцев, указанных в п.2, 3 ст.1148 ГК. Это нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, при условии, что они не входят в круг наследников ни одной из семи очередей. Они образуют самостоятельную (восьмую) очередь при отсутствии других наследников по закону (т.е.; всех семи очередей) - п.З. ст.1148 ГК. Особые правила установлены законом для наследования выморочного имущества. Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором оно расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество (т.е. кроме жилых помещений) переходит в собственность Российской Федерации (ст.1151 ГК - в редакции федерального закона от 29 ноября 2007г.). К наследованию по закону относятся также наследование обязательной доли, рассмотренное выше (ст. 1149 и п.4 ст.1117 ГК). 382 Содержание ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 1 ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА................................................................................. 7 §1. Предмет гражданского права как отрасли права. ....................................................... 8 §2. Метод гражданского права как отрасли права. ......................................................... 11 §3.Значение и принципы гражданского права. ................................................................ 12 §4. Система гражданского права. ...................................................................................... 13 §5. Отграничение гражданского права от других отраслей права................................. 14 §6. Гражданское право в деятельности органов внутренних дел. ................................. 14 ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ...................................................................................................... 18 §1. Понятие источников права и гражданско-правовых нормативных актов как главного источника гражданского права. ........................................................................ 19 §2. Гражданское законодательство и иные гражданско-правовые нормативные акты. .............................................................................................................................................. 20 §3. Состояние современного гражданского законодательства. ..................................... 22 §4. Толкование гражданско-правовых норм. ................................................................... 23 ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ........................................................................... 24 §1. Понятие гражданского правоотношения ................................................................... 25 §2. Элементы гражданского правоотношения. ................................................................ 27 §3. Осуществление гражданских прав.............................................................................. 30 §4. Основания возникновения, изменения и прекращения ............................................ 32 гражданских правоотношений. ......................................................................................... 32 §5 Виды гражданских правоотношений. .......................................................................... 33 ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ............................................ 36 § 1. Правоспособность граждан. ....................................................................................... 37 § 2. Дееспособность граждан............................................................................................. 39 § 3. Опека, попечительство, патронаж. ............................................................................ 42 § 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. ....... 44 § 5. Акты гражданского состояния. .................................................................................. 45 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ....................................................................................................... 45 § 1. Понятие юридического лица. ..................................................................................... 47 § 2. Виды юридических лиц .............................................................................................. 49 § З. Образование юридических лиц. ................................................................................. 57 § 4. Прекращение юридических лиц................................................................................. 60 383 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ...................................................................................................... 63 § 1. Понятие представительства. ........................................................................................... 63 § 2. Виды представительства. ............................................................................................ 64 §3. Доверенность. ............................................................................................................... 65 СДЕЛКИ .................................................................................................................................. 66 §1. Понятие сделок. ............................................................................................................ 67 § 2. Виды сделок. ................................................................................................................ 68 §3.Форма сделок. ................................................................................................................ 70 § 4. Условия действительности сделок. ........................................................................... 71 § 5. Последствия недействительности сделок. ................................................................ 73 ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ ........................................................................................................ 76 §1. Понятие и сроки исковой давности. ........................................................................... 76 § 2. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. ............. 79 § 3. Правовые последствия истечения сроков исковой давности. ................................. 81 ВЕЩНЫЕ ПРАВА .................................................................................................................. 82 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ................................................................................................. 82 §1. Понятие права собственности и других вещных прав. ............................................. 83 §2. Содержание права собственности............................................................................... 86 §3. Способы (основания) приобретения права собственности. ..................................... 88 § 4. Формы (виды) права собственности. ......................................................................... 91 § 5. Право общей собственности....................................................................................... 94 §6. Объекты права собственности. ................................................................................... 98 §7. Гражданско-правовые способы защиты права ........................................................ 104 собственности. .................................................................................................................. 104 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................................... 107 ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА ................................................................................... 107 §1. Понятие обязательства. .............................................................................................. 108 § 2. Стороны обязательства. ............................................................................................ 109 § 3. Основания возникновения обязательств. ................................................................ 112 § 4. Понятие договора. ..................................................................................................... 113 § 5. Виды договоров. ........................................................................................................ 115 § 6. Содержание договора. ............................................................................................... 118 §7. Заключение договора. ................................................................................................ 119 § 8. Особые случаи заключения договоров. ................................................................... 121 § 9. Исполнение обязательств. ........................................................................................ 123 § 10. Прекращение обязательств. .................................................................................... 127 384 § 11. Обеспечение исполнения обязательств. ................................................................ 127 § 12. Гражданско-правовая ответственность и другие гражданско-правовые санкции. ............................................................................................................................................ 132 § 13 Условия гражданско-правовой ответственности. ................................................. 136 § 14. Виды и содержание гражданско-правовой ответственности. ............................. 143 РАЗДЕЛ 11 ............................................................................................................................ 146 Договоры об отчуждении имущества. ................................................................................ 146 Глава 1. Договор купли-продажи. ....................................................................................... 146 §1. Понятие договора купли-продажи ............................................................................ 147 §2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. .................................... 151 §3. Виды договоров купли-продажи. .............................................................................. 157 Глава 2. Договор мены. ........................................................................................................ 170 Глава 3. Договор дарения. ................................................................................................... 172 §1. Понятие договора дарения. §2. Виды договора дарения. ........................................... 172 §1. Понятие договора дарения......................................................................................... 173 §2. Виды договора дарения.............................................................................................. 176 Глава 4. Договор ренты. ....................................................................................................... 180 §1. Понятие договора ренты. ........................................................................................... 180 §2. Виды договоров ренты. .............................................................................................. 184 Договоры о передаче имущества в пользование ............................................................... 189 Глава 1. Договор аренды. ..................................................................................................... 189 §1. Понятие договора аренды. ......................................................................................... 190 §2. Обязанности сторон по договору аренды. ............................................................... 193 §3. Гражданско-правовые санкции за нарушение договора аренды. .......................... 194 §4. Виды договоров аренды ............................................................................................. 196 Глава 2. Договор найма жилого помещения. ..................................................................... 203 §1. Понятие договора найма жилого помещения. ......................................................... 204 §2. Виды договоров жилищного найма. ......................................................................... 206 §3.Субъекты права на жилое помещение по договору социального найма жилого помещения. ........................................................................................................................ 209 §4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору социального жилищного найма. ............................................................................................................ 211 § 5. Расторжение договора социального жилищного найма. ....................................... 216 ДОГОВОРЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ....................................................................... 218 §1. Понятие договора подряда. ....................................................................................... 219 §2. Обязанности сторон по договору подряда. .............................................................. 222 Гражданско-правовые санкции за нарушение ............................................................... 222 385 договорных обязанностей. ............................................................................................... 222 Договоры перевозки ............................................................................................................. 231 § I. Понятие договора перевозки. .................................................................................... 231 § 2. Виды договоров перевозки. ...................................................................................... 233 РАЗДЕЛ 15 ............................................................................................................................ 240 Договоры об оказании услуг ............................................................................................... 240 Глава I. Общее понятие договоров об оказании услуг. .................................................... 242 Глава 2. Договоры об оказании юридических услуг. ........................................................ 243 §1. Договор поручения. .................................................................................................... 243 §2. Договор комиссии. ..................................................................................................... 246 §3. Агентский договор. .................................................................................................... 249 §4. Договор о доверительном управлении имуществом. ........................................... 251 Договоры об оказании фактических возмездных услуг. .................................................. 254 §1. Договор возмездного оказания услуг ....................................................................... 254 § 2. Договор коммерческой концессии. .......................................................................... 256 §3. Договор хранения. .................................................................................................... 259 Глава 4. Договоры об оказании финансовых услуг. ......................................................... 274 §1. Договор займа. ............................................................................................................ 274 §2. Кредитный договор. ................................................................................................... 277 §3. Договор банковского счета. ....................................................................................... 279 §4. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга). ..... 282 §1. Общая характеристика договоров об оказании услуг с участием органов внутренних дел. ................................................................................................................ 290 §2. Виды договоров об оказании услуг с участием органов внутренних дел. ........... 294 Страховые обязательства. .................................................................................................... 305 Глава1. Обязательства вследствие причинения вреда. ..................................................... 311 § 1.Понятие обязательств вследствие причинения вреда. ............................................ 311 §2. Обязательства по возмещению вреда, являющиеся гражданско-правовой ответственностью. ............................................................................................................ 313 §3. Содержание обязательства по возмещению вреда. ................................................. 319 §4. Ответственность юридических лиц за причиненный вред. .................................... 321 §5. Возмещение вреда государством и муниципальными образованиями. ................ 323 §6. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность. .......................................................................................................................... 325 §7. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними. ................................... 327 386 §8. Возмещение вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным. ............................................................................................................................................ 329 §9. Возмещение вреда, причиненного дееспособным или частично- ......................... 330 дееспособным, который не мог понимать значения своих действий или руководить ими ..................................................................................................................................... 330 §10. Возмещение вреда, причиненного здоровью......................................................... 330 §11. Возмещение вреда, причиненного жизни. ............................................................. 333 Глава 2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения ................................ 333 Глава 3. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения. 336 Право интеллектуальной собственности............................................................................ 339 Глава 1. Понятие права интеллектуальной собственности. ............................................. 340 Глава 2. Авторское право. ................................................................................................... 343 § 1. Понятие авторского права. ....................................................................................... 343 §2. Объекты авторского права. ........................................................................................ 345 §3. Субъекты авторского права ....................................................................................... 348 §4. Права авторов.............................................................................................................. 351 Глава 3. Институт смежных прав. ....................................................................................... 354 Глава 4. Патентное право ..................................................................................................... 357 Глава 5. Защита интеллектуальных прав (ст. 1250 – 1254, ст.ст.1406, 1407 ГК). .......... 360 Глава 6. Права интеллектуальной собственности на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг ............................................................................ 362 §2. Право на товарный знак и знак обслуживания (ст. 1477 – 1515 ГК). .................... 363 Глава 1. Общие положения и основные категории наследственного права. .................. 366 Глава 2. Наследование по завещанию. ............................................................................... 372 §1. Понятие и содержание завещания. ........................................................................... 372 §2. Форма завещания. ....................................................................................................... 374 Глава 3. Наследование по закону. ................................................................................... 380 387 Курс лекций Маркова Мария Георгиевна кандидат юридических наук, профессор Гражданское право (общая и особенная части) Редактор Технический редактор _________________________________________________________________ Подписано в печать _____ Формат Печать офсетная. Объем ___ п.л. Тираж 1000 экз. __________________________________________________________________ _ Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России 198206, Санкт-Петербурга, ул. Летчика Пилютова, д. 1.